Самая лучшая халява - это:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Юриспруденция / Практика применения законодательства при удостоверении нотариусами сделок


Практика применения законодательства при удостоверении нотариусами сделок - Юриспруденция - Скачать бесплатно


 Ограничение
по предмету заключалось в том, что рентные (квази-рентные)  отношения  могли
устанавливаться только по поводу  жилого  дома  или  его  части.  Субъектный
состав  возможных  получателей  содержания   ограничивался   только   лицами
нетрудоспособными  по  возрасту  или  состоянию  здоровья.  А  по   существу
правоотношений  главное  ограничение  состояло  в  том,  что  в   обмен   на
отчуждаемое  имущество   эти   лица   могли   получать   только   содержание
(обеспечение) в натуре – жилище, питание, уход  и  т.п.,  но  не  деньги.  В
настоящее время для граждан все указанные ограничения сняты, и  определенные
запреты касаются только юридических лиц и их отдельных разновидностей (п.  1
ст. 589, ст. 596).
   В соответствии со ст.  583  ГК  РФ  сторонами  договора  ренты  являются
получатель ренты, передающий имущество в  собственность  другой  стороне,  и
плательщик  ренты,  который  со   своей   стороны   обязуется   периодически
выплачивать  получателю  ренту  либо  деньгами,  либо  путем  предоставления
средств  на  содержание  получателя.  При  этом  в  законе  различаются  два
основных вида ренты:  постоянная  рента,  период  времени  выплаты,  которой
заранее никак не ограничен, и пожизненная рента,  выплачиваемая  в  пределах
срока жизни получателя  ренты.  Разновидностью  пожизненной  ренты  является
пожизненное содержание гражданина с иждивением.
   Характерная  особенность  ренты  заключается  в  том,   что   имущество,
передаваемое под выплату ренты, сразу переходит в собственность  плательщика
ренты, который, по общему правилу, вправе  его  отчуждать  немедленно  после
получения, за исключением  специально  оговоренных  в  законе  или  договоре
случаев. Получатель же  ренты  взамен  передаваемых  под  выплату  ренты,  в
настоящее  время  никак  не  ограничен,  и  предметом   ренты   могут   быть
практически  любые  вещи,   принадлежащие   гражданам   или   некоммерческим
организациям, относящиеся как к движимому имуществу, так и  к  недвижимости.
Исключение  составляют  лишь  вещи,  изъятые  из  свободного  имущественного
оборота или ограниченные в таком обороте (оружие, наркотические  вещества  и
т.п.).
   Состав возможных плательщиков ренты в законе  никак  не  ограничен;  ими
могут быть любые юридические лица и граждане. Что  же  касается  получателей
ренты,  то  в  этом  качестве  могут  выступать  только   граждане   и   при
определенных условиях – некоммерческие организации.
   Договор  ренты  подлежит  обязательному   нотариальному   удостоверению.
Удостоверительная надпись нотариуса может совершаться только на  документах,
отвечающих требованиям письменной  сделки  (ст.  160  и  163),  то  во  всех
случаях договор ренты, независимо от его разновидности,  состава  участников
и т. п., должен заключаться сторонами  в  письменной  форме.  Требование  об
обязательном нотариальном удостоверении ренты очень и  очень  важно,  потому
что такие договоры обычно заключаются людьми, требующими  особой  социальной
защиты (пенсионерами, инвалидами).  Нотариус  перед  тем,  как  удостоверить
сделку, должен проверить  чистоту  намерений  плательщика  ренты,  объяснить
последствия заключения этого договора. Таким  образом,  можно  предотвратить
судебные разбирательства.
   На практике при оформлении и удостоверении договоров ренты нотариусы, не
имея иногда под  рукой  апробированной  специальной  формы  договора  ренты,
используют в ряде случаев устоявшиеся формы договоров: купли-продажи  –  для
ренты,  при  которой  имущество  передается  бесплатно  (п.  2   ст.   585).
Представляется, что даже хорошо подготовленные и зарекомендовавшие  себя  на
практике формы договоров купли-продажи и дарения,  имеющиеся  у  нотариусов,
должны применяться ими к рентным отношениям с большой осторожностью.
   Рентные отношения  как  при  платной,  так  и  при  бесплатной  передаче
имущества плательщику  ренты  по  своей  природе  не  укладываются  в  рамки
институтов купли-продажи  (при  которой  вещь  передается  за  определенную,
заведомо ограниченную  в  размере  денежную  плату  –  гл.  30  ГК  РФ)  или
дарения(при котором вообще не предусматривается оплата в денежной  или  иной
форме – гл. 32). Поэтому правила ГК о  купле-продаже  и  дарении  далеко  не
всегда применимы к рентным отношениям по передаче и оплате имущества.
   В зависимости от того, передается ли  под  выплату  ренты  имущество  за
плату или бесплатно, могут изменяться не только правила о передаче  и  (или)
оплате этого имущества, но также в некоторых случаях и правовые  последствия
передачи рентного имущества. Так, вопрос о платной либо бесплатной  передаче
рентного имущества  имеет  существенное  значение  для  определения  размера
выкупной цены постоянной ренты, если в договоре она не установлена (п.  2  и
3 ст. 594).
   Применение  к  рентным  отношениям  правил  о  купле-продаже  и  дарении
необходимо  осуществлять  с  большой  осторожностью.  Во-первых,  они  могут
применяться не  целиком  к  рентным  отношениям,  а  лишь  к  отношениям  по
передаче и (или) оплате имущества (имеется в виду единовременная оплата  при
передаче имущества, а не осуществление рентных платежей, на которые  правила
о купле-продаже не распространяются). И, во-вторых, далеко не все правила  о
купле-продаже и дарении отвечают существу договора ренты.
   Договор  ренты  не  связанный  с   передачей   недвижимости,   считается
заключенным с момента его нотариального удостоверения (п. 1 ст.  425,  п.  1
ст. 434, ст. 584), а договор ренты, основанный на  отчуждении  недвижимости,
- с момента его государственной регистрации (п. 3 ст. 433 и ст. 584).
   Пожизненное   содержание    с    иждивением.    Советское    гражданское
законодательство  первоначально  не  предусматривало  договора  пожизненного
содержания. Подобная норма  была  введена  лишь  в  1964  г.  В  Гражданском
кодексе  РСФСР  1964  г.  (ст.  253  и  254)   названный   договор   получил
квалификацию купли-продажи жилого дома с условием  пожизненного  содержания,
хотя в действительности представлял собой самостоятельный вид договора.  Эти
договорные отношения  существенным  образом  отличались  от  обычной  купли-
продажи. Отчуждение касалось только одного объекта  личной  собственности  –
жилого  дома.  Условие  о  цене  в  общепринятом  смысле  здесь  вообще   не
фигурировало,  а  выражалось  в   обязанности   пожизненного   материального
обеспечения отчуждателя со стороны  приобретателя  жилого  дома.  Условие  о
сроке договора также носило  своеобразный  характер,  связанный  с  условием
пожизненного содержания.  К  тому  же  названный  договор  выполнял  функции
материальной и социальной помощи  дееспособным  гражданам  –  престарелым  и
инвалидам. Продавцом жилого дома с условием  пожизненного  содержания  могло
быть только лицо, нетрудоспособное либо  по  возрасту  (мужчина  –  60  лет,
женщина –55 лет), либо по состоянию здоровья  (инвалид  первой,  второй  или
третьей  групп).  Считалось,  что  трудоспособный  гражданин  –  собственник
жилого дома не может претендовать на пожизненное содержание,  иначе  договор
купли-продажи жилого дома был бы использован  как  источник  паразитического
существования.  Более  того,  если  отчуждатель  (продавец)   восстанавливал
полностью трудоспособность, то договор считался прекращенным  независимо  от
требования покупателя.
   Ныне, в изменившихся социально-экономических  условиях,  с  переходом  к
новой правовой системе договор пожизненного содержания с иждивением  получил
дальнейшее развитие и приобрел более четкую правовую характеристику.
   Определено правильное место данному договору в системе обязательственных
правоотношений  гражданского  законодательства  –  он  рассматривается   как
особая   разновидность   нового   гражданско-правового   института   –ренты.
Предметом  договора  является  не  только  жилой  дом,  но  и  любая  другая
недвижимость, т.е. квартира, дача, земельный участок  и  др.,  принадлежащая
собственнику  –  получателю  ренты  и  передаваемая   им   в   собственность
плательщику ренты. При этом получатель ренты может передать свое  недвижимое
имущество как за плату, по  правилам  купли-продажи,  так  и  бесплатно,  по
правилам  дарения.  Получателем  ренты   может   быть   любой   дееспособный
гражданин, желающий  передать  свое  недвижимое  имущество  тому  лицу,  кто
согласится  принять  его  на  пожизненное  содержание  с   иждивением,   или
указанное им  третье  лицо.  Тем  самым  создается  юридическая  возможность
материального обеспечения не только самого собственника недвижимости,  но  и
тех лиц, в отношении  которых  он  считает  себя  обязанным  их  материально
поддерживать. Ими могут  быть  члены  его  семьи,  родственники  или  просто
близкие ему люди.
   По договору пожизненного содержания с иждивением получателем ренты может
быть  только  гражданин.  Юридическое   лицо   не   может   быть   субъектом
пожизненного содержания, в  отличие,  например,  от  правила  ст.  589,  где
получателями постоянной ренты значатся и некоммерческие организации.  Состав
плательщиков ренты законом не ограничен. Ими могут быть как физические,  так
и  юридические  лица,  в  том  числе   страховые   и   другие   коммерческие
организации, а также государственные (муниципальные) организации, занятые  в
сфере социального обслуживания населения.
   Договор  пожизненного  содержания  с   иждивением   является   договором
консенсуальным.   Подлежит   нотариальному   удостоверению    и    считается
заключенным с момента его государственной регистрации.
   При удостоверении договора ренты и пожизненного содержания с  иждивением
нотариусу гражданами предоставляются следующие документы:
   Паспорта или другие документы их заменяющие;  справка  бюро  технической
инвентаризации на сделку;  правоустанавливающий  документ  на  недвижимость,
т.е.  документ,  подтверждающий  право  собственности  получателя  ренты  на
конкретное имущество; выписка из Поземельной книги,  выданная  Комитетом  по
земельным ресурсам и  землеустройству  (для  квартир  не  требуется);  также
предоставляется  согласие  сособственника  в   случае,   если   передаваемое
имущество является совместной собственностью;  справка  ЖЭУ  о  прописке;  и
справка  госналогинспекции  об  отсутствии  задолженности   по   налогу   на
имущество, полученное в дар или по наследству.
   Размеры государственной пошлины,  взимаемые  за  удостоверение  ренты  и
пожизненного содержания на иждивении составляют:
   Детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям,  родным  братьям  и
сестрам – 0,5%  от суммы договора, но не менее 50 % от минимального  размера
оплаты труда; другим лицам – от суммы договора,  но  не  менее  однократного
размера минимального размера оплаты  труда  (ст.  4,  пп.  4.1,  4.23,  4.25
Закона РФ  «О  государственной  пошлине»  09.12.91);  от  уплаты  госпошлины
освобождаются Герои Советского  Союза,  Герои  РФ,  полные  кавалеры  ордена
Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны и др. лица  (ст.  5,
п.1 Закона РФ «О государственной пошлине» 09.12.91); за составления  проекта
договора 1% от суммы, на которую заключается сделка,  но  не  менее  50%  от
мрот; также за выполнение технической работы по  изготовлению  документов  –
2% от мрот за страницу.


              25  Обеспечение правомерности и законности сделок

                               с недвижимостью

   Служба регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним находится
в  стадии  становления,  поэтому  до  сих  пор  указанные  выше   сделки   с
недвижимостью  совершаются  нотариусами.  Причем   действия   нотариуса   не
ограничиваются удостоверением личности и проверкой  дееспособности  граждан,
совершающих правовое действие. Он также участвует в подготовительной  стадии
договора, когда стороны еще не пришли к соглашению,  разъясняя  им  смысл  и
все возможные правовые последствия договора отчуждения  недвижимости.  Кроме
того, нотариус осуществляет контроль за  недопущением  заключения  договора,
противоречащего  закону,  а  также  предупреждает  злоупотребления  доверием
сведущего  лица  по  отношению  к  несведущему,  с  тем  чтобы   юридическая
неосведомленность не могла быть использована им во вред. Нотариус  вместе  с
тем в соответствии со ст. 17 Основ законодательства Российской  Федерации  о
нотариате  несет  полную   имущественную   ответственность   за   законность
совершения сделки.
   Все перечисленные функции согласно ГК РФ (ст. ст.  131,164)  возлагаются
на государственные органы, регистрирующие недвижимость сделки  с  ней.  Так,
ст.  13  Федерального  закона  "О  государственной   регистрации   прав   на
недвижимое имущество  и  сделок  с  ним"  предусматривает,  что  учреждением
юстиции по  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и
сделок с ним проводится правовая экспертиза  представленных  на  регистрацию
документов  и   проверяется   законность   совершенной   сделки,   а   также
устанавливается отсутствие противоречий  между  заявляемыми  правами  и  уже
зарегистрированными  правами  на  объект   недвижимого   имущества   и   др.
Государство все бремя ответственности за законность сделки  берет  на  себя.
Однако всем известно, что в случае  ошибки  с  государства  гораздо  труднее
взыскать причиненный ущерб,  нежели  с  частнопрактикующего  нотариуса,  чья
деятельность застрахована. В нашей стране немало  людей  с  низкой  правовой
культурой, а устранение нотариуса от удостоверения  сделок  с  недвижимостью
приведет к увеличению и без того тревожащего уровня криминальности в  данной
сфере. От такого положения пострадают только граждане,  что  внесет  в  наше
нелегкое экономическое положение излишнюю сумятицу в обществе и  приведет  в
конечном счете к тому, что все-таки рано или поздно придется  отказаться  от
данных норм.
   В качестве  еще  одного  негативного  последствия  замены  обязательного
нотариального  удостоверения  сделок   государственной   регистрации   можно
назвать  и  необходимость  создания   специальной   службы,   обеспечивающей
проведение правовой экспертизы и проверки законности сделки, что  потребует,
помимо высокого уровня юридической и профессиональной подготовки  персонала,
дополнительных расходов из федерального бюджета.
   Кроме того,  вызывают  озабоченность  сроки  проведения  государственной
регистрации прав на недвижимое  имущество  -  до  1  месяца  со  дня  подачи
заявления и документов на государственную регистрацию. Не вызывает  сомнений
то, что месячный срок будет выдержан до конца, а это негативно  скажется  на
самих гражданах, увеличивая их  моральные  и  материальные  потери.  Горький
опыт этого уже имеется. Так, для  того  чтобы  зарегистрировать  нотариально
удостоверенный договор на отчуждение  недвижимости  в  Московской  областной
регистрационной  палате,   администрации   Московской   области   необходимо
затратить  три  недели  (например,  регистрация  сделки  с  недвижимостью  в
Комитете муниципального жилья правительства  г.  Москвы  происходит  в  день
подачи документов).
   Сторонники совершения сделок с недвижимостью в простой письменной  форме
придерживаются мнения, что этим они оградят граждан от  лишних  расходов  на
нотариальное  оформление  сделок.  Это  представление  является   ошибочным,
поскольку не так все просто, как кажется на первый взгляд.
   Так, на предварительной  стадии  заключения  договора,  чтобы  исключить
нежелательные последствия, стороны  вынуждены  будут  обратиться  к  услугам
адвокатов для составления юридически грамотного  договора.  Стоимость  услуг
составляет до 5% от суммы договора с каждой стороны.  При  этом  адвокат  не
несет имущественной ответственности за невыполнение условий сделки,  поэтому
сторонам также придется  застраховать  саму  сделку  и  оплатить  страховку,
составляющую 10% от суммы договора. Таким образом  получается  примерно  15%
от суммы сделки. Нотариус же за нотариальное оформление берет 1,5% от  суммы
сделки, т.е. в 10  раз  меньше.  Причем  эта  ставка,  а  также  льготы  при
совершении  нотариальных  действий  устанавливаются  государством.  Адвокаты
размер своих тарифов за услуги определяют самостоятельно, и  государство  не
в состоянии воздействовать на механизм ценообразования их услуг. Так,  после
повышения с 1 января  1997  г.  Федеральным  законом  "О  тарифах  страховых
взносов  в  Пенсионный   фонд   Российской   Федерации,   Фонд   социального
страхования Российской Федерации, Государственный фонд  занятости  населения
Российской Федерации и в фонды  обязательного  медицинского  страхования  на
1997 год" (отдельные  положения  ряда  статей  этого  Закона  были  признаны
неконституционными) размера взносов в Пенсионный фонд  Российской  Федерации
до  28%   от   дохода   для   адвокатов,   предпринимателей   и   нотариусов
предприниматели и адвокаты подняли цены  на  свои  услуги.  Нотариусы  этого
сделать  не  могут  ввиду  того,  что   размер   тарифов   определяется   не
соглашением, а государством в Законе о государственной пошлине.
   Положение о том, что граждане согласно ГК РФ имеют факультативное  право
обратиться в нотариальную контору  за  удостоверением  сделки,  для  которой
законом не установлена обязательная нотариальная форма, вряд  ли  имеет  под
собой  достаточно  содержательную  основу.  Русский  менталитет  срабатывает
таким образом, что когда идет речь о  правовых  процедурах,  рассматриваемых
как  ненужные  формальности,  если  к  тому  же  их  соблюдение  связано   с
затратами, то  их  следует  отбросить  при  первой  возможности.  Но  это  в
конечном счете оборачивается против самих граждан.
   ГК РФ,  исключив  нотариальное  удостоверение  сделок  с  недвижимостью,
разрешает  также  и  продажу  недвижимости   по   доверенности,   никем   не
удостоверенной,  поскольку  ст.  185  ГК  РФ  предусматривает   нотариальное
удостоверение доверенностей на  совершение  сделок,  требующих  нотариальной
формы.  Излишне  говорить,  что   это   еще   более   усугубляет   положение
договаривающихся сторон.
   Кроме того, введение таких положений в ГК РФ повлекло утрату единства  в
регулировании   соответствующих   вопросов    в    действующем    российском
законодательстве. В результате в одних  случаях  нотариальное  удостоверение
сделок  с  недвижимостью  новым  законодательством  отменено,  в  других   -
предусмотрено. Так, например, в отношении  договоров  о  залоге  недвижимого
имущества и договоров  ренты  (ст.  ст.  339  и  584  ГК  РФ)  предусмотрено
обязательное нотариальное удостоверение, а  также  установлено  нотариальное
удостоверение брачных контрактов и согласие  одного  супруга  на  отчуждении
другим супругом  недвижимого  имущества,  нажитого  ими  в  период  брака  и
являющегося их совместной собственностью (ст. ст. 35 и 41 Семейного  кодекса
РФ).
   Считаю необходимым отметить опыт зарубежных стран  в  области  сделок  с
недвижимостью. Так, в странах Западной и  Центральной  Европы  (например,  в
Испании,  Франции,  Голландии,  Германии,  Австрии,  Италии),  а   также   в
Латинской Америке сделки с  недвижимостью  осуществляются  очень  суровой  и
надежной регистрационной системой,  управляемой  государственными  органами.
Эта система придает законную силу договорам по отчуждению недвижимости  лишь
в том случае, когда такие договоры заключены при  посредстве  нотариуса  или
судьи. Эта широко распространившаяся и устоявшаяся практика  свидетельствует
о ее предпочтительности перед другими системами.
   В  странах  континентальной   Европы,   где   сделки   с   недвижимостью
удостоверяют нотариусы, количество судебных споров  значительно  ниже  числа
дел, возникающих при англосаксонской системе права, при которой  подготовкой
договоров занимаются сами стороны  или  же  их  адвокаты,  а  нотариус  лишь
заверяет  подписи  (5%  против  примерно  25).  Поэтому  вряд  ли   является
целесообразным  то,  что  российское  законодательство,  поручив  нотариусам
удостоверение сделок,  относящихся  к  собственности  на  недвижимость,  как
договор  об  ипотеке  (ч.  2  ст.  339  ГК   РФ),   исключило   обязательное
нотариальное  удостоверение  договора  перехода   права   собственности   на
недвижимость.


       2.12 Нарушения допускаемые нотариусами при удостоверении сделок


      Обобщив работу нотариусов Московская городская нотариальная палата
выявила наиболее характерные нарушения, допускаемые нотариусами при
совершении нотариальных действий и ведении делопроизводства.
       1.  При  удостоверении  договоров   отчуждения   имущества   отмечены
следующие недочеты.
      В договорах мены в качестве стороны в  договоре  включались  лица,  не
имеющие права собственности на обмениваемое имущество.
       Оформляя  договоры  ренты  (пожизненного  содержания  с  иждивением),
нотариусы  не  разъясняли  порядок  реализации  плательщиком   ренты   права
отчуждения  (продажа,  мена)  имущества,  переданного  ему   в   обеспечение
пожизненного содержания (требования ст. ст. 586, 604 ГК РФ).
      В нарушение требований ст. 250 ГК  РФ  нотариусами  при  удостоверении
договоров  купли-продажи  и  мены  долей  квартиры  не   истребуется   отказ
сособственника  от  преимущественного  права  покупки  доли   квартиры   или
соответственно отказ от преимущественного права мены доли квартиры.
      Слабо практикуется в этих  случаях  (в  интересах  сторон)  такой  вид
нотариального   действия,   как   передача   заявления   сособственнику    с
предложением   в   течение   месячного   срока   выразить   свое   пожелание
воспользоваться  преимущественным  правом  покупки  или  мены  доли  (долей)
квартиры, предусмотренным ст. 250 ГК РФ. Не поступление ответа  в  указанный
срок    расценивается    как    нежелание    сособственника     использовать
предоставленное ему право и является основанием для  удостоверения  договора
с другим лицом, о чем сообщается сособственнику.
      В договорах отчуждения доли квартиры зачастую нотариусы не  возвращают
подлинники правоустанавливающих документов  с  соответствующей  отметкой  на
них об отчуждении доли и оставляют их в своих нарядах.
       Договоры  отчуждения  принадлежащих  по  праву  собственности   долей
квартиры отдельными нотариусами совершались  на  основании  справок  БТИ,  в
которых данные о совладельцах и принадлежащих им долях отсутствовали.
      Оформляя договоры определения долей, нотариусы наряду  с  определением
долей в идеальном выражении часто ошибочно  указывают  в  договорах,  что  в
собственность лица переходит  определенная  комната  такой-то  площади,  что
соответствует выделенной доле, т.е. практически производят  раздел  квартиры
в натуре.
      Нотариус в указанных договорах одновременно  с  определением  долей  в
соответствии  с  волеизъявлением  сторон  может  установить  только  порядок
пользования  квартирой,  но  не  производить  раздел  квартиры   в   натуре,
поскольку это противоречит постановлению Пленума Верховного Суда  РФ  от  10
июня 1980 г. No. 4 "О некоторых вопросах, возникших в практике  рассмотрения
судами  споров  о  выделе  доли   сособственнику   и   определении   порядка
пользования домом, принадлежащим гражданам на праве общей собственности".
       Удостоверяя  сделки,  нотариусы  зачастую  оформляли   в   совместную
собственность недвижимое и иное имущество лицам,  не  являющимся  супругами,
что противоречит п. 3 ст.  244  ГК  РФ.  Законом  предусмотрено  образование
совместной собственности только в следующих случаях:  у  супругов  (ст.  ст.
33, 34 Семейного кодекса РФ), при приватизации жилья (ст.  2  Закона  РФ  "О
приватизации жилищного фонда  в  Российской  Федерации")  и  в  крестьянском
фермерском хозяйстве (ст. 257 ГК РФ).
      Очень распространенным в деятельности  нотариусов  является  нарушение
требований п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ, т.е.  не  истребуется  согласие
супруга собственника на отчуждение им  имущества,  приобретенного  в  период
брака. Зачастую данное согласие истребуется в виде  простого  заявления  без
свидетельствования нотариусом на нем подлинности подписи.
       Особенно  часто  нотариусами  не  истребуется  согласие  супруга   на
приобретение  недвижимости  и  иного  имущества.  Вместе  с   тем   ошибочно
истребуется согласие супруга на отчуждение  приватизированной  квартиры  или
иного имущества, не относящегося  к  совместной  собственности  супругов,  в
частности, перешедших в собственность одного из супругов в  порядке  дарения
или наследования. Кроме  того,  некоторые  нотариусы  приобщают  к  договору
согласие супруга на отчуждение имущества, поступившего  из-за  границы,  без
обязательной в этих  случаях  легализации,  за  исключением  случаев,  когда
легализация не  требуется  (Конвенция  СНГ  о  правовой  помощи  и  правовых
отношениях  по  гражданским,  семейным  и  уголовным   делам,   двусторонние
договоры  о  правовой  помощи  России  с  зарубежными  странами,  отменяющие
требование легализации, - с  прибалтийскими  государствами,  Польшей,  КНДР,
Румынией,  Венгрией,  Албанией,  Югославией,  Болгарией  и   т.д.).   Список
указанных договоров приведен в письме Минюста России от 30 мая 1995  г.  No.
03-07-19-95.  В  указанных  случаях  требуется   лишь   заверенный   перевод
(свидетельствование нотариусом подлинности подписи переводчика) документа.
       При  удостоверении  сделок  по  отчуждению  имущества,  когда   лицо,
являющееся стороной договора, в браке не состоит, нотариусы не истребуют  от
него соответствующего заявления, а делают отметку на  договоре,  находящемся
в их наряде, об отсутствии брачных  отношений,  что  является  неправильным,
поскольку доподлинно установить данный факт нотариусы не имеют  возможности,
а  отсутствие  соответствующего  штампа  в  паспорте   не   может   являться
доказательством того, что указанное лицо в  браке  не  состоит.  Приобщая  к
договорам соответствующие  заявления  лиц,  являющихся  сторонами  договора,
нотариус  тем  самым  возлагает  на  них  ответственность  за  достоверность
изложенных фактов и с этой же целью  должен  ознакомить  с  текстом  данного
заявления под расписку другую сторону договора.
      Оформляя сделки (договоры залога и др.), в тексте  договора  указывают
оценку имущества только в иностранной валюте, в то время как в  соответствии
со ст. 317 ГК РФ в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что  оно
может подлежать оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме  в
иностранной валюте. В этих случаях нотариус может указать  оценку  имущества
в иностранной валюте с определением платежа в рублях в  эквивалентной  сумме
на день расчетов.
      В удостоверительной  надписи  нотариуса  не  всегда  указывается,  что
текст прочитан сторонам вслух (требования ст. 44 Основ  законодательства  РФ
о нотариате).
        Договоры   отчуждения   транспортных   средств   составляются    без
истребования актов их оценки, что  противоречит  требованиям  Закона  РФ  "О
государственной пошлине" и Закона РФ "О налоге с имущества,  переходящего  в
порядке наследования или дарения".
       В  тексте  договоров,  заключаемых  от  имени  юридических  лиц,   не
указываются должности лиц, подписавших договор от имени юридического лица.
      В нарушение п. 8 ст. 5 Закона РФ "О налоге с  имущества,  переходящего
в  порядке  наследования  или  дарения"   при   нотариальном   удостоверении
договоров об  отчуждении  имущества,  правоустанавливающими  документами  на
которое являлись договоры дарения или свидетельства о праве  на  наследство,
нотариусы  не  истребуют  справки  из  налоговых   органов   об   отсутствии
задолженности по данным налогам.
      В брачные договоры включались условия,  которые  регулируются  нормами
других отраслей права, в частности, наследственного права.  Так,  в  брачный
контракт были включены условия, определяющие порядок оформления завещания.
      Договоры 



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта