Шпоры к ГОСам (теория государства и права) - Теория государства и права - Скачать бесплатно
Такие пределы есть, но они тоже относительны, подвижны и
оценочны. Известно, что у любого общества имеются многочисленные
объективные потребности. Если политика государства соответствует этим
потребностям, то ее результаты будут обществом одобрены. Напротив,
деятельность государства, противоречащая названным потребностям, может
причинить вред обществу, вызвать в нем кризисные явления. Сказанное
означает, что государство вышло за пределы своей самостоятельности, его
политика становится антисоциальной. Следовательно, самостоятельность
государства уравновешивается, ограничивается контролем общества за его
деятельностью, а также оценкой этой деятельности.
Относительная самостоятельность государства от права, является спорным
вопросом. Что от чего зависит больше, государство от права, или на оборот.
Ведь право является признаком государства, из этого следует что право
вторично, а государство первично. Но с другой стороны право формирует и
регулирует отношения в государстве. Устанавливает форму государственного
устройства, форму правления и политический режим. Но ведь именно
государство формирует право, т.к. именно законодательные органы государства
создают нормы права, по которым функционируют органы государства. Я всё же
думаю что данные отношения нельзя рассматривать отдельно друг от друга,
потому что трудно представить государство без права, и права без
государства.
18. Политическая система общества. Понятие, структура, развитие, связь с
формой государства.
Пол. сист. – это совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и
основанных на них полит. институтов, учреждений и действий, организующих
пол. вл., взаимосвязь граждан и гос-ва.
Основным назначением этого многомерного образования является обеспечение
целостности, единства действий, людей в политике.
Пол-я сис-ма об-ва – это одна из частей об-ва в целом, наряду с такими
системами как эк-ка, куль-ра. Пол. система включает в себя подсистемы
разных сложностей, ее стр-ра построена по принципу пирамидальной иерархии:
мегауровень, мезоуровень, микроуровень. Все 3 уровня делятся на 2
структуры: теневая и легальная. Они существуют параллельно. Мегауровень
включает в себя руководителей, правящих, т.е. он содержит субъекты
политических отношений – носителей власти (правящая партия, политическая
элиита). Гос-во находится и в мезоуровне. Сюда относятся периферийные
органы гос. вл., например, выборные органы самоуправл., назначаемые органы
самоуправления на местах, партийные аппараты каких-либо партий (только
организаторы), школы, профсоюзы, армии.
Политическая система - это совокупность взаимодействующих между собой норм,
идей и основанных на них политических институтов и действий, организующих
политическую власть, взаимодействие граждан и государства.
Компонентами политической системы являются:
Совокупность политических объединений (государство, политические партии,
общественно-политические организации и движения).
Политические отношения, складывающиеся между структурными элементами
системы.
Политические нормы и традиции.
Политическое сознание.
Политическая деятельность.
Используя различные методологические приёмы (подходы), можно выявить ряд
критериев, позволяющих обосновать и расшифровать приведённое определение
политической системы.
Генетический подход - концентрирует внимание на обусловленности
политических явлений экономическими и социальными факторами.
а) Критерий экономической детерминации политики проявляется в отношениях
собственности и производства, а обратное влияние политики на экономику
проявляется в отношениях распределения и управления.
б) Критерий социальной обусловленности политических явлений свидетельствует
о том, что политика является результатом общественного развития.
в) Критерий социального интереса раскрывает взаимосвязь политической
системы и её элементов с определёнными социальными группами, слоями,
классами, нациями. Потребности этих групп выступают мотивационными
факторами в формировании политических организаций.
Институционный подход - позволяет обозначить характеристики политических
явлений.
а) Суть этого подхода отражает организационный критерий - отдельные
индивиды не могут выступать в виде элементов политической системы, они
представляют лишь "материал", из которого в определённых условиях
формируются система и её элементы.
Системный подход - политическая система, как и любая целостная система,
имеет интегративный (элементы в системе приобретают такие качества,
которыми вне системы они не обладают) и антиэнтропийный (способность
системы противостоять своему исчезновению) характер.
Субстанциональный подход - помогает выявить первооснову всего
политического. Этой первоосновой является политическая власть, а механизм
её осуществления - политическая система.
Политическая власть - система волевых отношений классового общества,
которые обусловлены интересами социальных слоёв и классов, выраженными в
деятельности политических организаций.
Форма государства состоит из 3-х элементов, а именно – формы правления,
формы государственного устройства и политического режима
17. Проблемы формирования правового государства в РФ (экономические,
политические, социальные и духовные)
Процесс возвращения в Россию идей правовой государственности начался в 60-е
гг. и интенсивное развитие получил в последнее десятилетие. Этому
способствовал целый ряд факторов: процесс разгосударствления собственности,
ликвидация однопартийной системы, реформирование судебных органов и т.д.
Принятие 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации
свидетельствует о завершении подготовительного периода и знаменует собой
новый этап развития и реализации идей правовой государственности. Процесс
характеризуется одновременно и новизной, и преемственностью.
Преемственность же названного процесса выражается в следующем: а) мировая
идея. правового государства без колебаний воспринята российскими
общественно-политическими и официальными структурами, юридической научной
общественностью; б) в Конституции, других законодательных актах и научных
разработках прослеживается тенденция сохранения достижений прошлого, причем
как дореволюционной, так и Советской России.
Для России путь к правовому государству не был и никогда не будет простым и
быстрым. Причин тому много.
Во-первых, гражданское общество в нашей стране еще только формируется, его
структура аморфна, нестабильность общественных отношений порождает у
населения безразличие к решению соответствующих проблем. Процедура перехода
от сложившейся социальной структуры к новой болезненна и требует времени, к
тому же у многих в настоящее время отсутствует четкая социальная
самоидентификация.
Во-вторых, экономические проблемы решаются дискретно и непоследовательно с
точки зрения здравого смысла и формальной логики, в результате чего мы
имеем однобокость процессов разгосударствления и приватизации, отсутствие
среднего класса собственников, рост люмпенизированного слоя населения,
поляризацию доходов социальных групп и слоев населения, замедленный выход к
рыночным отношениям и т.д.
В-третьих, налицо кризисное состояние российской политической системы, а
именно: нестабильность и неопределенность властных отношений, политическая
неструктурированность общества (политические партии мелки и не имеют четкой
социальной ориентации), затянувшийся процесс реализации принципа разделения
властей, низкий уровень политической культуры населения в целом и власть
имущих в частности.
В-четвертых, до сих пор требуют своего разрешения чисто правовые вопросы.
Причем наличие противоречивого законодательства, спешка при издании
нормативно-правовых актов и даже принятие неправовых законов — это не самое
главное.
24. Источники (формы) права. Источники российского права.
Понятие «источник права» существует много веков. Если исходить из
общераспространенного значения термина «источник», то в сфере права под ним
нужно понимать силу, создающую право. Такой силой прежде всего является
власть государства, которая реагирует на потребности общества, развитие
общественных отношений и принимает соответствующие правовые решения.
Наряду с этим источником права следует также признать форму выражения
государственной воли, форму, в которой содержится правовое решение
государства. С помощью формы право обретает свои неотъемлемые черты и
признаки: общеобязательность, общеизвестность и т. д. Это понятие источника
имеет значение емкости, в которую заключены юридические нормы.
Обычно в теории называют четыре вида источников права: нормативный акт,
судебный прецедент, санкционированный обычай и договор.
Наиболее древней формой права является правовой обычай, т. е. правило,
которое вошло в привычку народа и соблюдение которого обеспечивается
государственным принуждением. Правовой обычай признается источником права
тогда, когда он закрепляет уже давно сложившиеся отношения, одобряемые
населением. В рабовладельческих и феодальных обществах обычаи
санкционировались решениями суда по поводу отдельных фактов. Сейчас
встречается и другой способ санкционирования государством обычаев — отсылка
к ним в тексте законов.
Сущность судебного прецедента заключается в придании нормативного характера
решению суда по конкретному делу. Обязательным для судов является не все
решение или приговор, а только «сердцевина» дела, суть правовой позиции
судьи, на основе которой выносится решение
Нормативный акт — доминирующий источник права во всех правовых системах
мира. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ.
1. Нормативный акт может быть издан оперативно, в любой своей части
изменен, что позволяет относительно быстро реагировать на социальные
процессы.
2. Нормативные акты, как правило, определенным образом систематизированы,
что позволяет легко осуществлять поиск нужного документа для применения или
реализации.
3. Нормативные акты позволяют точно фиксировать содержание правовых норм,
что помогает проводить единую политику, не допускать произвольного
толкования и применения норм.
4. Нормативные акты поддерживаются государством, им охраняются. В случае
нарушения положений нормативных актов нарушители преследуются и
наказываются на основании закона.
Все источники права могут быть классифицированы на две группы: нормативно-
правовые акты (законы, указы, постановления, инструкции, договоры) и иные
источники права ненормативного характера (правовые обычаи, судебные
прецеденты и решения). В данном случае нормативность выступает критерием
разграничения юридических актов и означает лишь то, что юридические
документы содержат нормы права, общие правила поведения, установленные
государством. Нормативно-правовые акты:
а) дифференцированы, поскольку механизм государства имеет разветвленную
структуру органов с определенными правотворческими полномочиями и
значительным объемом иных функций, которые реализуются с помощью издания
юридических актов;
б) иерархизированы (при ведущей роли конституции государства), ибо эта
система строится на основе разновеликой юридической силы актов, в
результате чего нижестоящие источники права находятся в зависимом положении
по отношению к вышестоящим и не могут им противоречить;
в) конкретизированы по предмету регулирования, субъектам исполнения и
реализации права, указания на которых содержатся в источниках,
Как видно из изложенного, в любом современном государстве источники права
(и прежде всего законы, статуты парламента) упорядочены, но вместе с тем
они вряд ли составляют строгую систему, особенно акты подзаконного
правотворчества, правовые обычаи и прецеденты. Скорее всего, это
совокупность нормативных и иных юридических актов, устанавливающих
определенный, правовой режим.
Итак, нормативный акт — это официальный документ, созданный компетентными
органами государства и содержащий общеобязательные юридические нормы
(правила поведения).
23. Причины и закономерности происхождения права.
Право — это обусловленная природой человека и общества и выражающая свободу
личности система регулирования общественных отношений, которой присущи
нормативность, формальная определенность в официальных источниках и
обеспеченность возможностью государственного принуждения.
Причины и условия, вызвавшие к жизни право, во многом аналогичны причинам,
породившим государство. Однако между мононормами первобытного общества и
нормами права существовала более глубокая преемственность, чем между
органами родового самоуправления и органами государства. Вековые,
проверенные многими поколениями обычаи расценивались как данные свыше,
правильные и справедливые и нередко назывались «право», «правда». Наиболее
ценные из них были санкционированы государством и стали важными источниками
права (обычным правом).
Цари (правители) ранних государств, продолжая общесоциальные традиции
обычного права, в своих законах пытались поддерживать начала социальной
справедливости: ограничивали богатство, ростовщичество, закрепляли
справедливые цены и т.д. Это нашло отражение в древнейших правовых актах —
законах Хаммураппи, XII таблиц, реформах Солона. Правда, несомненно и то,
что право с ранних этапов своего развития наряду с выполнением
общесоциальных функций играло важную роль нормативно-классового регулятора,
т. е. регламентировало общественные отношения в интересах экономически
господствующего класса.
Возникновение права — закономерное следствие усложнения общественных
взаимосвязей, углубления и обострения социальных противоречий и конфликтов.
Обычаи перестали обеспечивать порядок и стабильность в обществе, а значит,
появилась объективная необходимость в принципиально новых регуляторах
общественных отношений.
В отличие от обычаев правовые нормы фиксируются в письменных источниках,
содержат четко сформулированные дозволения, обязывания, ограничения и
запреты. Изменяются процедура и порядок обеспечения реализации правовых
норм, появляются новые способы контроля за их выполнением: если раньше
таким контролером были общество в целом, его общественные лидеры, то в
условиях государства это полиция, армия. Споры разрешает суд. Правовые
нормы отличаются от обычаев и санкциями: значительно ужесточаются меры
наказания за посягательства на собственность социальной верхушки, наказания
за преступления против личности дифференцируются в зависимости от статуса
потерпевшего — свободного, раба, мужчины, женщины.
Говоря об особенностях образования права, необходимо помнить, что процесс
возникновения государства и права протекал во многом параллельно, при
взаимном их влиянии друг на друга. Так, на Востоке, где очень велика роль
традиций, право возникает и развивается под воздействием религии и
нравственности, а основными его источниками становятся религиозные
положения (поучения) — Законы Ману в Индии, Коран в мусульманских странах и
т.д. В европейских странах наряду с обычным правом развиваются обширное,
отличающееся более высокой, чем на Востоке, степенью формализации и
определенности законодательство и прецедентное право.
22. Теории происхождения права и современный подход к проблеме.
Учения о возникновении права обычно тесно связаны с концепциями
происхождения государства, хотя и содержат немало специфического. Нередко
проблемы правообразования рассматриваются в единстве с проблемами его
природы, сущности, назначения права и правового регулирования.
Теологическая теория исходит из божественного Происхождения права как
вечного, выражающего божью волю и высший разум явления. Но она не отрицает
наличия в праве природных и человеческих (гуманистических) начал. Многие
религиозные мыслители утверждали, что прайо — Богом данное искусство добра
и справедливости. Теологическая теория одна из первых связала право с
добром и справедливостью, В этом ее несомненное достоинство. Вместе с тем
рассматриваемая теория опирается не на научные доказательства и аргументы,
а на веру.
Теория естественного права (распространенная во многих странах мира)
отличается большим плюрализмом мнений ее создателей по вопросу
происхождения права. Сторонники этой теории считают, что параллельно
существуют позитивное право, созданное государством путем
законодательствования, и естественное право.
Если позитивное право возникает по воле людей, государства, то причины
появления естественного права иные. До начала буржуазной эпохи
господствующим был взгляд о божественном происхождении естественного права
как высшего и неизменного. С наступлением капиталистических отношений
многие мыслители перестали связывать естественное право с именем Бога. Так,
виднейший представитель этой теории Г. Греции утверждал, что мать
естественного права есть сама природа человека, что оно вытекает из
неизменной природы человека. В человеке оно проявляется в виде голоса его
совести, человек познает естественное право, обращаясь именно к ней. По
мнению Вольтера, естественное право вытекает из законов природы, оно самой
природой вписано в сердце человека. Естественное право выводили также из
присущей людям вечной справедливости, из нравственных начал. Но во всех
случаях естественное право людьми не создается, а возникает само по себе,
спонтанно; люди каким-то образом лишь познают его как некий идеал, эталон
всеобщей справедливости.
В естественно-правовой теории доминирует антропологическое объяснение права
и причин его возникновения. Если право порождено неизменной природой
человека, то оно вечно и неизменно, пока существует человек. Однако такой
вывод вряд ли можно признать научно обоснованным.
Создатели исторической школы права в Германии XVIII-XIX вв. (Г. Гуго, Ф.
Савиньи, Г. Пухта) доказывали, что право зарождается и развивается
исторически, как язык, а не декретируется законодателем. Оно вытекает из
«национального», «народного» сознания. Историческая школа права смыкается с
религиозными воззрениями. Так, Г. Пухта, утверждал, что «право от Бога,
который в природу наций вложил силу создавать право».
Создатель нормативистской теории права Г. Кельзен выводил право из самого
права. Право, утверждал он, не подчинено принципу причинности и черпает
силу и действенность в самом себе. Для Кельзена проблемы причин
возникновения права вообще не существовало.
Психологическая теория права (Л. Петражицкий и др.) усматривает причины
правообразования в психике людей, в «императивно-атрибутивных правовых
переживаниях». Право — это «особого рода сложные эмоционально-
интеллектуальные психические процессы, совершающиеся в сфере психики
индивида».
Думается, отрицать влияние психологического фактора на возникновение и
функционирование права нет оснований, однако еще меньше оснований считать
психические переживания людей его первопричиной.
Марксистская концепция происхождения права последовательно
материалистическая. Марксизм убедительно доказал, что корни права лежат в
экономике, в базисе общества. Поэтому право не может быть выше экономики,
оно становится иллюзорным без экономических гарантий. В этом заключено
несомненное достоинство марксистской теории. Вместе с тем марксизм так же
жестко связывает генезис права с классами и классовыми отношениями, видит в
праве лишь волю экономически господствующего класса. Однако право имеет
более глубокие корни, чем классы, его возникновение предопределено и
другими общесоциальными причинами.
21. Функции и социальное значение права.
Активная роль права в жизни общества выражается в его функциях
Функции права - обусловленные социальным назначением права направления
правого воздействия на общественные отношения. Правовое воздействие - пути,
формы, способы влияния права на общественные отношения. Особенности: 1)
Определяют назначение права в обществе. 2) Определяют основные направления
воздействия на общественные отношения. 3) Определяют сущность, главные
черты права. 4) Отличаются динамизмом. 5) Но при этом относительно
постоянны. Постоянство как необходимый признак характеризует стабильность,
непрерывность, длительность её действия. Но это не означает, что неизменным
остается механизм и формы её осуществления, которые изменяются и развиаются
в соответствии с потребностями практики.
Функция выражает основные черты права и направлена на осуществление
коренных задач, стоящих перед правом на данном этапе его развития.
Функции права могут рассматриваться в разных плоскостях.
Условно функции права можно разбить на две группы:
Общесоциальные (совпадающие с функциями гос-ва):
а) Экономическая функция - к примеру, право закрепляет формы собственности.
б) Политическая функция - право регулирует деятельность субъектов
политической системы.
в) Воспитательная - право отражает определённую идеологию, воздействует на
поведение лиц.
г) Коммутативная - обеспечивает связь между объектами и субъектами
управления.
д) Экологическая и т.д.
Специально-юридические.
Важнейшая задача системы права любой страны – упорядочение общественных
отношений, введение их в рамки соц. свободы и справедливости. Она
обуславливает 2 группы функций права: регулятивную и охранительную, среди
которых можно выдеоить следующие подгруппы:
а) Регулятивно-статистическая функция – выражается в воздействии права на
общественные отношения, путём закрепления их в тех или иных правых
институтах (право собственности).
б) Регулятивно-динамическая функция – выражается в воздействии права на
общественных отношения, путём оформления их движения в форме правовых
отношений (дееспособность, компетенция).
в) Охранительная - направлена на охрану наиболее значимых общественных
отношения, реализуется путём применения специальных охранительных норм.
Еще одной специально-юридической функцией явл.
г) Оценочная - позволяет выступать праву в качестве критерия правомерности
или неправомерности чьих-либо поступков.
По субъектам гос. власти можно выделить законодат., исполнительную и
судебною функции.Марченко выделяет 5 групп функций: общеправовые
(свойственные всем отраслям права); межотраслевые (свойственные 2 и более
отраслям права, но не всем); отраслевые (свойственные одной отрасли);
правовых институтов.
Таковы основные направления воздействия права на общественные отношения. В
них выражается служебная роль права, его соц. назначение.
28. Понятие и общая характеристика системы социальных норм.
27. Понятие, классификация и содержание принципов права.
Принципы права — это руководящие идеи, характеризующие содержание права,
его сущность и назначение в обществе. С одной стороны, они выражают
закономерности права, а с другой — представляют собой наиболее общие нормы,
которые действуют во всей сфере правового регулирования и распространяются
на всех субъектов. Эти нормы либо прямо сформулированы в законе, либо
выводятся из общего смысла законов.
Правовые принципы подразделяются на свойственные праву в целом
(общеправовые), его отдельным отраслям (отраслевые) или группе смежных
отраслей (межотраслевые). Например, к отраслевым относится принцип
индивидуализации наказания в уголовном праве, /к межотраслевым — принцип
состязательности в гражданском процессуальном и уголовно-процессуальном
праве.
Рассмотрим некоторые общеправовые принципы более подробно.
Принцип справедливости имеет особую значимость. Он в наибольшей степени
выражает общесоциальную сущность права, стремление к поиску компромисса
между участниками правовых связей, между личностью и обществом, гражданином
и государством. Справедливость требует соответствия между действиями и их
социальными последствиями. Должны быть соразмерны труд и его оплата,
нанесение вреда и его возмещение, преступление и наказание. Законы отражают
эту соразмерность, если отвечают принципу справедливости.
Принцип уважения прав человека отражает тот факт, что естественные,
прирожденные, неотчуждаемые права человека составляют ядро правовой системы
государства. В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность государства. В ст. 18
Конституции записано: «Права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием».
Принцип равноправия закрепляет равный правовой статус всех граждан, т. е.
их равные конституционные права и единую для всех правосубъектность. В ч. 2
ст. 19 Конституции РФ говорится: «Государство гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности». В соответствии с принципом
равноправия обеспечивается равенство возможностей граждан во всех сферах их
жизнедеятельности. Степень реализации этих возможностей зависит от
социально-правовой активности самого человека.
Содержание принципа законности заключается в том, что, как гласит ст. 15
Конституции РФ, «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации,
не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Органы
государственной власти, местного самоуправления, должностные лица, граждане
и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и
законы».
Принцип правосудия выражает гарантии защиты субъективных прав в судебном
порядке. В ч. 1 ст. 46 Конституции РФ записано: «Каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод».
За многовековую историю развития права постепенно сложились также принципы,
свойственные форме права, которые в юридической науке получили наименование
правовых аксиом. В их числе можно назвать следующие: закон обратной силы не
имеет; все, что законом не запрещено, дозволено; никто не может быть судьей
в собственном деле; нельзя осуждать дважды за одно и то же правонарушение.
Большинство правовых аксиом закреплено в законе.
26. Типология права. Характеристика основных исторических типов права.
Типология права -это его специфическая классификация, производимая в
основном с позиции следующих подходов.
В рамках первого (формационного) главным критерием выступают социально-
экономические признаки (общественно-экономическая формация). Именно базис
(тип производственных отношений) является, по мнению представителей данного
подхода, решающим фактором общественного развития, который детерминирует и
соответствующий тип надстроечных элементов; государство и право. В
зависимости от типов экономического базиса выделяют рабовладельческий,
феодальный, буржуазный и социалистический типы права.
В рамках данного подхода типология права производится на основе конкретно-
географических, национально-исторических, религиозных, специально-
юридических и иных признаков. В соответствии с названными критериями
выделяют такие типы права:
1) национальные правовые системы;
2) правовые семьи (это совокупность правовых систем, выделенная на основе
общности источников). Различают следующие правовые семьи; общего права,
романо-германская, славянская, мусульманская, индусская и др.
ДОСТОИНСТВО данной типологии заключается в том, что выделены национально-
исторические, конкретнор-географические и техническо-юридические признаки,
которые весьма определенно характеризуют право.
СЛАБОЙ СТОРОНОЙ является то, что ее представители недооценивают роль
социально-экономических факторов в природе права. МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ
типология государства и права базируется на категории общественно-
экономической формации. Понятие общественно-экономической формации
составляет фундамент марксистского понятия истории.
ФОРМАЦИЯ - это исторический тип общества, основанный на определенном
способе производства.
Уровень развития производственных сил определяет материально-техническую
базу общества, а производственные отношения, складывающиеся на однотипной
форме собственности на средства производства, составляют экономический
базис общества, которому соответствуют определенные политические,
государственно-правовые и другие надстроечные явления.
ФОРМАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ, лежащий в основе марксистской типологии государства,
выделяет три основных типа эксплуататорского государства;
рабовладельческое, феодальное, буржуазное- и последний исторический тип-
социалистическое государство, которое, теоретически, в ближайшей
исторической перспективе должно было бы перерасти в общественное
коммунистическое самоуправление.
Перечислим основные характеристики различных типов государства, выделяемых
на основании данной концепции.
Рабовладельческий тип государства - первая государвенно-классовая
организация общества. По своей сущности рабовладельческое государство - это
организация политической власти господствующего класса в рабовладельческой
общественно-экономической формации. Важнейшая функция этих государств
защита собственности рабовладельцевна средства, в том числе на рабов.
Феодальный тип государства - результат гибели рабовладельческого строя и
возникновения феодальной общественно-экономической формации.
Демократические режимы складываются в правовых государствах. Они
характеризуются такими методами осуществления государстенной власти,
которые реально обеспечивают свободное развитие личности, фактическую
защищенность ее законных прав и интересов.
Цивилизационный подход к истории человеческого общества и его
государственности получает все большее признание и в современной
отечественной науке. Новейшие исследования всемирной истории показали, что
формационное объяснение структуры функционирования и развития общества
является одномерным (однолинейным), а поэтому не носит глобального,
исчерпывающего характера. За его пределами оказывается множество
исторических явлений, составляющих особенности и глубинную сущность
общества и его государственной организации.
Во-первых,
|