Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Теория государства и права / Теория государства и права (Шпаргалка)


Теория государства и права (Шпаргалка) - Теория государства и права - Скачать бесплатно


 юридическую   возможность
   воспользоваться поставленными ей правами и исполнить возложенные  на  нее
   обязанности;
2.  права,  свободы  и  обязанности  личности,  зафиксированные  в  правовых
   нормах, являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита  –
   главной   обязанностью   государства;   их   реализация    обеспечивается
   государством, так и самими гражданами;
3. права, свободы  и  обязанности  гарантированны  в  интересах  общества  и
   государства, каждой личности в отдельности;
4. права, свободы и  обязанности  личности  выступают  как  единая  система,
   постоянно расширяющая и углубляющая свое внутреннее  содержание  по  мере
   цивилизации общественных отношений;
5.  права,  свободы  и   обязанности   являются   необходимым   условием   и
   предпосылкой  бытия  личности,  в  определенной  мере  отражают   природу
   государства;
6. права, свободы  и  обязанности,  входящие  в  правовой  статус  личности,
   характеризуются  единством,   которое   проявляется   в   их   социально-
   экономическом назначении.
 Правовой статус – это  ценное  правовое  явление,  выражающее  то  высокое
значение, которое имеет личность в обществе.
 Основой правового статуса личности является ее конституционный статус, где
права, свободы и обязанности  в  совокупности  образуют  единый,  целостный,
внутренне согласованный и целенаправленный комплекс,  обладающий  системными
характеристиками.
 Правовой  статус  личности  это  родовое  понятие  состоящее  из   четырех
разновидностей: а) правовой статус российского гражданина,  б)  иностранного
гражданина,  в)  лица  без  гражданства,  г)  лица,  которому  предоставлено
убежище.

 32. Законы. Классификация законов.
 Закон – это нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической  силой,
принятый в строго определенном,  особом  порядке,  устанавливающий  основные
нормы всех  отраслей  права  и  регулирующий  наиболее  важные  общественные
отношения.
  Законы принимаются как федеральными органами, так и органами субъектов РФ
в    процессе    законотворческой    деятельности    либо    в    результате
непосредственного  правотворчества  всего   народа   (референдума).Процедура
принятия закона предусмотрена в Конституции РФ,  включая  определение  круга
субъектов законодательной  инициативы,  условия  прохождения  законопроекта,
порядок подписания и опубликования. Более подробно процесс принятия  законов
определяется регламентами соответствующих законодательных органов.
 Закон регулирует только те общественные отношения, которые характеризуются
устойчивостью,  типичностью,  значимостью,   необходимостью   законодательно
отразить суверенные желания народа. В первую очередь  это  установление  или
изменение конституционных норм;  закрепление  прав  человека  и  гражданина;
определение     форм     правления,     национально-государственного     или
административно-территориального    устройства,    методов     осуществления
государственной власти; фиксирование принципов  организации  и  деятельности
государственных органов, их структуры;  определение  общих  начал  уголовной
ответственности; регламентация принципов местного самоуправления и др.
 Закон занимает особое место в системе  нормативно-правовых  актов  в  силу
обладания высшей юридической силой. Все остальные акты  должны  исходить  из
закона и не могут ему противоречить, в  случае  коллизии  они  считаются  не
имеющими юридической силы.
 Закон  не  требует  утверждения  со  стороны  какого-либо  органа,   кроме
необходимого технико-юридического оформления актов референдума.
 Изменить или отменить закон вправе только тот орган, который  его  принял,
причем в строго  определенном  порядке.  Так,  акт  референдума  может  быть
изменен или отменен только в результате референдума,  изменения  вносятся  в
порядке,   определенном   референдумом.   С   юридической   точки    зрения,
приостановить  или  скорректировать  закон  могут  президентские  указы,  но
только в условиях чрезвычайного положения и в строго  определенном  порядке,
с последующим утверждением высшим законодательным органом.
 Таким образом, главными качествами закона является его первичность, особый
порядок принятия, высшая юридическая сила, в связи с чем сами законы  должны
быть совершенны по содержанию и форме, должны строго  реализовываться  всеми
и повсеместно, регулировать наиболее  важные  общественные  отношения.  Роль
закона  в   современных   условиях   преобразования   общества   существенно
возрастает.
 Классификация:
    I.  По   юридической   силе:   1.   Конституция   РФ,   2.   Федеральные
       конституционные, 3. Федеральные.
   II. По сфере действия: 1. Федеральные, 2. Субъектов федерации.
  III. По субъектам правотворчества: 1. принятые референдумом,  2.  принятые
       органами власти.
   IV. По сроку действия: 1. постоянные, 2. временные.
    V. По отраслевой принадлежности:  содержат  нормы  одной  или  различных
       отраслей права.
   VI. По внешней форме выражения: 1. Конституция, 2. Кодекс, 3.  Устав,  4.
       Закон, 5. другие.
  VII. По  кругу  лиц:  1.  граждане,  2.  иностр.  граждане,  3.  лица  без
       гражданства.

33. Правовое государство: понятие и сущность.
 Правовое государство есть форма осуществления народовластия,  политическая
организация граждан, функционирующая на основе права,  инструмент  защиты  и
обеспечения прав, свобод и обязанностей каждой личности.
 Формирование правового государства – гарантия поступательного  развития  и
углубления демократии, которая  может  существовать  только  при  господстве
закона, что связывает воедино все  меры  в  области  развития  и  применения
права, придает им общую направленность. Правовое  государство  –  не  только
одна из высших социальных ценностей,  призванных  утвердить  гуманистические
начала в его взаимоотношениях с  личностью,  но  и  практический  инструмент
обеспечения и защиты жизни, здоровья, чести, свободы, достоинства  личности,
средство борьбы  с  бюрократией,  местничеством  и  ведомственностью,  форма
осуществления самоуправления и народовластия.
 Принципы правового государства:
   - господство закона во всех сферах жизни
   - связанность законом государства и его органов
   - незыблемость свободы личности, ее правовая защищенность
   - взаимная ответственность государства и личности
   - наличие эффективных форм контроля за реализацией законов
   - разделение властей, наличие системы сдержек и противовесов
   - верховенство и прямое действие конституционного закона
   - правовая организация системы органов государственной власти
   - единство прав и обязанностей гражданина
   - наличие развитого гражданского общества
   -  соответствие  внутреннего   законодательства   принципам   и   нормам
     международного права.

34. Материальное и процессуальное позитивное право.
 В системе права различают материальные и процессуальные отрасли права.
 Материальное право – это юридическое понятие, обозначающее правовые нормы,
с помощью  которых  государство  осуществляет  воздействие  на  общественные
отношения путем прямого, непосредственного  правового  регулирования.  Нормы
материального права закрепляют формы  собственности,  юридическое  положение
имущества и лиц, определяют порядок образования и структуру  государственных
органов,  устанавливает  правовой  статус  граждан,  основания   и   пределы
ответственности  за  правонарушения  и  т.  д.  Материальные  отрасли  права
связаны с процессуальным, всякое материальное право имеет свои  необходимые,
присущие ему процессуальные формы. Один  и  тот  же  дух  должен  одушевлять
судебный процесс и законы, ибо  процесс  есть  только  форма  жизни  закона,
следовательно, проявление его внутренней жизни.
 Процессуальное  право  –  часть  правовых  норм,  регулирующих  отношения,
возникающие  при  расследовании  преступлений,  рассмотрении  и   разрешении
уголовных и гражданских дел. Оно неразрывно связано с  материальным  правом,
так как закрепляет процессуальные формы, необходимые для его существования.

35. Правовое положение национально-территориальной и  национально-культурной
   автономии в государстве.

36. Реализация права: понятие, формы, методы.
 Реализация права -  претворение  предписаний  правовых  норм  в  поведение
субъектов  права,  реализующих  свои  потребности  и  интересы  в  различных
областях общественной жизни.
 По характеру правореализуюших действий, обусловленных содержанием правовой
нормы, выделяют четыре формы реализации права:
 Соблюдение  -  выполнение  предписаний  запрета  (реализация   запрещающей
нормы);
 Исполнение - исполнение соответствующей обязанности, активная деятельность
субъекта (реализация обязывающей нормы) ;
 Использование - использование предоставленного права, полностью зависит от
волеизъявления субъекта права (реализация управомочивающей нормы) ;
 Применение - властная организующая деятельность  государства  в  лице  его
органов,  имеющая  цель  обеспечить  адресатам  правовых   норм   реализацию
принадлежащих им прав и обязанностей,  а  также  гарантировать  контроль  за
данным процессом.
 Активный  субъект  правоотношений  может  использовать  свои  субъективные
права, круг пассивных субъектов  -  соблюдать  их.  Субъект  правоотношения,
имеющий юридические обязанности, должен их исполнять.Неисполнение  субъектом
своих   юридических   обязанностей   влечет   возникновение    охранительных
правоотношений, что является одним из фактических  обстоятельств,  требующим
применения права.
 В юридической  литературе   формы  реализации  права  классифицируются  по
различным основаниям:
 а) по характеру правовых  связей  между  субъектами  права  –  в  общих  и
конкретных правовых отношениях;
 б) по субъектному составу – индивидуальная и коллективная формы;
 в) по внешнему проявлению – активная и пассивная формы;
 г) по методу воздействия –  добровольное  и  принудительное  осуществление
права;
 д)   по   правовому   положению   субъектов   –   гражданско-правовая    и
административно-правовая формы.
 Признаки применения норм права:
6.  Правоприменительную  деятельность   осуществляют   только   компетентные
   государственные органы (должностные лица) ;
7. Деятельность по применению норм имеет государственно-властный характер;
8. Содержание  правоприменительной  деятельности  выражается  в  издании  на
   основе норм права индивидуальных правовых предписаний (актов) -  приговор
   суда в отношении лица, совершившего преступление;
9. Применение норм права осуществляется в строго установленном  государством
   порядке.
 Акт применения нормы права - это официальный правовой документ, содержащий
индивидуальное государственно  властное  предписание  компетентного  органа,
которое выносится им в результате разрешения конкретного юридического дела.

37. Советское социалистическое государство как тип и форма.
 Социалистическая республика – особая форма правления, которая  возникла  в
ряде стран в результате социалистической революции и,  согласно  марксисткой
теории,  должна  была  бы  стать   подлинно   демократической   республикой,
обеспечивающей полновластие трудящихся во главе с рабочим классом.
 Теоретические  основы  советской  республики   разработал   В.И.Ленин.   В
республике  Советов  Ленин  видит  однотипную  с  Парижской  коммуной  форму
организации власти и выделяет следующие ее признаки:
  1. Слом старого буржуазного государственного аппарата и образование таких
     органов власти, которые  бы  обеспечили  защиту  завоеваний  революции
     вооруженной силой рабочих и крестьян.
  2.  Обеспечение  реального   участия   трудящихся   масс   в   управлении
     государством,    превращение    Советов    в    политическую    основу
     государственного строя, совмещение в них  функций  законодательного  и
     исполнительного органа.
  3. Руководящая роль в организации государственной  и  общественной  жизни
     страны  принадлежит  партии  рабочего  класса,  которая  определяет  и
     направляет внутреннюю и внешнюю политику государства.
 Ленинская  концепция  советской  республики   осуществлялась   на   строго
классовой основе. Советы формировались после революции по  принципу  открыто
классового представительства как Советы рабочих, крестьянских  и  солдатских
депутатов.   Избирательное   право   послеоктябрьского   периода   полностью
исключало участие в выборах представителей других социальных  слоев  страны,
в  том  числе  интеллигенции.  В  тот  период  не  существовало  и   равного
избирательного  права.  Преимущество   при   выборах   на   съезды   Советов
предоставлялось городскому  населению:  1  депутат  от  25  тысяч  городских
избирателей и 1 депутат от 125 тысяч сельского населения.
 Конституционное закрепление классового состава Советов просуществовало  до
1936 года, находя отражение как в структуре Советов всех степеней, так  и  в
практике их деятельности.  Конституция  1936  года  вводит  всеобщее  равное
избирательное право, осуществляемое  при  тайном  голосовании.  Претерпевает
изменения  организационная  структура  Советов.  Вводится  единая  для  всех
Советов форма  работы  –  сессия  Совета.  Получает  формальное  закрепление
принцип  подконтрольности  и  подотчетности   исполнительно-распорядительных
органов Советам.
 Конституция 1977 года, провозгласив СССР обществом «развитого социализма»,
а советское государство  «общенародным  государством»,  юридически  наделила
Советы более широкими полномочиями в различных  сферах  общественной  жизни.
Советы депутатов трудящихся стали называться  Советами  народных  депутатов.
Тем не менее в реальной действительности качественных изменений в  характере
советской  власти  не  произошло.  Как  и  на  более  ранних  этапах  своего
существования, Советы продолжали  быть  декоративным  придатком  всемогущего
партийного аппарата.
 В теории и практике советского государственного  строительства  отвергался
принцип разделения властей. Он трактовался  как  буржуазный  и  неприемлемый
для управления  советским  государством.  Лишь  в  конце  80-х  годов  стало
возможным  сколько-нибудь  серьезно  вести  речь  о  необходимости  создания
правового государства.

38. Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды.
 Систематизация норм права  –  это  упорядочение  действующего  нормативно-
правового  материала,  объединение  его  в   единую,   стройную,   внутренне
согласованную систему.
 Формы:
 Инкорпорация – путем объединения  нормативного  материала  в  определенном
порядке  без  изменения  его  внутреннего  содержания.  Она   ограничивается
обработкой материала. Допускаются  лишь  изменения  внешнего,  редакционного
или технического характера.
   - по хронологии (акты располагаются соответственно времени их принятия)
   - по субъектам (соответственно принявшим органам)
   - по социально-экономическим отраслям (промышленность, с/х, транспорт  и
     т.д.).
 Кодификация – это  форма  систематизации  путем  объединения  нормативного
материала  в  единый,  логически  цельный,  внутренне  согласованный  акт  с
изменением его внутреннего содержания. Она упорядочивает значительную  часть
уже существующего  и  действующего  законодательства,  изменяя,  дополняя  и
преобразуя   его.   В   результате   кодификации   появляются    укрупненные
законодательные   акты,   регулирующие   значительную   часть   общественных
отношений.
 Инкорпорация может быть официальной, если сборник создается уполномоченным
на то государственным органом (и  тогда  приобретает  юридическую  силу),  и
неофициальной, если составляется частным  лицом.  Кодификация  всегда  носит
официальный характер.
 Таким образом, систематизация  законодательства  необходима  в  целях  его
упорядочения,  классификации,  придания  ему  стабильности,  благодаря  чему
существенно облегчается реализация норм права.

39.   Федеральное   Собрание   РФ.   Структура,   порядок   формирования   и
   функционирования.
 Высшим  представительным  органом  РФ   является   Федеральное   Собрание.
Российский  парламент  –  представительный  орган  всего  многонационального
народа РФ, всех ее составных частей – субъектов, призван выражать его  волю,
реализовывать  суверенитет,  интересы  народа,  отражать  мнение   субъектов
федерации. Федеральное  Собрание  олицетворяет  законодательную  власть  РФ,
осуществляет   парламентский   контроль.   Федеральное   Собрание,    будучи
представительнм органом  законодательной  власти  РФ,  занимает  влиятельное
положение в  системе  государственных  органов,  активно  взаимодействует  с
другими федеральными органами государственной власти.
 ФС  имеет  двухполатную  структуру  и  состоит  из  Совета   Федерации   и
Государственной Думы.  Состав  палат  определяется  Конституцией  РФ.  Совет
Федерации состоит из представителей от каждого  субъекта  РФ  –  по  два  от
каждого из субъектов (один от представительного и  один  от  исполнительного
органов). 89х2=178 человек. Количество депутатов ГосДумы – 450.
 Госдума избирается сроком на 4 года. Депутатом Госдумы может  быть  избран
гражданин достигший 21 года и имеющий право  участвовать  в  выборах.  Члены
Федерального Собрания обладают неприкосновенностью.
 Внутренняя организация определена Конституцией РФ. Каждая палата  избирает
из своего состава председателя и его заместителей. Палаты  создают  комитеты
и комиссии.
 Федеральное  Собрание  может  осуществлять   законодательную   власть   по
предметам ведения РФ и предметам  совместного  ведения  РФ  и  ее  субъектов
подлижащим  законодательному   регулированию.   Ст.   105   Конституции   РФ
устанавливает: федеральные  законы  принимаются  Госдумой.  Совет  Федерации
одобряет или отклоняет  законы  принятые  Госдумой  (отклонение  может  быть
преодолено Госдумой 2/3 голосов). Если СФ не рассмотрел закон в  течении  14
дней  он  считается  одобренным.  При  принятии  поправок  к  Конституции  и
федеральным законом – ѕ голосов СФ и большинство Госдумы.
 Парламентский контроль: для контроля за федеральным бюджетом  ФС  образует
Счетную палату, по другим вопросам – комитеты и комиссии, Уполномоченный  по
правам человека, вопрос доверия Правительству.
 К ведению Совета Федерации: изменение границ  субъектов  федерации,  указы
Президента о военном и  чрезвычайном  положении,  использование  вооруженных
сил  за  пределами  РФ,  назначение  выборов  Президента  и   отрешение   от
должности, назначение на должность судей  Конст.  суда,  Верх.  суда,  Высш.
Арбитр. суда, Ген. прокурора, зам.  Предс.  Счетной  палаты  и  половины  ее
аудиторов.
 К ведению Госдумы (ст. 103): согласие на назначение Предс.  Правительства,
Центр.   Банка,   Предс.   Счетной   палаты   и   половину   ее   аудиторов,
Уполномоченного  по  правам  человека.  Принимает  участие   в   привлечении
Президента  к  ответственности  или  отрешения  от   должности,   объявление
амнистии.
 По вопросам, отнесенным к ведению палат, они принимают постановления.

40. Система российского действующего права.
 Российская правовая  система  своими  корнями  уходит  в  глубокие  пласты
национальной культуры и государственности.
 Древнейшие источники  русского  права  -  обычаи  славянских  племен.  При
возникновении княжеств  обычаи  превращались  в  обычное  право.  Дальнейшее
развитие русской правовой идеи  выразилось  в  движении  к  созданию  единой
государственности. На  смену  вечевым  собраниям  приходит  земские  соборы.
Основным  источником  права  делаются  законодательства.  18  век   завершил
самостоятельные этапы развития русского права. При  Петре  I  идет  активный
"экспорт"  европейской  правовой  культуры,  который  насаждается  "сверху",
самим государством. После эпохи Петра  и  далее  продолжается  массированное
проникновение различных европейских институтов в русскую жизнь - от  бытовых
до  государственно-правовых.  Поэтому,  правовая   система   России   сейчас
выступает  как  сложное,  противоречивое  сочетание  божественного   смысла,
человеческого  поведения  и  исскуственной,   подчас   коньюктурной   маски,
надеваемой  на   русский   правовой   феномен   политической   властью   или
господствующей идеологической системой.
 Историческими, религиозными и юридическими источниками российской правовой
системы, выступают два  таких  разных,  на  первый  взгляд,  законадательных
массива, как право Российской  Империи  и  советского  права.  В  результате
столь сложного переплетения нормативного материала различной  идеологической
природы,  в  том  числе  включающего  многих  западных  правовых  ценностей,
российское право пришло в сложное состояние начала новой этапной революции.
 Правовая система России принадлежит к особому типу правовой цивилизации. У
нее специфическая система правой идентификации, которая, однако,  не  делает
ее каким-то исключением в  юридическом  мире.  Для  русского  типа  правовой
идентификации характерано  стремление  правосознания  вкладывать  в  явление
права собственный социально-этический смысл, стихийно -  практический  поиск
справедливости  вне  строгой  позитивистской   юридической   формы.   Символ
христианской  Троицы  в  ее   православном   толковании   олицетворяет   три
принципиально важные для понимания российского права  идеи:  идею  духовного
единства людей, идею социальности и соборности всего живого в  мире  и  идею
социальной ответственности человека. Единство русского  народа  основывалось
не на праве. Авторы западных стран  могут  сколько  угодно  насмехаться  над
юстицией и судьями, высмеивать их слабости, но ни один из  этих  авторов  не
представляет себе общество, которое может жить без судов и без  прав.  Такое
представление мало кого шокировало в России. Подобно Святому Августину,  Лев
Толстой  желал  исчезновения  права  и  создания  общества,  основанного  на
христьянском милосердии и любви. (В этом плане марксистский  идеал  будущего
общества не нашел благодатную  почву  в  моральных  и  религиозных  чувствах
русского народа).
 Ценность российского права - есть его способность к  выражению  духовности
общества, от чего правопорядок приобретает  завершенность  и  целостность  с
культурой.
 Российская правовая идея нуждается в самопознании, выявлении и активизации
в политической культуре российского общества. Это  возможно  лишь  в  рамках
своеобразной  и  во  многом  новой  для   России   консервативной   правовой
революции, которая будучи направлена не на разрушение,  а  на  исключительно
понимание всего  существующего,  накопленного  Россией  на  самых  различных
этапах ее  политической  истории,  должна  привести,  в  конечном  счете,  к
самораскрытию права как элемента национальной общероссийской культуры.
 Россия   провозгласила   движение   по   пути   формирования    правового,
демократического,       социального  государства,  общенародного  по   своей
сущности. Это позволяет прогнозировать  сближение  ее  правовой  системы  на
новом, качественном уровне, при сохранении  специфики,  с  романо-германской
правовой системой как наиболее родственной, а  также  воспринятия  некоторых
достоинств прецедентного права, присущих системе "общего права".
 Осуществляется  комплекс  мероприятий  по   обновлению   законодательства,
обеспечению господства права и верховенства  закона,  незыблимости  основных
прав и свобод личности,  защите  общества  от  произвола  властей,  взаимной
ответственности государства и  личности.  Идет  судебная  реформа.  Набирает
силу плюрализм в экономике, политике и идеологии, т.е. существенно  меняются
правовая доктрина, образ мышления и жизни.

41. Административно-территориальное устройство субъектов РФ.

42. Естественно-правовая теория и историческая школа права.

43. Договорная теория происхождения государства.
 Договорная теория происхождения  государства  получила  распространение  в
более позднее время – в 17-18 в. в трудах Г.Гроция, Дж.Локка,  Г.Гобса,  Ж.-
Ж.Руссо,  А.Н.Радищева.  Согласно  этой  теории  государство   возникает   в
результате заключения общественного договора между  людьми,  находящимися  в
«естественном» состоянии, который превращает их в единое целое, в народ.  На
основе этого  первичного  договора  создается  гражданское  общество  и  его
политическая форма –  государство.  Последнее  обеспечивает  охрану  частной
собственности и безопасности заключивших договор  индивидов.  В  последующем
заключается вторичный договор о подчинении их определенному  лицу,  которому
передается власть над ними, обязанному осуществлять ее в  интересах  народа.
В  противном  случае   народ   имеет   право   на   восстание   (Ж.-Ж.Руссо,
А.Н.Радищев).
 Т.Гоббс доказывал противоположное: поскольку власть передана  монарху,  он
обладает   неограниченными   полномочиями.    Дж.Локк    обосновывал    идею
конститационной монархии, так как, по его мнению, общественный договор  есть
определенный  компромисс  между  монархом  и  подданным,  есть  определенное
ограничение свободы и монарха, и народа.

44. Правовые отношения. Понятие и признаки.
  Правовые отношения –  это  часть  общественных  отношений,  урегулируемых
нормами права, субъекты которых  являются  носителями  субъективных  прав  и
субъективных юридических обязанностей.
  По правовой принадлежности (т.е. по объектам воздействия)  правоотношения
соответствуют   тем   отраслям   права,   нормы   которых   они    реализуют
(государственно-правовые, гражданско-правовые, семейные и т.д.).
  По субъектам правоотношения можно  разделить  на  конкретные  (существует
связь индивидуально определенных субъектов – управомоченного и  обязанного),
общие  или  абсолютные  (всеобщая  юридическая  индивидуально   определенных
управомоченных субъектов с неопределенным кругом обязанных лиц).
  Деление по генетической и функциональной  связи  (по  месту  в  механизме
правового регулирования) соответствуе делению норм права по  организационным
формам:   материальные    (основные)    и    процессуальные    (производные)
правоотношения.  В  свою  очередь  последние   могут   быть   процессуально-
регулятивными и процессуально-охранительными.
  По  характеру  воздействия   (функциям   права)   правоотношения   бывают
регулятивные (активного  и  пассивного  вида),  которые  соответствуют  всем
регулятивным  отраслям;  их  деление  зависит  от  того,  как   определяется
содержание  юридической  обязанности:  совершение  действий  (активное)  или
воздержание  от  действий  (пассивное);  охранительные   –   правоотношения,
возникающие из применения санкций  правовых  норм,  оформляющих  юридическую
ответственность.
  По целям воздействия правоотношения делятся на статические, имеющие целью
закрепление сложившихся общественных отношений, и  динамические,  призванные
вызвать прогрессивные изменения в регулируемых общественных отношениях.
  По  содержанию  выделяют  простые  правоотношения,  не  расчлененные   на
составные   части   (купля-продажа);   сложные    –    включающие    систему
самостоятельных   правоотношений,   составляющих    в    системе    единство
направленного действия (исправительно-трудовое).
  Элементы состава правоотношения:
  Субъекты права – это  граждане  (физические  лица)  и  юридические  лица,
которые наделяются государством  способностью  быть  носителями  юридических
прав и обязанностей.
  Правоспособность – это установленная  (признаная)  в  законе  возможность
субъекта быть  носителем  прав  и  обязанностей,  предпосылка  существования
субъективного права.
  Дееспособность – это установленная (признаная) в законе возможность  лица
своими  собственными  действиями  приобретать   и   осуществлять   права   и
обязанности.

45.   Диалектико-материалистическая   теория   происхождения   и    сущности
   государства.

46.  Правонарушение: понятие, признаки и виды.
 Правонарушение –  противоправное,  общественно  вредное,  виновное  деяние
деликтоспособного  лица.  Противоправность  обычно  связана  с   запрещением
деяния со стороны государства при помощи  юридических  средств,  опирающихся
на возможность государственного принуждения. То что правом не  запрещено  не
может считаться правонарушением. Формы проявления противоправности:
  1. прямое нарушение правового запрета;
  2. неисполнение возложенных обязанностей;
  3. злоупотребление субъективным правом;
  4. превышение компетенции и т д.
 Всякое правонарушение должно быть общественно вредным по своему  характеру
для общества или личности. Только в  этом  случае  оно  признается  таковым.
Вред  может  быть  материальным  и  моральным,  измеримым   и   неизмеримым,
физическим  и  духовным,  значительным  и  незначительным,  восстановимым  и
невосстановимым,  наступившим  и  могущим  наступить.  Общественно   опасным
считается преступление, которые составляют только часть правонарушений.
 Правонарушение должно быть обязательно виновным деянием, т.е.  результатом
свободного волеизъявления правонарушителя.
 Состав  правонарушения  включает  :  объект  и   субъект   правонарушения,
объективную и субъективную стороны. Общим  объектом  всякого  правонарушения
являются общественные отношения, регулируемые и охраняемые правом.
 Объективная сторона:
|противоправное деяние                  |место                                  |
|противоправный результат               |время                                  |
|причинная связь между ними             |обстановка                             |


      Субъектом правонарушения признается физическое или юридическое  лицо,
обладающее  деликтоспособностью,  т.е.   возможностью   отвечать   за   свои
собственные деяния, посягающие на установленный правопорядок.
 Субъективная сторона:    1. мотив;   2.цель;   3.вина.
 Различают две формы вины:
 Умысел:
  1.  Прямой  умысел  состоит  в  осознании  правонарушителем   общественно
     вредного характера совершаемого им деяния, предвидении возможности или
     неизбежности наступления противоправного результата,  причинной  связи
     между ними, а также желания их наступления.
  2.  Косвенный  умысел  устанавливается  если  правонарушитель   осознавал
     противоправность  своего  деяния,  предвидел  



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта