Наследственное право: завещание - Гражданское право и процесс - Скачать бесплатно
При отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими
наследства и в случае, когда все наследники первой очереди лишены
завещателем права наследования, к наследованию по закону призываются
наследники второй очереди. Таковой являются: братья и сестры умершего, его
дед и бабушка со стороны отца и матери.
Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее
одного года до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не
входят в круг наследников первой или второй очереди. При наличии других
наследников указанные лица наследуют наравне с наследниками той очереди,
которая призывается к наследованию.
Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если
ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был
бы наследником. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы
при наследовании по закону их умершему родителю.
Следует обратить внимание на несколько моментов.
1. Употребляя термин "дети" законодатель имеет в виду сыновей и
дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном браке. Что касается
детей, родившихся в незарегистрированном браке, или, как еще говорят,
"внебрачных детей", то после матери они наследуют всегда, а после отца лишь
в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законном
порядке: либо органами ЗАГСа на основании совместного заявления
родителей[8], либо судом по правилам ст. 50 Семейного Кодекса РФ.
2. Под "усыновленными" понимаются дети, чье усыновление юридически
оформлено в соответствии с правилами ст. 124 - 125 Семейного Кодекса РФ.
Усыновленные дети утрачивают правовую связь со своими кровными
родителями и, естественно, после него не наследуют.
Важное разъяснение содержится в п.3 постановления Пленума Верховного
Суда СССР от 1 июля 1966 г. "О судебной практике по делам о наследовании",
где сказано, что пасынки и падчерицы не являются наследниками отчима и
мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и
падчерицы, за исключением случаев, когда они призываются к наследованию как
нетрудоспособные иждивенцы.
3. Не совсем просто и понятием "супруг". Прежде всего, этим понятием
охватываются лица, состоявшие с наследодателем в зарегистрированном браке
на момент открытия наследства. Бывший супруг права на наследство не имеет,
он утрачивает его с момента расторжения брака. Важно отметить, что брак
считается расторгнутым с момента регистрации этого обстоятельства в органах
ЗаГСа, а не с момента вынесения решения суда о расторжении брака.
4. Из лиц, охватываемых понятием "родители" умершего, мать наследует
всегда, а отец - только в случаях, когда он состоял с матерью в
зарегистрированном браке, либо когда отцовство установлено в
предусмотренном законом порядке (см. п. "2").
Говоря о наследниках второй очереди, необходимо отметить следующее.
5. Братья и сестры умершего, призываемые к наследованию, могут быть
полнородными (у них общие отец и мать) и не полнородные (у них одна мать и
разные отцы - единоутробные братья и сестры, или один отец и разные матери
- единокровные братья и сестры). Важно отметить, что сводные братья и
сестры (например, дети от первых браков лиц, вступивших между собой во
второй брак) друг после друга не наследуют.
6. Дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а вот "со
стороны отца" - только тогда, когда юридическая связь ребенка и отца
установлена предусмотренным законом способом (см. п. "1").
Надо заметить, что все наследники той очереди, которая призвана к
наследованию, наследуют в равных долях, т.е. имущество умершего делится
между ними поровну. Следовательно, если есть наследник первой очереди и
наследники второй очереди, то первый получает все, а вторые - ничего. Но
есть исключения из этого правила, касающиеся наследования предметов обычной
домашней обстановки и обихода.
"К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица,
состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При
наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди,
которая призывается к наследованию."[9].
Что значит "нетрудоспособные иждивенцы"?
О понятие "иждивенцы" в п. 2 постановлении Пленума Верховного суда
СССР от 1 июля 1966 г. сказано, что состоявшими на иждивении следует
считать лиц, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном
содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была
для них основным и постоянным источником средств к существованию.
Следовательно, нерегулярная, эпизодическая незначительная материальная
помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.
Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным
проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя. Отсюда вывод -
иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но
получавший от наследодателя средства к существованию.
Понятие "нетрудоспособный" разъяснено законодателем[10] так, что
следует относить женщин, достигших 55 лет, мужчин - 60 лет, инвалидов I, II
и III групп, а также лиц, не достигших 16 лет, а учащихся - 18 лет. (При
этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного
возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет). Имеет значение сам
факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Надо
обратить внимание на то, что достижение возраста, дающего право на
получение пенсии на льготных основаниях (так называемых "военных",
"шахтерских" и т.д.), права считаться "нетрудоспособным" не дает. Как это
ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего
пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.
Итак, гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает
право на наследство при одновременном наличии двух обстоятельств: 1)
иждивенец должен быть нетрудоспособен на день открытия наследства; 2)
получаемое им содержание от наследодателя должно быть единственным либо
основным и постоянным источником средств существования и предоставляться не
менее одного года до открытия наследства.
Доказательством факта иждивения могут стать следующие документы:
справка местной администрации, жилищно - эксплуатационной организации, с
места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка органа
социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца, решение
суда об установлении юридического факта нахождения на иждивении.
Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, подтверждается
паспортом, свидетельством о рождении (а для учащихся в возрасте от 16 до 18
лет еще и справкой учебного заведения); нетрудоспособность по состоянию
здоровья устанавливается по пенсионной книжке или по справке ВТЭК.
В Гражданском Кодексе также предусмотрены случаи[11], когда имущество
переходит к государству.
Наследственное имущество по праву наследования переходит к
государству:
1) если имущество завещано государству;
2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
3) если все наследники лишены завещателем права наследования;
4) если ни один из наследников не принял наследства.
Если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу
государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля
наследственного имущества. Если при отсутствии наследников по закону
завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к
государству.
1.2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
В соответствии с ч. 1 ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин может
оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая и
предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким
гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а
также юридическим лицам или государству. Заметим, что в силу этой же статьи
Гражданского кодекса наследодатель вправе в завещании лишить права
наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону.
Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по
завещанию, вместе с тем не содержит определения самого понятия “завещание”.
В нашей цивилистической литературе наиболее распространено определение
завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего на
распределение имущества между лицами, названными завещателем своими
наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.
Завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю
только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание –
односторонняя сделка, носящая строго личный характер. При этом важно
отметить, что завещание является, по выражению П.С. Никитюка[12],
единоличной сделкой, т.е. может быть составлено только от имени одного
лица. Если же завещание содержит волеизъявление или более лиц, то оно может
быть признано недействительным. Согласно разъяснению отдела нотариата
Министерства юстиции РФ “государственный нотариус не вправе удостоверить
одно завещание от имени нескольких лиц”. Надо отметить, что завещать можно
только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении
завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право
собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в
этой части определяется только на момент открытия наследства. Исходя из
выше сказанного, можно сказать, что завещать можно только свое имущество,
завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его
волю и не должно быть связано с какими бы то ни было “встречными
условиями”. Завещание порождает юридические последствия только после смерти
завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.
Хотелось бы отметить, что в ст. 534 ГК РСФСР предоставляется
гражданину право лишить одного, нескольких или даже всех наследников по
закону права на наследство. Но как? Существует два способа. Во-первых,
можно прямо в тексте завещания указать: наследник такой-то лишается права
на наследство. Во-вторых, можно, составляя текст завещания, просто умолчать
о том или ином наследнике. Надо отметить, что между этими двумя способами
есть существенная разница. В первом случае гражданин, лишенный права на
наследство, не может претендовать не только на имущество, указанное в
завещании, но и на любое иное наследственное имущество, оставшееся
незавещанным и потому распределяемое по правилам наследования по закону. Во
втором же случае ситуация иная: на поименованное в завещании имущество
“забытый” наследник претендовать не может, а вот в отношении имущества, в
завещании не указанного, он – полноправный наследник. Правда, если о каком-
либо наследнике по закону наследодатель умолчал в завещании, упоминающем:
“завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне
принадлежащим”, то это лицо, казалось бы, фактически попадает в положение
того наследника, который прямо лишен права на наследство.
Еще одним обязательным условием удостоверения завещания является то,
чтобы завещатель являлся дееспособным[13] лицом. Дееспособность четко
оговорена в законодательстве, судебной и нотариальной практиках. В силу ст.
29 ГК РФ гражданин, который “вследствие психического расстройства не может
понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан
судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством РФ. Над ним устанавливается опека”. Лица, признанные
недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и
составлять завещания. Исходя из строго личного характера сделки –
завещания, не может быть удостоверено завещание от имени недееспособного,
даже с согласия опекуна. Что касается ограниченно дееспособных, то многие
авторы отстаивают точку зрения, согласно которой лица, в судебном порядке
признанные ограниченно дееспособными, не имеют права завещать. На этой же
позиции стоит и нотариальная практика. Однако существуют и другие точки
зрения. Так, согласно мнению Т.Д. Чепиги, этой категории лиц должно быть
предоставлено право завещать[14] и исходить при этом надо из следующего: 1)
лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими веществами,
не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишь
ограничивается в ней; 2) цель назначения попечительства над указанным лицом
заключается в том, чтобы не допустить такого использования гражданином
своего имущества (заработной платы, предметов домашнего обихода, денежных
сбережений, других объектов личной собственности), которые идет во вред ему
самому, его семье и которые, наконец, по своим целям является
антиобщественным использованием имущества; 3) завещание осуществляется
после смерти наследодателя и при жизни последнего не может быть средством
использования имущества в целях злоупотребления спиртными напитками и
наркотическими веществами. П.С. Никитюк придерживается той же точки зрения
и при этом указывает на то, что ограниченно дееспособный может совершать
сделки, выходящие за пределы бытовых, только с согласия попечителей, а
последние не вправе дать согласие на совершение такой сделки без
предварительного разрешения органа опеки и попечительства[15]. Он отмечает,
что двусторонность сделки определяется не количеством лиц, причастных к ее
совершению, а наличием согласованных воле изъявлений двух и более лиц, что
при составлении завещания, даже с согласия попечителя, не имеет места.
Более того, попечитель не может изменить волю завещателя, он может либо
дать согласие на удостоверение завещания, либо отказать в этом, причем
отказ должен быть мотивирован.
Наиболее остро в юридической литературе дискутируется вопрос о
завещательной правоспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Большинство
авторов, основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о
том что частично дееспособные правом завещать не обладают. Указанная
позиция полностью соответствует законодательству. Действительно, завещать
принадлежащее им имущество несовершеннолетние, по общему правилу, не могут.
Однако из анализа п.2 ст.26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетним
право распоряжаться своим заработком и стипендией, следует сделать вывод о
том, что, так как понятие "право завещать" входит в понятие
"распоряжаться", то в отношении указанного имущества несовершеннолетние
обладают завещательной правоспособностью. При ином толковании закона трудно
было бы объяснить, почему несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет
имеет право устраиваться на работу, самостоятельно получать заработную
плату, распоряжаться ею по своему усмотрению, но не может распорядиться тем
же имуществом на случай своей смерти. В этом вопросе я хотел бы согласится
с мнением М.Ю. Баршевского. Он считает, что "можно было бы предоставить
несовершеннолетнему право завещать денежные средства и имущество,
источником накопления которых являются его личные заработок и стипендия, а
также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо
иные авторские вознаграждения. Вместе с тем в отношении имущества и
денежных средств, полученных несовершеннолетними иным путем (наследование,
дарение и т.п.), несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не должны
обладать правом составлять завещательные распоряжения"[16].
Одним из основных ограничений свободы завещания является правило об
обязательной доле необходимых наследников, сформулированное в ст. 535 ГК
РФ, которые вправе получить обязательную долю в наследстве. Согласно ст.
535 ГК РСФСР, к необходимым наследникам относится: переживший супруг,
родители, иждивенцы и дети наследодателя, если на момент открытия
наследства они окажутся нетрудоспособными по возрасту (младше 18 лет и
старше: женщины – 55, мужчины – 60 лет) или по состоянию здоровья (ими
считаются лица, являющиеся инвалидами I, II и III групп). Обязательная доля
необходимых наследников должна быть не менее 23 от доли, которая
причиталась бы таким наследникам при наследовании по закону. Следовательно,
для определения обязательной доли наследника нужно прежде всего выяснить
круг наследников по закону и объем наследственной массы.
Законодателем предусмотрено также то, что завещатель не только
назначает наследника по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании
другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до
открытия наследства или не примет его (ст. 536 ГК РСФСР). Это называется
“подназначение наследника” (субституция). В юридической литературе
утвердилось мнение о том, что применение правила о подназначении наследника
имеет место в трех случаях: а) если основной наследник умрет ранее открытия
наследства; б) если он не примет наследства; в) если основной наследник
будет лишен права наследования в порядке ст. 531 ГК РСФСР как недостойный.
К этому только можно добавить, что подназначенный наследник должен
призываться к наследованию и в случае невыполнения “основным” наследником
требования наследодателя, выраженного в завещании под отлагательным
условием.
Распространенным видом завещательного распоряжения является
завещательный отказ. Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию
исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц
(отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнение (ч.
1 ст. 538 ГК РСФСР). Сущность завещательного отказа заключается в том, что
из всей совокупности отношений по наследованию конкретному лицу или лицам
передается лишь определенное право. Отказополучатель – не наследник и
поэтому не несет ответственности по долгам наследодателя, не платит
государственную пошлину. Объектом завещательного отказа может быть передача
определенной денежной суммы, прощение долга, предоставление права
пользования каким-либо имуществом, передача какой-либо вещи из
наследственной массы отказополучателю, возложение на наследника обязанности
купить какую-либо вещь и передать ее отказополучателю и др. Между
наследником и отказополучателем устанавливаются обязательственные
правоотношения, в которых наследник выступает в качестве должника, а
отказополучатель – кредитора. В соответствии с ч. 5 ст. 538 ГК РСФСР в
случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено
исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства
обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других
наследников, получивших его долю. Наследник, на которого возложено
завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в
пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного
имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя (ч. 3 ст.
538 ГК РСФСР). Законодательство предусматривает также для завещателя
возможность возложить на наследника (наследников) по завещанию исполнение
каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо цели[17].
Если эти действия носят имущественный характер, соответственно, должны
применятся правила ст. 538 ГК РСФСР. Основное отличие “возложения” от
“отказа” заключается в том, что даже при имущественном характере первого
завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц,
имеющих право требования исполнения возложения, значительно шире, нежели в
случае неисполнения завещательного отказа.
Форма завещания.
Закон придает форме завещания особое значение – от ее соблюдения
зависит действительность завещания. В соответствии со ст. 540 – 541 ГК
РСФСР завещание должно быть составлено письменно с указанием места и
времени его составления, собственноручно подписано завещателем и надлежаще
удостоверено. Не допускается составление устных завещаний. Принято считать,
что при удостоверении завещания нотариус (должностное лицо) проверяет
дееспособность, самоличность и подлинность подписи обратившегося
гражданина.
В соответствии с Основами законодательства РФ “О нотариате” завещание
может быть удостоверено: а) в государственной нотариальной конторе (ст.
36); б) нотариусами, занимающимися частной практикой (ст. 35); в)
должностными лицами органов исполнительной власти (ст. 37); г) должностными
лицами консульских учреждений Российской Федерации (ст. 38).
К нотариально удостоверенным приравниваются[18]:
- завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других
стационарных лечебно – профилактических учреждениях, санаториях или
проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными
врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих
больниц лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными
врачами указанных домов для престарелых и инвалидов;
- завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах
внутреннего плавания под флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;
- завещания граждан находящихся в разведочных арктических и других подобных
им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
- завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в
госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях,
удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части,
старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-
лечебных учреждений;
- завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей,
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет
государственных нотариальных контор и других органов, совершающих
нотариальные действия, также завещания рабочий и служащих, членов их
семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих
частей, соединений, учреждений и заведений;
- завещание лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные
начальниками мест лишения свободы.
Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по
другим причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его
просьбе и в его присутствии, а также в присутствии нотариуса (должностного
лица) может быть подписано другим лицом - рукоприкладчиком (ст. 542 ГК
РСФСР). При этом нотариус (должностное лицо) обязан указать, что завещание
подписано другим лицом, и одновременно указать причины, в силу которых
завещатель не имел возможности сам подписать завещание.
Инструкция о порядке совершения нотариальных действий
государственными нотариальными конторами РСФСР от 6 января 1987 года, под
78-м номером (хотя она уже не действует), звучит так: “Гражданин, в пользу
которого завещается имущество, не вправе подписывать завещание, а также
присутствовать при его составлении за исключением случаев, когда об этом
имеется просьба самого завещателя”. И далее, Инструкция указывала на
необходимость прямо в тексте завещания сделать соответствующую отметку о
таком желании завещателя, получить под этой отметкой дополнительную подпись
государственного нотариуса и поставить печать. Нотариальная практика стоит
на той же позиции по сей день.
Все права и обязанности, предусмотренные завещательным распоряжением
наследодателя, возникают у наследников с момента открытия наследства. Этим,
а также общим принципом свободы завещания, в силу которого завещатель может
как оставить те или иные распоряжения на случай смерти, так и пересмотреть
их в любой момент, объясняется важное значение правил об отмене или
изменение ранее составленного завещания. Статья 543 ГК РСФСР
предусматривает, что завещание, составленное позднее, отменяет ранее
составленное завещание полностью или в части, в которой оно противоречит
завещанию, составленному позднее. Судебная практика строго придерживается
этого правила.
Таким образом, первый способ отменить или изменить завещание
заключается в составлении нового завещания, так или иначе противоречащего
ранее составленному. При этом существенными являются два момента: во-
первых, сам по себе факт составления нового завещания не влияет на
юридическую силу предыдущих завещаний. Ранее сделанные завещательные
распоряжения отменяются только противоречащими им распоряжениями нового
завещания. Во-вторых, более позднее завещание отменяет ранее составленное
(при наличии между ними противоречий) во всех случаях и не имеет значения,
кем эти завещания были удостоверены. Законодательство не отдает
преимущество нотариально удостоверенным завещаниям по сравнению с
завещаниями, к ним приравненными и удостоверенными в порядке ст. 543 ГК
РСФСР. В таком же порядке, т.е. путем составления нового завещания,
предыдущее завещание может быть изменено или дополнено.
Второй способ отмены, но не изменения завещания, заключается в подаче
соответствующего заявления в государственную нотариальную контору, главе
администрации поселкового, сельского округа, совершающего нотариальные
действия (при отсутствии в данной местности нотариальных контор).
Представляется, что все сведения, касающиеся завещательных
распоряжений граждан (сами завещания, заявления об их отмене), должны
направляться соответствующими должностными лицами в адрес нотариальной
конторы по месту постоянного жительства завещателя, а в случаях, когда
завещатель не имел постоянного места жительства в РФ или оно неизвестно, -
в адрес 1-й Московской государственной нотариальной конторы.
Исполнение завещания.
В соответствии со ст. 544 ГК РСФСР, если завещатель не назначил
исполнителя завещания, завещательные распоряжения должны исполнятся
наследниками. В то же время завещатель может назначить исполнителем своей
последней воли как постороннее лицо (исполнитель воли), так и одного или
нескольких лиц из числа наследников. В случае, когда “исполнитель воли” –
требуется согласие, выраженное им в специальной надписи на завещании либо в
специальном заявлении, приложенном к завещанию.
Исполнитель завещания не получает вознаграждения за свои действия по
исполнению завещания, но
|