Ответы на вопросы к ГЭ по ТГиП - Теория государства и права - Скачать бесплатно
Г влиять на общественное развитие, ибо
именно Г- во устанавливает и обеспечивает основную норму.
Слабые стороны:
— слишком значителен крен к формальной стороне права, что повлекло за
собой игнорирование его содержательной стороны (прав личности, нравственных
начал юридических норм, соответствия их объективным потребностям
общественного развития и т.п.). Поэтому представители данной теории
недооценивают связь права с социально-экономическими, политическими и
духовными факторами, т.е. излишне очищают от них право;
- признавая тот факт, что основную норму принимает законодатель, Кельзен
преувеличивает роль Г в установлении эффективных юридических норм. В силу
разных причин оно может удовлетворяться и устаревшими нормами, и однозначно
произвольными
30. Марксистская теория права ***
Данная теория наиболее логически завершенную форму получила в XIX—XX вв.
Представители: Маркс, Энгельс, Ленин и др.
Основные идеи:
1 ) право понимается как возведенная в закон воля господствующего класса,
т.е. как классовое явление;
2) содержание выраженной в праве классовой воли в конечном счете
определяется характером материальных производственных отношений, носителями
которых выступают классы собственников основных средств производства,
держащие в своих руках государственную власть; ;
3) право представляет собой социальное явление, в котором классовая воля
получает государственно-нормативное выражение. Право — это такие нормы,
которые устанавливаются и охраняются j государством.
Достоинства:
— в связи с тем что представители данной теории право понимали как закон
(т.е. как формально определенный нормативный акт), они выделяли четкие
критерии правомерного и противоправного;
— показали зависимость права от социально-экономических факторов, наиболее
существенно влияющих на него; ,
. обратили внимание на тесную связь права с государством, которое
устанавливает и обеспечивает его.
Слабые стороны:
— преувеличивали роль классовых начал в праве в ущерб началам
общечеловеческим, ограничивая жизнь права историческими рамками классового
общества;
— слишком жестко связывали право с материальными факторами, с
экономическим детерминизмом.
31. Психологическая теория права ***
Данная теория наиболее логически завершенную форму получила в XX в.
Представители: Петражицкий, Росс, Рейснер и др.
Основные идеи:
1) психика людей — фактор, определяющий развитие общества, в том числе его
мораль, право, государство;
2) понятие и сущность права выводятся, прежде всего, не через деятельность
законодателя, а через психологические закономерности - правовые эмоции
людей, которые носят императивно-атрибутивный характер, т.е. представляют
собой переживания чувства правомочия на что-то (атрибутивная норма) и
чувства обязанности сделать что-то (императивная норма);
3) все правовые переживания делятся на два вида — переживания позитивного
(установленного государством) и интуитивного (автономного) права. Последнее
может быть не связано с первым. Интуитивное право в отличие от позитивного
выступает подлинным регулятором поведения и поэтому должно рассматриваться
как действительное право. Так. разновидностью переживаний интуитивного
права считаются переживания по поводу карточного долга, переживания детьми
своих обязанностей в игре и т.п., которые соответственно формируют игорное
право, детское право
Достоинства:
- обращено внимание на психологические процессы, которые Выступают
реальностью наряду с процессами экономическими, политическими и пр. Поэтому
нельзя издавать законы без учета социальной психологии, нельзя применять
их, не учитывая психологическую структуру индивида;
— повышает роль правосознания в правовом регулировании и в правовой
системе общества;
- источник прав человека здесь выводится не из законодательства, а из
психики самого человека.
Слабые стороны:
-— осуществлен слишком сильный крен в сторону психологических факторов в
ущерб другим (социально-экономическим, политическим и т.п.), от которых
тоже зависит природа права:
— в связи с тем что подлинное право (интуитивное) практически оторвано от
Г и не имеет формально определенного xарактера, в данном подходе
отсутствуют четкие критерии правомерного и неправомерного, законного и
незаконного.
32. Социологическая теория права ***
Данная теория наиболее логически завершенную форму получила в XX в.
Представители: Эрлих, Жени, Муромцев и др.
Основные идеи:
1) разделяют право и закон, хотя и делают это не так, как идеологи
естественно-правовой доктрины. Право воплощается не в естественных правах и
не в законах, а в реализации законов. Если закон находится в сфере
должного, то право — в сфере сущего;
2) под правом, следовательно, понимаются юридические действия, юридическая
практика, правопорядок, применение законов и т.п. Право — это реальное
поведение субъектов правоотношений — физических и юридических лиц. Отсюда
другое название данной доктрины — теория живого права;
3) формулируют такое живое право прежде всего судьи в процессе
юрисдикционной деятельности. Они наполняют законы правом вынося
соответствующие решения и выступая в этом случае субъектами
правотворчества.
Достоинства'.
— такое понимание ориентирует на реализацию права. И сущее, где оно
обретает практическое осуществление;
— совершенно обоснованно отмечается приоритет общественных отношений, как
содержания, над правовой формой;
эта теория хорошо согласуется с ограничением государственного
вмешательства в экономику, с децентрализацией управления.
Слабые стороны:
— если под правом понимать реализацию законов, реальный правопорядок, то
теряются четкие критерии правомерного и неправомерного, ибо сама по себе
реализация может быть как законной, так и противозаконной;
- в силу переноса центра тяжести правотворческой деятельности на судей и
администраторов увеличивается опасность некомпетентного и откровенного
произвола со стороны нечистоплотных должностных лиц.
33. Соотношение экономики, политики и права ***
Экономика — это совокупность производственных отношений, способ
производства конкретного общества. Политика — это искусство управления
обществом, которое характеризует отношения по поводу власти между классами,
партиями, нациями; между государством, с одной стороны, и народом — с
другой. (Определение давалось выше, см. ответ на вопрос 41.)
Существует два основных подхода к соотношению данных понятий.
Согласно первому подходу, среди этих понятий нет какого-либо
приоритетного. Первичными факторами развития и функционирования
общественных отношений (в том числе производственных, политических,
правовых) выступают интересы людей. В определенных случаях интересы
получают реализацию прежде всего и праве и лишь затем претворяются в других
сферах социальных связей. Здесь можно говорить о приоритете права перед
экономикой (например, в эпоху буржуазных революций в Западной Европе
сначала принимались законы, а потом на их базе формировались новые
экономические отношения).
Но бывает и наоборот, когда интересы сначала претворяются и новые
производственные отношения, а затем закрепляются в праве Здесь уже можно
говорить о приоритете экономики над правом Политика же выступает
посредником между данными явлениями к соответственно понятиями.
Согласно второму подходу, экономика определяет политику и право. Последние
являются надстроечными категориями и зависят от базиса (способа
производства). Однако эта доминирующая poль проявляется лишь в конечном
счете, ибо политика и право, опираясь на экономику, могут оказывать и
обратное воздействие на нее, стимулируя либо сдерживая развитие
производственных отношении
Политика здесь тоже выступает в виде посредника между экономикой и правом.
Соотношение же между политикой и правом проявляется двояко:
1) когда определяющим фактором выступает политика и
2) когда определяющим фактором выступает право.
34. Принципы права: понятие и виды ***
Принципы права — это основные, исходные начала, положения, идеи,
выражающие сущность права как специфического социального регулятора.
Они выражают закономерности права, его природу и социальное значение,
представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо
сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла.
В зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые,
межотраслевые и отраслевые принципы.
К общеправовым принципам относят:
1) справедливость;
2) юридическое равенство граждан перед законом и судом;
3) гуманизм;
4) демократизм;
5) единство прав и обязанностей;
6) сочетание убеждения и принуждения и т.п.
Названные принципы являются общеправовыми, ибо действуют на всex без
исключения отраслях права.
Отраслевые принципы характеризуют наиболее существенные черты нескольких
отраслей права, то их относят к межотраслевым. Среди них выделяют: принцип
неотвратимости ответственности, принцип состязательности и гласности
судопроизводства и т.д.
Принципы, действующие в рамках только одной отрасли права, называются
отраслевыми. К ним относятся: в гражданском праве— принцип равенства сторон
в имущественных отношениях; в уголовном процессе — презумпция невиновности
и т.п.
Принципы права участвуют в регулировании общественных отношений, так как
они не только определяют общие направления силового воздействия, но и могут
быть положены в обоснование решения по конкретному юридическому делу
(например, при аналогии права)
35. Соотношение убеждения и принуждения в праве ***
Убеждение и принуждение — универсальные методы социального управления,
которые присущи различным регуляторам, в особенности праву.
Убеждать — значит склонять субъектов к определенной деятельности,
соответствующей их воле, без силового давления, расширяя свободу выбора.
Убеждение может осуществляться в правовой сфере через такие позитивные
юридические средства, как субъективные права, законные интересы, льготы и
т.д. Г- во и общество прежде всего должны максимально использовать методы
убеждения в правовом регулировании как основные, главные. Убеждение
основывается на заинтересованности, доказательствах законности и
целесообразности сознательного поведения, отвечающего нормам права.
К важным формам убеждения относятся правовоспитательная работа, обсуждение
законопроектов. В этом смысле большое значение имеет обоснование в
преамбулах нормативных актов целей и задач их принятия.
Принуждать — значит склонять людей к определенной деятельности посредством
силового давления (вопреки воле управляемых) ограничивая свободу их выбора.
Принуждение может осуществлять в правовой сфере через такие юридические
средства, как меры пресечения, приостановления, наказания и т.д.
Особенности принуждения:
1) представляет собой более жесткий метод воздействия права на субъектов;
2) является второстепенным, применяемым после убеждения, методом
3) осуществляется в особой процессуальной форме, установленной в праве;
4) выступает не как самоцель, а как средство исправления и перевоспитания,
т.е. включает в себя черты убеждения правонарушителей и других членов
общества в необходимости выполнения правовых предписаний.
Главная задача законодателя — установить оптимальное сочетание мер
принуждения и убеждения в праве.
Во многом убеждение и принуждение воплощаются в праве в двух
соответствующих методах — диспозитивном и императивном (Ответ на вопрос
93).
36. Функции права: понятие и классификация ***
Функции права — это основные направления правового воздействия, выражающие
роль права в упорядочении общественных отношений.
С помощью понятия функции права можно познать предназначение права в
обществе, его динамику, действие.
Функции права рассматривают в двух плоскостях в зависимости то, освещаются
ли они в рамках специально-юридических или в общесоциальных (более
широких). Если следовать широкому смыслу функции права, то среди них можно
выделить, например, такие, как экономическая (право упорядочивает
производственные отношения, закрепляет формы собственности и т.п.),
политическая (регламентирует политические отношения, регулирует
длительность субъектов политической системы и пр.), воспитательная
(отражает определенную идеологию, оказывает специфическое педагогическое
воздействие на лиц, связана с формированием у субъектов мотивов
правомерного поведения), коммуникативная выступает способом связи между
субъектом и объектом управления.
На специально-юридическом уровне право выполняет регулятивную (развитие
общественных отношений) и охранительную функции.
Регулятивная функция имеет первичное значение, носит творческий характер,
ибо право с помощью ее призвано содействовать развитию наиболее ценных для
общества и Г социальных связей. Подобную функцию обеспечивают, как
правило, правовые стимулы— поощрения, льготы, дозволения, рекомендации и
т.д. Данные средства способствуют удовлетворению интересов лиц, oткрывая
простор для их активности, инициативы, предприимчивости.
Охранительная функция осуществляется с помощью правовых ограничений —
обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений — и имеет вторичный
характер. Она производна от регулятивной функции и призвана ее
обеспечивать, ибо охрана и защита начинают действовать тогда, когда
нарушается нормальный процесс развития тех или иных социальных связей,
когда ему препятствуют конкретные помехи. Для того чтобы убрать с пути
данные препятствия, и используются правовые ограничения, охраняющие и
защищающие интересы лиц.
37. Типы права: различные подходы ***
Типология нрава — это его специфическая классификация, производимая в
основном с позиции следующих подходов.
В рамках первого (формационного) главным критерием выступают социально-
экономические признаки (общественно-экономическая формация). Именно базис
(тип производственных отношений) является, по мнению представителей данного
подхода, решающим фактором общественного развития, который детерминирует и
соответствующий тип надстроечных элементов: Г- во и право.
В зависимости от типов экономического базиса выделяют рабовладельческий,
феодальный, буржуазный и социалистический типы права.
Достоинство:
. продуктивна сама идея делить право на основе социально-
экономических факторов, которые действительно весьма существенно
влияют на общество.
Слабая сторона:
— формационный подход не позволяет в должной мере учесть конкретно-
историческую, культурно-национальную и специально-юридическую специфику
права.
В рамках другого подхода типология права производится на основе конкретно-
географических, национально-исторических, религиозных, специально-
юридических и иных признаков. В соответствии с названными критериями
выделяют такие типы права:
1) национальные правовые системы (это конкретно-историческая совокупность
права, юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного
государства);
2) правовые семьи (это совокупность правовых систем, выделенная на основе
общности источников, структуры права и исторического пути его
формирования). Различают следующие правовые семьи: общего права, романо-
германская, славянская, мусульманская, индусская и др.
Достоинство данной типологии заключается в том, что выделены национально-
исторические, конкретно-географические и технико-юридические признаки,
которые весьма определенно характеризуют право.
Слабой стороной является то, что ее представители недооценивают роль
социально-экономических факторов в природе права.
38. Правовая система общества: понятие и структура ***
Правовая система общества — это конкретно-историческая совокупность права,
юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного
государства.
В структуру правовой системы входят следующие главные элементы:
1) право (законодательство);
2) юридическая практика;
3) господствующая правовая идеология.
Понятия «право» и «правовая система» соотносятся как часть и целое. Если
под правом понимается система общеобязательных. формально определенных
юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством, то под
правовой системой — явление, отражающее собой всю правовую организацию
общества, целостную правовую действительность, систему юридических средств,
с помощью которых официальная власть оказывает правовое воздействие на
поведение людей.
Право — ядро и нормативная основа правовой системы, ее связующее и
цементирующее звено. По характеру права в обществе можно судить и о
сущности всей правовой системы данного общества.
Помимо права, юридической практики и господствующей правовой идеологии
(как главных элементов правовой системы) в нее входят и другие слагаемые:
правотворчество, правоотношения, правовые учреждения, законность и т.п.
Понятие «правовая система» выражает собой комплексную оценку юридической
сферы жизни конкретного общества.
39. Правовой статус личности: понятие, структура, виды ***
Правовой статус — это юридически закрепленное положение субъекта в
обществе. Правовой статус фиксирует по сути дела фактический (социальный)
статус лица, его реальное положение в обществе. Правовой статус есть
признанная конституцией и законодательством совокупность прав и
обязанностей субъектов, а также полномочий государственных органов и
должностных лиц, с помощью которых они выполняют свои социальные роли.
Именно права и обязанности составляют ядро правового статуса. В структуре
последнего выделяют такие элементы:
1) права и обязанности;
2) законные интересы;
З) правосубъектность;
4) гражданство;
5) юридическая ответственность;
6) правовые принципы и т.п.
Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным. Эти виды
отражают собой соотношение таких философских категорий, как общее,
особенное и отдельное,
Общий статус — это статус лица как гражданина государства, закрепленный в
Конституции. Он является одинаковым для всех граждан РФ.
Специальный статус фиксирует особенности положения определенных
категорий граждан (студентов, участников войны, бизнесменов, адвокатов и
т.д.), обеспечивает возможность выполнения и специальных функций.
Индивидуальный статус выражает конкретику отдельного лица (пол, возраст,
семейное положение, должность, стаж и т.п.) и представляет собой
совокупность персонифицированных прав и обязанностей личности.
40. Соотношение и взаимосвязь Г и права ***
Единство состоит в том, что Г- во и право:
1) возникают и развиваются совместно;
2) имеют одинаковые подходы к сущности и типологии;
3) выступают средствами управления, инструментами власти;
4) призваны сочетать и обеспечивать личные, групповые и общественные
интересы;
5) основаны на едином базисе, определяются социально-экономическими и
духовными факторами и т.п.
Различия между государством и правом:
1) если Г- во есть особая организация политической власти, то право есть
социальный регулятор;
2) если Г- во выражает силу, то право — волю;
3) если первичным элементом Г является государственный орган, то
первичным элементом права — норма;
4) они также не совпадают по формам, функциям и т.д.
Взаимодействие Г и права:
— с одной стороны, воздействие Г на право состоит» том, что первое
формирует, изменяет, отменяет второе (правотворчество), а также реализует и
охраняет его (правоприменение);
с другой стороны, право воздействует на государство, упорядочивая
деятельность государственного аппарата, устанавливая компетенцию его
органов.
Выделяют два основных типа взаимоотношений между государством и правом:
когда Г- во стоит над правом, выступая определяющим фактором (характерно
для антидемократических государств);
когда право стоит над государством, выступая его ограничителем (характерно
для правовых государств).
41.Правовое государство: понятие и принципы ***
Правовое Г- во — это такая организация политической власти, создающая
условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и
гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помощью
права государственной власти и недопущения злоупотреблений.
Праобраз идеи правового Г возник, по сути дела, как противоядие от
произвола, как реакция на деспотизм, тиранию. Можно выделить два основных
принципа (две стороны сущности) правового государства:
Наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, создание
для личности режима правового стимулирования ( обязательная, содержательная
сторона);
Наиболее последовательное связывание с помощью права государственной
власти, формирование для государственных структур правового режима
ограничения (формально-юридическая сторона).
1 принцип закреплен в ст. 2 Конституции РФ, где установлено, что
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Правовое Г- во
должно последовательно исполнять свое главное предназначение —
гарантировать каждому гражданину возможность всестороннего развития
личности. Речь идет о такой системе социальных действий, при которой права
человека и гражданина являются первичными, естественными, в то время как
возможность осуществления функций государственной власти выступает
вторичной, производной.
Правовой наукой ныне в виде естественных признается система гражданских
(личных), политических, экономических, социальных и культурных прав
личности, которые содержатся во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и
в других международных актах.
2 принцип воплощается в жизнь с использованием следующих способов,
выступающих в качестве самостоятельных принципов:
— разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви с
целью исключения злоупотреблений ею;
— федерализма, который дополняет горизонтальное разделение власти еще и
разделением ее по вертикали;
— верховенства закона (закон, принятый верховным органом власти при
строгом соблюдении всех конституционных процедур, не может быть отменен,
изменен или приостановлен актами исполнительной власти);
— взаимной ответственности Г и личности и т.д.
Кроме них можно выделить и другие принципы, которые в той или иной мере
вытекают из вышеприведенных и создают для них обеспечивающий фон. Это:
высокий уровень правосознания и правовой культуры в обществе; наличие
гражданского общества и осуществления контроля с его стороны за выполнением
законов всеми субъектами права.
Идея правового Г есть идея взаимоуправления гражданского общества и
государства, предполагающая разрушение монополии Г на власть с
одновременным изменением соотношения свободы Г и общества в пользу
последнего и отдельной личности.
При всем многообразии принципов правового Г два из них все равно остаются
главными, определяющими, которые необходимо рассматривать во взаимосвязи.
Если анализировать первый (социальный, показывающий привлекательность,
ценность идеи правовой государственности, ее самоцель) без второго
(формально- юридического, олицетворяющего собой средства достижения
названных привлекательных идеалов), то не ясно, как добиться наиболее
полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина. и если же,
напротив, брать за основу только формально-юридический, тогда становится не
совсем понятно, во имя чего и ради кого необходимо ограничивать
государственную власть посредством ра. Ведь такое ограничение — не
самоцель. Можно его так оградить, что Г- во вообще не выполнит ни одной из
своих функций, и тогда гражданское общество от этого ничего не выиграет,
наоборот, только проиграет.
42. Разделение власти как принцип правового государства***
Требование принципа разделения властей, сформулированное еще Д. Локком и
Ш. Монтескье, заключается в том, что для |достижения политической свободы,
обеспечения законности и устранения злоупотреблений властью со стороны
какой-либо социальной группы, учреждения или отдельного лица необходимо
разделить государственную власть на законодательную (избранную народом и
призванную вырабатывать стратегию развития общества путем принятия
законов), исполнительную (назначаемую представительным ном власти и
занимающуюся реализацией данных законов и административно-хозяйственной
деятельностью) и судебную (выступающую гарантом восстановления нарушенных
прав, справедливого наказания виновных). Причем каждая из этих ветвей
власти, являясь самостоятельной, и взаимосдерживающей друг друга, должна
осуществлять свои функции посредством особой системы органов и в
специфических формах.
Система «сдержек и противовесов», установленная в Конституции, законах,
представляет собой совокупность правовых ограничений в отношении конкретной
государственной власти: законодательной, исполнительной, судебной.
Так, применительно к законодательной власти используется довольно жесткая
юридическая процедура законодательного процесса, которая регламентирует
основные его стадии. В системе противовесов важную роль призван играть
Президент, который имеет право применить отлагательное вето при поспешных
решениях законодателя. Деятельность Конституционного Суда РФ также можно
рассматривать в качестве правосдерживающей, ибо он имеет право блокировать
все антиконституционные акты.
В отношении исполнительной власти используются ограничения ведомственного
нормотворчества и делегированного законодательства, запреты на принятие ею
актов, затрагивающих такие отношения, которые должны быть урегулированы
только законом. Сюда можно отнести сроки президентской власти, импичмент,
вотум недоверия Правительству, запрет ответственным работникам
исполнительных органов избираться в состав законодательных структур,
заниматься коммерческой деятельностью.
Для судебной власти тоже есть свои правоограничивающие средства,
выражающиеся в Конституции, процессуальном законодательстве, в его
гарантиях, принципах: презумпции невиновности, праве на защиту, равенстве
граждан перед законом и судом, гласности и состязательности процесса,
отводе судей и т.п.
Кроме всего прочего, фиксируются правоограничения, которые запрещают
осуществлять функции, принадлежащие по закону другому органу. Деятельность
государственных структур должна ограничиваться их компетенцией, которая
основывается на принципе «дозволено только то, что прямо разрешено
законом».
43. Г- во и личность: взаимная ответственность ***
Взаимная ответственность Г и личности — самостоятельный принцип правового
государства. Еще И. Кант сформулировал эту идею так: каждый гражданин
должен обладать той же возможностью принуждения в отношении властвующего к
точному и явному исполнению закона, что и властвующий в его отношении.
Гражданину. своеобразный способ ограничения политической власти, который
выражает нравственно-юридические начала в отношениях с государством как
носителем политической власти, гражданином как участником ее осуществления.
Устанавливая в законной форме свободу общества и личности, само Г- во
свободно от ограничений в собственных решениях и действиях.
Лидерством ДЦцством закона оно должно брать на себя обязательства,
обеспечивающие справедливость и равенство в своих отношениях с гражданином,
общественными организациями, другими государственными -
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —
обязанность государства», — закреплено в ст. 2 Конституции РФ.
Подчиняясь праву, государственные органы не могут нарушать предписания и
несут ответственность за нарушения или невыполнение этих обязанностей.
Обязательность закона для государственной власти обеспечивается системой
гарантий, которые исключают административный произвол. К ним относятся: 1)
Ответственность Правительства перед представительными организациями
(дисциплинарная, гражданско-правовая или уголовная ответственность); 2)
ответственность должностных лиц Г любого уровня за нарушение прав и свобод
конкретных лиц, за превышение власти, злоупотребление служебным положением
и пр.3) импичмент
Мерами контроля со стороны общественности за выполнением решений
правительственных государственных структур могли бы быть референдумы,
опросы, отчеты депутатов перед избирателями и т.д.
На тех же правовых началах строится и ответственность лиц. нести перед
государством. Применение государственного принуждения должно
|