Авторское и патентное право - Право - Скачать бесплатно
Министерство общего образования РФ
Московский государственный открытый университет
Юридический факультет
Кафедра гражданского права
Клименко Татьяна Григорьевна
АВТОРСКОЕ И ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
Дипломная работа студента V курса дневного отделения
Научный руководитель
доцент Гребенюк В.З.
Допущено к защите
«___» ______________ 2000 г.
Зав. кафедрой ______________
(подпись)
Москва 2000
План
Введение
Глава I Авторское право:
1. Задачи и принципы авторского права.
Объекты и субъекты авторского права.
2. Авторские договоры
3. Защита и охрана авторских прав в России и за рубежом.
Глава II Патентное право
1. Принципы патентного права.
Объекты и субъекты патентного права.
2. Оформление патентных прав.
3. Защита и охрана прав авторов и патентообладателей в
России и за рубежом.
Заключение
Введение
Человеческий гений является источником
всех произведений искусства и изобретений.
Эти произведения являются гарантией жизни,
достойной человека. Долг государства –
обеспечить надежную охрану всех видов
искусства и изобретений.
Надпись на куполе здания штаб-
квартиры ВОИС в Женеве.
Термин «интеллектуальная собственность» вошел в научный оборот и в
законодательство РФ в начале 90-х годов. Окончательно он узаконен
Конституцией РФ 1993г. Хотя ст. 44 Конституции РФ посвящена свободе
литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества, и не раскрывает данного понятия, она подчеркивает, что
«интеллектуальная собственность охраняется законом». Новый ГК, который
также оперирует данным понятием, раскрывает в общем виде его содержание в
ст.138. Анализ указанной статьи позволяет сделать вполне определенный вывод
о том, что под интеллектуальной собственностью в российском
законодательстве понимается не что иное, как совокупность исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные
приравненные к ним объекты, в частности средства индивидуализации
участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ,
услуг). Перечня конкретных объектов правовой охраны, подпадающих под
понятие интеллектуальной собственности, Кодекс не содержит. Однако из
ст.138 ГК однозначно следует, что соответствующая правовая охрана
результатов интеллектуальной деятельности и других приравненных к ним
объектов обеспечивается лишь "« случаях и в порядке, установленных
настоящим Кодексом и другими законами"» Это означает, что для отнесения
того или иного результата интеллектуальной деятельности или иного объекта к
интеллектуальной собственности требуются прямые указания закона.
Понятие «интеллектуальная собственность» является обобщающим по
отношению к таким используемым в законодательстве и юридической литературе
понятиям, как «литературная и художественная собственность» и «промышленная
собственность». Последние обозначают соответственно авторское право,
действие которого распространяется также на результаты научного творчества
(научная собственность), и патентное право вместе с примыкающим к нему
законодательством об охране средств индивидуализации участников
гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).
Отношения, связанные с охраной и использованием объектов
интеллектуальной собственности, входят в предмет регулирования российского
гражданского права (ст.2 ГК). Нормы ГК, и прежде всего те из них, которые
будут сосредоточены в третьей части Кодекса, вместе с правилами,
содержащимися в специальных законах, посвященных охране исключительных
прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним объекты, образуют в своей совокупности особую подотрасль российского
гражданского права. Указанная подотрасль вполне может именоваться правом
интеллектуальной собственности, что будет означать систему правовых норм о
личных и имущественных правах на все те результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним объекты, которые признаются и охраняются
законом. С учетом общности ряда объектов интеллектуальной собственности и
сложившейся в рассматриваемой области системы источников права указанную
подотрасль российского гражданского права можно подразделить на четыре
относительно самостоятельных института: институт авторского права и смежных
прав, институт патентного права, институт средств индивидуализации
участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг)
и последний: институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной
собственности. Несмотря на такую взаимосвязь и наличие целого ряда общих
моментов, каждый из этих институтов имеет присущие лишь ему черты, задачи,
а иногда и принципы, которые находят отражение в закрепленных ими нормах.
В этой работе будут рассматриваться два важнейших института
исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности.
Это институт авторского права и смежных прав и институт патентного права.
Глава I
Авторское право
1. Задачи и принципы авторского права.
Объекты и субъекты авторского права.
Теоретические предпосылки авторского права базируются на
необходимости для человечества иметь широкий доступ ко всем достижениям
интеллектуальной творческой деятельности и вытекающей отсюда обязанности
вознаграждать тех, кто способствует возникновению и распространению этих
достижений. Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН в 1948 г., авторские права были отнесены к основным правам
человека. В ст.27 Декларации говорится:
«1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной
жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и
пользоваться его благами.
2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных
интересов, являющихся результатом научных, литературных и художественных
трудов, автором которых он является». (Права человека. Основные
международные документы. Москва. «Международные отношения» 1989г.).
Интеллектуальная собственность охраняется законом. Государство
содействует развитию культуры, научных и технических исследований на благо
общих интересов. Свободу литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества, преподавания и охрану
интеллектуальной собственности гарантирует статья 44 Конституции РФ.
Авторское право в объективном смысле - это совокупность норм
гражданского права, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием
и использованием произведений науки, литературы и искусства. Оно является
самостоятельным институтом гражданского права.
В субъективном смысле авторское право – это совокупность личных
неимущественных (моральных) и имущественных прав, принадлежащих лицам,
создающим произведения науки, литературы и искусства (авторам) в отношении
созданных ими произведений.
Формирование авторского законодательства осуществляется на основе
принципов гражданского права вообще и специфических принципов, присущих
данному институту. В юридической литературе, особенно учебной, к таким
принципам обычно относят: свободу творчества, сочетание личных интересов
автора с интересами всего общества, моральную и материальную
заинтересованность автора в создании и использовании произведений,
всемерную охрану прав и законных интересов авторов.
До принятия 9 июля 1993 г. в Российской Федерации закона «Об
авторском праве и смежных правах» (Российская газета, 3 августа 1993 г.)
основным источником авторского права был Гражданский кодекс РФ, который
регулировал отношения, связанные с использованием результатов творческой
деятельности авторов произведений науки, литературы и искусства и охраной
авторских прав.
Закон РФ значительно расширил перечень объектов авторского права,
устранил зависимость оплаты труда авторов произведений от утверждаемых
Правительством твердых ставок авторского вознаграждения. При этом для
обеспечения социальной защиты авторов, не ограничивая стороны в
установлении максимальных ставок авторского вознаграждения, этот Закон
предусматривает установление Правительством минимальных ставок авторского
вознаграждения.
Впервые в законодательство России включены нормы, предусматривающие
охрану прав артистов-исполнителей и производителей фонограмм, более четко
определены права и обязанности организаций вещания.
Законом РФ об авторском праве восприняты положения Бернской конвенции
и новеллы Тетового закона Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) об авторском праве и смежных правах, что будет
способствовать повышению международного авторитета России на международной
арене.
Основными источниками авторского права Российской Федерации являются:
. Конституция Российской Федерации, ст.44 которой гарантирует
каждому свободу литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества, преподавания (Российская
газета. 1993 г. 25 октября);
. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят
Государственной Думой 21 октября 1994 г. (Российская газета.
1994г. 8 декабря);
. Закон Российской Федерации от 9 июля 1993г. «Об авторском праве и
смежных правах» (Российская газета. 1993г. 3 августа);
. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. «О правовой
охране программ для электронных вычислительных машин м баз данных»
(Российская газета. 1992г. 20 октября);
. Нормативные акты исполнительной власти, из которых важно назвать
постановление правительства Российской Федерации от 21 марта
1994г. №218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за
некоторые виды использования произведений литературы и искусства»
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации.
1994г. №3).
Основные задачи и принципы авторского права
В качестве основных задач авторского права чаще всего в юридической
литературе называются две следующие задачи. С одной стороны, авторское
право должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки,
литературы и искусства. В этих целях авторское право способствует созданию
условий для занятия творческим трудом; обеспечивает правовое признание и
охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав на
использование создание ими произведений и получение доходов и т.д. С другой
стороны, задачей авторского права считается создание условий для широкого
использования произведений в интересах общества. Иными словами, повышение
уровня охраны прав авторов ни в коем случае не должно препятствовать
использованию их произведений в целях образования и просвещения или служить
помехой в стремлении самой широкой аудитории читателей, зрителей,
слушателей знакомиться с ними.
Указанные задачи авторского права тесным образом связаны с его
принципами. Принципы авторского права – это его основные начала, отправные
идеи, которые обладают универсальностью, высшей императивностью и
общезначимостью. Они пронизывают содержание всей системы авторского права,
предопределяют всю юрисдикционную деятельность и воплощаются в субъективных
правах и обязанностях участников авторских правоотношений. Не будучи
закрепленными в конкретных статьях закона, принципы авторского права
выводятся из анализа всей совокупности авторско-правовых норм. Знание
принципов позволяет ориентироваться в обширном авторском законодательстве,
правильно толковать и применять на практике отдельные его нормы, а также
решать вопросы, на которые нет прямого ответа в действующем
законодательстве.
К числу основных принципов российского авторского права, отраженных в
содержании его норм на современном этапе развития, относятся следующие.
Во-первых, принципом авторского права может и должен считаться
принцип свободы творчества, который прямо закреплен ст.44 Конституции РФ.
Данный принцип, лишь недавно наполненный реальным содержанием, пронизывает
собой все авторское законодательство и конкретизируется в целом ряде его
норм.
Обеспечивая свободу творчества, авторское право охраняет все
произведения науки, литературы и искусства независимо от их назначения,
достоинств и способа выражения. В этих же целях закон не ограничивает круг
охраняемых произведений каким-либо перечнем и охраняет любые результаты
творческой деятельности, существующие в объективной форме. Творцы
произведений свободны в выборе темы, сюжета, жанра и формы воплощения
создаваемых ими художественных образов, а также самостоятельно решают
вопросы о выпуске своего произведения в свет, приданию произведению
окончательной формы и т.п.
Во-вторых, принципом авторского права является сочетание личных
интересов автора с интересами общества. Хотя данный принцип, безусловно,
проявляется и в других институтах права интеллектуальной собственности и
гражданского права в целом, в авторском праве он имеет особое значение. В
основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на
использование созданного им произведения. Определение разумных границ этой
монополии на протяжении веков являлось одной из главных проблем авторского
права. В настоящее время уже никто не утверждает, что авторы должны иметь
неограниченный контроль за использованием своих произведений. Ничем не
ограниченная монополия необходима и возможна лишь в отношении
необнародованных произведений. Если же произведение с согласия автора стало
доступно для всеобщего сведения, его права на произведение не могут быть
столь обширными, чтобы полностью игнорировать интересы других граждан и
общества в целом. Законы демократического общества не только гарантируют
охрану интеллектуальной собственности, но и закрепляют право членов
общества на участи в культурной жизни и пользование достижениями культуры.
(п.2 ст.44 Конституции РФ).
В-третьих, в качестве одного из принципов российского авторского
права может быть выдвинуто положение о неотчуждаемости личных
неимущественных прав автора. В этом состоит одно из существенных отличий
российского авторского права от авторского права ряда зарубежных стран. По
российскому авторскому законодательству, личные неимущественные права
автора (право на авторство, право на имя и пр.) не могут перейти к другим
лицам, хотя бы сам автор и выразил на это свое согласие. Подобное
соглашение не будет иметь юридической силы и является недействительным.
Поэтому даже в тех случаях, когда произведение создано в порядке выполнения
служебного задания, личные неимущественные права сохраняются за автором и
должны быть во всех случаях обеспечены. Этими же соображениями продиктованы
нормы российского законодательства, устанавливающие, что право авторства,
право на авторское имя, право на защиту репутации автора не переходят по
наследству, что в случаях так называемого «свободного» использования
произведений обязательно указание имени автора и т.д. Что же касается
имущественных прав авторов, то они могут передаваться другим лицам по
авторскому договору, в порядке наследования, а также в силу закона
(служебные произведения).
В-четвертых, для современного российского авторского права характерен
принцип свободы авторского договора. Данный принцип заменил собой присущий
ранее действующему авторскому праву принцип нормативной регламентации
основных прав и обязанностей сторон по авторским договорам. Наиболее ярким
выражением последнего было существование так называемых типовых авторских
договоров (издательских, сценарных, постановочных и др.), которые имели
нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и
пользователей произведений. Конечно, было бы неверно сводить роль типовых
договоров лишь к ограничению свободы сторон в распоряжении принадлежащими
им правами. Одной из главных функций типовых договоров было ограждение
авторов от произвола пользователей произведений, стремление гарантировать
авторам определенный минимальный уровень прав. Условия конкретных авторских
договоров, ухудшающие положение авторов по сравнению с типовым договором,
признавались недействительными и заменялись условиями, закрепленными в
типовом договоре.
Вместе с тем присутствие в законодательстве правил, детально
регулирующих сферу отношений, которая в принципе должна определяться прежде
всего свободным волеизъявлением самих сторон, трудно признать нормальным
явлением. В этой связи новое российское авторское законодательство
отказалось от жесткой регламентации отношений сторон авторского договора. В
нем закрепляются лишь возможные типы авторских договоров, а также
указываются условия, которые должны быть в обязательном порядке согласованы
сторонами. Что касается законных интересов авторов, то они обеспечиваются,
с одной стороны, запретом включать в авторские договоры явно кабальные для
авторов условия, например, условие о передаче прав на произведения, которые
автор может создать в будущем, и, с другой стороны, правилами,
предоставляющими авторам определенные права, например, на расторжение
авторского договора по истечении пяти лет с даты его заключения, если
конкретный срок договора сроками не определен, или налагающими на
пользователей произведений определенные обязанности, например, по выплате
автору аванса по договору заказа. Кроме этих и других указанных в законе
ограничений, стороны свободны в определении содержания авторского договора.
Объекты авторского права.
Согласно ст.6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»:
«авторское право распространяется на произведения науки, литературы и
искусства, являющиеся резу4льтатом творческой деятельности, независимо от
назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения».
Авторское право распространяется на произведения, обнародованные или
необнародованные, но выраженные в какой-либо объективной форме, позволяющей
воспроизводить результат творческой деятельности автора.
В юридической литературе, в том числе учебной, объект авторского
права (произведение) определяют как нематериальный продукт духовного
творчества человека, имеющий объективную форму. В определение объекта
авторского права, которое давалось в ст.475 ГК РФ, не содержалось прямого
указания на творческий характер труда авторов произведений, что давало
некоторым авторам основания утверждать, что «новые, творчески
самостоятельные произведения – это лишь часть охраняемых авторским правом
произведений» (Э.П. Гаврилов. Советское авторское право. Основные
положения. Тенденция развития. Москва. «Наука» 1984г.). Новое определение
объекта авторского права является более четким и согласуется с
определением, приведенным в Типовом законе ВОИС.
Понятия науки, литературы и искусства имеют разное смысловое
значение. Однако четкая классификация произведений на научные, литературные
и произведения искусства и не требуется.
Отнесение произведения к категории исключительно научных,
литературных или произведений искусства для признания его объектом
авторского права не имеет значения. Важен лишь творческий характер труда, в
результате которого создано произведение. Если нет творчества, нет и
объекта авторского права. Например, не может быть объектом авторского права
простой список телефонов, простая компиляция и т.д.
В случае спора о наличии или отсутствии творчества назначается
экспертиза, с помощью которой суд может решить этот вопрос.
Творчество может быть выражено и в систематизации, и в объединении
уже известного материала (сборники, справочники, словари и т.д.). Охране в
этих случаях подлежит форма изложения материала.
Продукт творческой деятельности автора может быть объектом авторского
права, если он выражен в какой-либо объективной форме, так как авторским
правом защищаются именно те структурные элементы произведения, которые
определяют его форму. Наличие элементов новизны в произведении не является
обязательным для предоставления ему авторско-правовой охраны.
Произведение считается имеющим объективную форму, если оно выражено в
одной из следующих форм:
- письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.);
- устной (публичное произведение, публичное исполнение и т.д.);
- звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой,
оптической и т.д.);
- изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-,
видео- или фотокадр и т.д.);
- объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и
т.д.);
- в других формах.
Авторское право распространяется как на обнародованные, так и
необнародованные произведения, но выраженные в какой-либо
|