Правовладение и его виды в Римском праве - Юриспруденция - Скачать бесплатно
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНА МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ
ФАКУЛЬТЕТ МОРСКОГО ПРАВА
Кафедра государства и права
РЕФЕРАТ
по основам римского права
на тему:
Правовладение и его виды
в римском праве
Выполнила:
Курсант II
курса
1321 уч. гр.
Лихтерова М.
Одесса
2003
О Г Л А В Л Е Н И Е
Введение
1. Возникновение и развитие права собственности в Древнем Риме
2. Право собственности
1. Понятие и содержание правасобственности
2. Виды права собственности
3. Права собственности в Украине на современном этапе развития
Заключение
Перечень ссылок
Список использованной литературы
Введение.
С древнейших времен люди в процессе своей жизнедеятельности вступают
между собой в определенные общественные отношения, большинство из
которых регулируются нормами права и соответственно назывались
правовыми отношениями. Значительная часть правовых отношений
возникает по поводу создания, приобретения, отчуждения,
использования, передачи различного имущества и т.п.
Римское право частной собственности развивалось из частного владения
на землю, которая в ранний период республики являлась еще
собственностью римского народа.
Частное владение постепенно превращается в частную собственность.
Право частной собственности имело своей целью прежде всего
установить право рабовладельцев на землю, обеспечить неограниченную
возможность бесконтрольной эксплуатации рабов и надежную
регламентацию товарооборота.
Римляне впервые разработали право частной собственности. Римские
юристы и магистраты практической деятельностью настолько
усовершенствовали эти правовые институты, что они оказались
способными пережить на многие века своих создателей.
Римское гражданское право первоначально знало государственную и
общинную собственность на землю и частную собственность на остальное
имущество. Законы XII таблиц уже упоминают о праве собственности,
которое в те времена обозначалось термином dominium, к которому
добавляли ex jure Quiritium – собственность по праву квиритов,
древнейшего племени. Этим римляне хотели подчеркнуть древность, а
следовательно, устойчивость, незыблемость, неприкосновенность
отношений собственности (dominium – от лат. глагола domare –
укрощать, господствовать). Первоначально этим термином обозначались
все права на вещь, вся совокупность полноты власти в доме. Однако
уже с I в. н. э. римляне отграничивают значение термина dominium. С
конца классического периода (III в. н. э.) собственность стали
обозначать термином proprietas.
Существует много работ, в том числе учебников для вузов, по
римскому частному праву. В частности работы И.Б. Новицкого, В.М.
Хвостова, А.И. Косарева, В.Н. Яковлева, З.М. Черниловского, О.А.
Подопригоры. На мой взгляд, наиболее полно римское право
собственности освещено в работах В.М. Хвостова, В.Н. Яковлева, О.А.
Подопригоры. Курс лекций проф. В.М. Хвостова представляет собой
учебник общей теории гражданского права, т.е. систематизированное
освещение основных понятий, категорий и юридических институтов,
используемых цивилистикой и иллюстрированных ссылками на
соответствующие институты римского частного права. Курс лекций В.Н.
Яковлева представляет собой подробные схемы, отражающие содержание
известных институтов римского гражданского права. Хотелось бы также
отметить учебник О.А. Подопригоры, где убедительно показан процесс
эволюции римского частного права в том числе развитие института
права собственности, обоснована необходимость и целесообразность его
последующего использования в законодательстве современных
государств.
Цель данной работы:
1. рассмотреть источники римского частного права;
2. раскрыть основные закономерности развития право собственности в
Древнем Риме;
3. показать право собственности в Украине на современном этапе
развития.
Структура работы обусловлена поставленными задачами:
в I главе рассказывается о возникновении и развитие института права
собственности в Древнем Риме;
во II главе идет речь о видах права собственности ( преторская,
собственность перегринов, провинциальная, общая собственность), а
также освещены правовые формы собственности;
в III главе дается анализ права собственности в Украине на
современном этапе развития.
1. Возникновение и развитие института права собственности в Древнем
Риме.
Во все времена институт права собственности занимал центральное
место в гражданском праве. Его основные положения обусловливают
содержание всех остальных разделов цивилистики – права на чужие
вещи, договорного, наследственного права и т. п. Именно этим
объясняется неувядающий интерес к праву собственности как со стороны
исследователей, так и со стороны практических работников,
политических и общественных деятелей, представителей многих отраслей
науки (экономистов, философов, социологов, юристов, обществоведов и
др.). Не меньший интерес к вопросам собственности проявляли и
римские юристы. Они тщательно и глубоко исследовали общественные
отношения собственности, о чем свидетельствуют многочисленные
трактаты и высказывания. Естественно, их исследования носят печать
своего времени, и все же многие принципиальные положения права
частной собственности не только не утратили своего значения в наши
дни, но и легли в основу современной науки гражданского права.
Римских юристов больше интересовала практическая сторона права
собственности, чем теоретические изыскания, и поэтому они не
оставили нам определения данного понятия (что не мешало им широко
его использовать), как и многих других (контракта, деликта, иска).
Однако именно им принадлежит приоритет в разработке основ права
частной собственности. [ 4,15 ]
Римское гражданское право первоначально знало государственную и
общинную собственность на землю и частную собственность на остальное
имущество. Законы XII таблиц уже упоминают о праве собственности,
которое в те времена обозначалось термином dominium, к которому
добавляли ex jure Quiritium – собственность по праву квиритов,
древнейшего племени. Этим римляне хотели подчеркнуть древность, а
следовательно, устойчивость, незыблемость, неприкосновенность
отношений собственности (dominium – от лат. глагола domare –
укрощать, господствовать). Первоначально этим термином обозначались
все права на вещь, вся совокупность полноты власти в доме. Однако
уже с I в. н. э. римляне отграничивают значение термина dominium. С
конца классического периода (III в. н. э.) собственность стали
обозначать термином proprietas. Но сущность понятия собственности
заключена не в термине. [ 4,18 ]
С древнейших времен Римское государство безраздельно владело землей.
Племенам, родам, а затем и семьям земля передавалась только во
временное пользование и не больше как по 2 югера.
В результате захватнических войн Рим накапливал земли и рабов,
которые также передавались во временное пользование отдельным родам.
Патриции, получая больше рабов и других средств для обработки
земельных наделов, сосредоточивали в своих руках огромные
латифундии. Этот процесс сопровождался обезземеливанием и разорением
плебейских родов. Из их среды формировался слой свободных
пролетариев, не имевших ни земли, ни хлеба, ни других средств для
существования. Это стимулировало беспрестанную борьбу плебеев с
патрициями за передел земли. Поэтому внутреннюю историю Рима того
времени (III – I вв. до н. э.) составляет именно борьба за землю.
В условиях бесконечной борьбы за передел земли и складывались
общественные отношения по поводу пользования ею, что наложило
отпечаток на формирование их правового оформления. Длящееся веками
пользование отдельных родов общинной землей постепенно становится их
незыблемой привилегией. Становится привычным утверждение: эта земля
моя, поскольку она принадлежала моему роду, моей семье с
незапамятных времен. Однако это положение требует правового
обеспечения и закрепления ввиду посягательств со стороны
безземельных и малоземельных крестьян. С этой целью преторы вначале
конструируют такой правовой институт, как владение, предоставивший
владельцу правовое основание на пользование государственной землей и
юридическую защиту против каких-либо посягательств. Однако при этом
неограниченным и безраздельным властелином земли все же остается
государство. Нужно было передать это господство фактическим
обладателям земель, что и было осуществлено преторской практикой. К
термину dominium прибавляется ех jure Quiritium, призванный
удостоверить и засвидетельствовать родовую принадлежность земли и,
следовательно, древнее происхождение безраздельного господства над
ней именно данного рода или семьи. Так постепенно безраздельность и
неограниченность господства над земельными наделами перемещается от
государства к их фактическим владельцам. Частное владение
превращается в частную собственность на землю. Поскольку
претендентами и посягатeлями на владение землей могли быть не только
безземельные и малоземельные, но и бесправные крестьяне, то против
них преторы сконструировали, кроме средств владельческой защиты, и
более эффективную исковую защиту, так как уже имелась приставка ех
jure Quiritium. Теоретическое обоснование такого господства,
определение его содержания и правомочий появились позже. Вначале
утверждается принцип: «Я господин этого земельного надела, этого
раба и потому никто другой не может разделять со мной эту власть». [
5,186 ]
Таким образом, безраздельность и практическая неограниченность
пользования государственной или общинной землей превратилась в
полное правовое господство фактического владельца вначале над рабами
и другими движимыми вещами, а затем над землей и другими недвижимыми
вещами, которое стали именовать собственностью. Господство
заключалось в том, что обладавший им получил возможность
непосредственного и полновластного воздействия на вещь, полностью
отграничивая такое же воздействие других лиц. Так к концу II в. до
н. э. было оформлено право частной собственности на землю.
2. Право собственности.
2.1. Понятие и содержание права собственности.
Объем и пределы права частной собственности римляне определяли
посредством указания правомочий собственника. Совокупность этих
правомочий составляла содержание права собственности. Римский
собственник имел следующие правомочия: право владения (jus
possidendi); право пользования (jus utendi); право распоряжения (jus
abutendi); право получать доходы (jus fruendi); право защиты (jus
vindicandi). Однако со временем, заметив, что некоторые правомочия в
определенной мере повторяют друг друга, римляне суживают их круг. В
результате отпало такое правомочие, как право защиты (jus
vindicandi), поскольку всякое право подлежит защите и выделять
специальное правомочие для права собственности просто нет
необходимости; право пользования (jus utendi) поглотило право
получения доходов от вещи (jus fruendi). Осталось лишь три
правомочия – право владения (jus possidendi), право пользования (jus
utendi) и право распоряжения (jus abutendi), охватывающие все
возможные формы и способы воздействия собственника на вещь и в то же
время отграничивающие посягательства других лиц на эту же вещь.
Поэтому право собственности называют еще наиболее полным, правом по
объему, поскольку все другие права на вещь уступают ему в этом.
Право владения (jus possidendi) – это правомочие собственника,
заключающееся в том, что собственник имеет право фактически обладать
своей вещью. Однако это свое правомочие собственник может
осуществлять не только самолично, а и передать право владения другим
лицам (например, по договору), сохраняя при этом право собственности
на вещь. [1,48 ]
В таком случае фактические обладатели осуществляли владение не от
собственного имени, а от имени собственника, передавшего им вещь на
основании договора. Так, собственник передает свою вещь во владение
залогодержателю, прекаристу или по секвестру. Однако не всякий
договор о передаче вещи во временное пользование другому лицу
переносит на это лицо владение. Более того, большинство договоров
предусматривают передачу собственником лишь фактического обладания
вещью, т. е. держания, но не владения. Так, по договору найма
собственник передает нанимателю вещь только в держание, но не во
владение. Наниматель фактически обладает вещью, но у него нет
владельческой воли, т. е. он не может считать ее своей, а
следовательно, не может пользоваться средствами посессорной защиты –
интердиктами. И вообще наниматель может отражать посягательства
третьих лиц на вещь, переданную ему в наем, только посредством
собственника. Сам он таких средств не имеет, что ставит его еще в
большую экономическую зависимость от наймодателя.
Право пользования (jus utedi) заключается в том, что собственник
имеет право извлекать из вещи полезные качества, получать доходы и
приращения от нее. Пользование вещью может осуществляться в
различных (но не противоречащих закону) формах и способах: передачи
в наем, аренду, путем потребления (например, продукты питания,
сырье, стройматериалы и т. д.). Полезные качества можно извлекать из
вещи посредством ношения украшений, одежды, проживания в жилище,
получения приплода животных, птиц, урожая земли, садов и других форм
приращения. В римском праве просматриваются некоторые общие правила
пользования вещью: а) нельзя при этом причинять вред или какие-то
неудобства другим лицам; б) пользоваться вещью вопреки закону. По
общему правилу объем пользования, осуществляемый в соответствии с
законом, практически не ограничен, кроме случаев, когда это вытекает
из закона, договора или иных прав других лиц. Так, пользование может
быть ограничено в интересах соседа или же другого лица, имеющего
право на такое ограничение.
Право пользования вещью наиболее важное правомочие собственника. В
нем заложена возможность последнего удовлетворить личные, бытовые,
хозяйственные и иные потребности. С этой целью нужная вещь и
приобретается. Собственника интересует не столько само по себе
владение, сколько реализация указанного правомочия.[1,52]
В Риме право собственности наиболее полно проявлялось именно в
правомочии пользования. Собственник может делать со своей вещью все,
что прямо не запрещено законом. Право пользования он также мог
уступать другим лицам, сохраняя за собой право собственности. Так,
собственник мог передать свою вещь по договору ссуды во временное и
безвозмездное пользование другому лицу. В этом случае он лишался
права пользования своей вещью, не получая взамен ничего.
Ссудополучатель осуществлял пользование вещью не от своего имени, а
от имени собственника. По договору найма (тоже форма пользования, но
видоизмененная) право пользования вещью переходило к нанимателю за
определенное вознаграждение.
Право распоряжения заключалось в том, что собственник мог определять
правовую судьбу вещи, т. е. отчуждать (прежде всего) всеми
дозволенными способами, завещать, устанавливать сервитуты в пользу
других лиц и т. п. Владельцы земельных наделов продолжительное время
не обладали этим правомочием и получили его только по закону Спурия
Тория в III в. до н. э., в соответствии, с которым земельные наделы
стали объектами неприкосновенной частной собственности, а их
владельцы – частными собственниками.
Решать правовую судьбу вещи – это значит определять ее правовой
статус, изменять его по своему усмотрению и т. п., т. е. изменять
или прекращать отношения собственности.[3,42] Изменить можно,
например, установлением сервитута в пользу другого лица, а
прекратить – одним из способов прекращения права собственности
(физическим уничтожением вещи, изъятием из гражданского оборота,
отчуждением). Разумное физическое уничтожение вещи может иметь место
в тех случаях, когда на одной вещи изготавливают другую, т. е. при
спецификации. При этом действительно меняется правовой статус вещи –
право собственности на новую вещь устанавливается в соответствии со
специальными правилами. При других формах физического уничтожения
вещи право собственности на нее просто прекращается. Изъятие вещи из
гражданского оборота также ведет к прекращению права частной
собственности на нее. Наконец, отчуждение может быть произведено
путем продажи, мены, дарения, передачи в заем, перехода права
собственности при наследовании и т. п. Во всех этих случаях
изменение правового статуса вещи происходит по волеизъявлению самого
собственника, т. е. по его распоряжению.
Право распоряжаться вещью также может осуществляться в разнообразных
правовых формах при одном непременном условии – оно не должно
противоречить закону. Это правомочие собственник также может
передавать другим лицам. Например, будучи лишенным возможности лично
осуществить правомочие (болезнь, старческий возраст и т. п.), он
может поручить другому лицу произвести продажу вещи и т. п.
Право частной собственности – это исключительное право лица владеть,
пользоваться и распоряжаться вещью в своем интересе.[1,37]
Исключительное право потому, что оно нераздельно, т. е. принадлежит
только собственнику, который ни с кем его не делит. Римляне называли
право собственности еще и неограниченным, подчеркивая этим полноту
владычества собственника над вещью, якобы никем не стесняемого. На
самом же деле право собственности в Риме во все времена подвергалось
определенным ограничениям. Как одно из проявлений господствующего
класса, оно могло ограничиваться в интересах государства, общества,
в пользу сервитутов, залогодержателя и других прав на чужие вещи, в
пользу соседей.
Таким образом, римское гражданское право знало немало ограничений
правомочий собственника, но при этом римские юристы трактовали
право частной собственности как исключительное и нераздельное.
Главным в их понимании указанного права было осуществление
собственником неограниченного господства над вещью. Иногда уточняют,
что господство это правовое. Исходя из этого, право собственности
объясняется как господство лица над вещью, как возникающее между
собственником и вещью отношение. Отсюда их незыблемость: изменить
свое отношение к вещи человек может только сам и никто другой, т. е.
отношения собственности носят устойчивый, незыблемый характер,
изменить который никто не волен.
В действительности право собственности, как и всякое право,– это
лишь повеления господствующего класса инструмент, посредством
которого регулируются отношения между людьми и прежде всего между
классами. Отношения собственности, будучи общественными,
регулируются правом, в силу чего они становятся правовыми.
Собственник в процессе осуществления своего права собственности
вступает со всеми окружающими его лицами в определенные правовые
отношения. Их содержание заключается в том, что собственник как
субъект права наделен определенными правами (владеть, пользоваться и
распоряжаться), которые все его окружающие обязаны не нарушать,
соблюдать, уважать и т. п. [5,41] Следовательно, нарушителем права
собственности также может быть любое лицо из числа окружающих
собственника. Поэтому защита права собственности посредством вещных
исков, а также само право называться абсолютным. Итак, право
собственности - это не господство человека над вещью, не отношение
между человеком и вещью. Отношения собственности - это отношения
общественные, отношения между людьми. Именно общество посредством
права устанавливает правовое господство собственника над вещью.
Значит, воля общества первична, а господство - вторично, и общество
в лице государств всегда может изменить пределы этого господства.
2.2. Виды права собственности.
Продолжительное время римляне знали и признавали наиболее древний,
известный еще Законам ХII таблиц вид права собственности – dominium
ex jure Quiritium – квиритская собственность. Пределы и содержание
этого права собственности были установлены цивильным правом и уходят
корнями в глубокую древность. Квиритами первоначально называли
только римских граждан, принадлежавших к одноименному древнейшему
роду, а квиритское право собственности устанавливалось на особо
важные с точки зрения хозяйства вещи (рабов, земли, скот,
сервитуты) и лишь позднее распространилось шире. Характерно также,
что первоначально его субъектами могли быть только римские граждане,
затем к ним присоединяют латинов, наделив их римской
правоспособностью в сфере имущественных отношений – jus commercii.
Другой характерной особенностью квиритского права собственности были
строго установленные формы ее приобретения: манципация и уступка
права в ходе процесса (in jure cessio).
Квиритская собственность была сугубо римской, национальной, носила
замкнутый, кастовый характер. Пока существовало Римское государство-
город, она вполне соответствовала его внутренним потребностям, но с
выходом Рима за пределы своих городских стен, немедленно
превратилась в тормоз развития гражданского оборота.[4,62]
Консервативный характер права квиритской собственности не только не
способствовал гражданскому обороту, но и стеснял развитие самого
права собственности. Как известно, объекты права квиритской
собственности могли отчуждаться только посредством специально
установленных для этого правовых форм – манципации и уступки права
(in jure cessio). Если же вещь приобреталась без соблюдения
требований указанных форм, то право собственности к приобретателю
не переходило со всеми вытекающими из этого последствиями.
Отчуждатель вещи оставался квиритским собственником, а приобретатель
становился только добросовестным владельцем без права на вещь.
Квиритский собственник, продавший свою вещь без соблюдения
формальных требований манципации (присутствие при продаже весовщика
с весами и не менее пяти – семи свидетелей), не мог перенести на
приобретателя вещи свое квиритское право собственника. По истечении
определенного времени отчуждатель вещи на основании формально
сохранившегося за ним права квиритской собственности мог истребовать
проданную им вещь, несмотря на то, что она фактически была передана
продавцом покупателю и продавец получил за нее обусловленную цену. В
силу формализма римского гражданского права это безосновательное и
неправомерное требование удовлетворялось, что вызывало справедливое
негодование даже среди господствующего класса.
Обнаружив несоответствие цивильной правовой нормы складывающимся
фактическим отношением, претор предпринимает практические действия
для устранения этого противоречия. В одном из своих эдиктов он
объявляет, что впредь будет предоставлять защиту покупателю вещи,
который приобрел ее без соблюдения установленных формальностей.
Преторское правило, как соответствовавшее интересам господствующего
класса, постепенно становится правовой нормой. Собственность,
получившую защиту из рук претора, стали называть преторской, или
бонитарной,– от латинского in bonus habere (иметь в своем добре), т.
е. вещь, приобретенная покупателем, становится его имуществом.
Введением этого правила, претор признал утратившим значение деление
вещей на манципные и неманципные, поскольку манципация как способ
приобретения права собственности также фактически упраздняется.
Таким образом, были устранены формальные ограничения квиритской
собственности. Параллельно возникла преторская собственность. Для ее
защиты учреждается специальный публицианский иск.
Римляне вынуждены были вступать в гражданско-правовой оборот с
лицами, заселявшими территорию вокруг Рима и не имевшими статуса
римского гражданина. Это так называемые перегрины, т. е. неримские
граждане. Их длительное бесправие, в конце концов, оказалось
невыгодным прежде всего римским гражданам, послужив причиной
предоставления перегринам определенной правоспособности. В сфере
гражданско-правовой перегрины подчинялись местным правовым системам.
В начале республики римляне вынуждены были допустить перегринов к
римской собственности путем совершения сделок, главным образом по
поводу движимых вещей и в интересах самих римских граждан. Некоторым
общинам и отдельным лицам из иностранцев предоставлялось право
участия в гражданском обороте римлян – jus commercio.[ 3,29 ]
В силу этого некоторые перегрины могли приобретать собственность у
римских граждан и таким образом становиться собственниками вещей,
которые раньше могли быть в собственности только римских граждан. Но
к свободному участию в гражданском обороте римлян перегрины все же
не допускались. Их участие ограничивалось отдельными сделками:
манципацией и литтеральными договорами. Приобретенное таким образом
право собственности защищалось эдиктами перегринского претора
посредством «фиктивных исков», т. е. делалось допущение, что
перегрин стал римским гражданином и потому на него распространяются
правовые средства защиты квиритской собственности. Таким образом,
права перегринов по сравнению с римскими гражданами были значительно
менее защищенными. Во многих случаях перегрины по поводу своих
вещных прав могли обращаться лишь к владельческим интердиктам, что
не всегда обеспечивало надежную защиту. Источники не содержат
сведений о других правовых средствах защиты прав собственности
перегринов.
С расширением захватнических войн возникает провинциальная
собственность на землю. Земля покоренных Римом народов становится
собственностью римского народа (ager populus romanus), т. е.
государственной. Одна
|