Какая из вечных ценностей самая быстротечная:
Результат
Архив

Главная / Предметы / Право / АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. Правовые Аспекты. Диплом. Уникальная Работа.


АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. Правовые Аспекты. Диплом. Уникальная Работа. - Право - Скачать бесплатно


                        Тема: АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

                                   Содержание

                                                                         Стр.

   IV. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ…………..……………68-73I.  ВВЕДЕНИЕ

   Аренда является одним из способов решения хозяйственных задач и в этом
   смысле она естественным образом дополняет другие средства и способы
   социального, экономического и производственного развития. Уникальность
   аренды в том, что она фактически сопровождает и восполняет систему
   отношений собственности, в известной степени гармонизирует экономические
   отношения там и тогда, где и когда жесткая конструкция собственности
   (права собственности) не позволяет успешно и оперативно распорядиться
   финансовыми и производительными ресурсами.

   Формирование в Российской Федерации частной собственности на землю вовсе
   не решает всех проблем в области землепользования; у значительного круга
   физических лиц и организаций, публичных образований всегда существует
   потребность во временном обладании земельными участками либо в сдаче их в
   аренду для извлечения дохода (компенсации расходов на содержание). Именно
   поэтому аренда земельных участков была и остается популярной формой
   организации производственно-экономического процесса; в частности,
   Правительство Российской Федерации, осознавая необходимость в развитии
   арендных отношений, предусматривает меры по формированию рынка аренды
   земли как неотъемлемого сегмента общего рынка товаров, работ и услуг,
   осуществляет комплекс мероприятий «по расширению возможностей аренды
   земли».

   И хотя земля всегда обладала особой экономической ценностью, отечественная
   цивилистическая наука длительное время по известным причинам не изучала
   отношения, складывающиеся по поводу земли. При формировании же нового
   гражданского и земельного права не удалось избежать противоречий в
   регулировании одних и тех же отношений, Нормы этих отраслей (в части
   регламентации арендных отношений и не только их) не скоординированы друг с
   другом, не создана пока и развернутая система нормативных актов для
   регулирования всего комплекса отношений в рассматриваемой сфере, не
   накоплена практика применения имеющихся норм и т.п.

   В юридическом аспекте арендные отношения опосредованы прежде всего нормами
   правового института договора аренды. Если отдельные вопросы аренды в целом
   изучены достаточно полно, то этого нельзя сказать относительно аренды
   земельных участков. Основная причина — существенное своеобразие объекта
   отношений и необходимость одновременного применения норм земельного
   законодательства.

   Изложенное подтверждает, что проблемы правового регулирования аренды
   земельных участков являются актуальными и практически значимыми для
   отечественной юридической науки, для регулирования данных отношений,
   хозяйственной практики.

   Если не учитывать период до 1917 года, то вопросам аренды земли
   отечественные правоведы стали уделять внимание только в последние десять
   лет. Однако одни из имеющихся исследований посвящены аренде в целом,
   другие преимущественно ориентированы на анализ вопросов земельного,
   аграрного права. Поэтому есть основания утверждать, данная тема
   недостаточно исследована в отечественной юридической науке.

   Целью настоящей работы является исследование комплекса проблем, связанных
   с арендой земельных участков, оценка современного состояния правового
   регулирования соответствующих отношений, внесение на этой основе
   законодательных предложений, уточнение толкования норм гражданского и
   земельного законодательства.

   Задачами исследования выступают:

   - характеристика исторического аспекта развития правового регулирования
   арендных отношений в сфере землепользования;

   - анализ современного состояния правового регулирования аренды земельных
   участков;

   - изучение вопроса соотношения гражданского и земельного законодательства
   при регулировании арендных отношений, в какой степени, применительно к
   аренде, можно говорить о приоритете норм одной отрасли над нормами другой;

   - характеристика земельного участка как объекта гражданских отношений, а
   также в чем заключается предмет аренды;

   - в чем заключаются особенности субъектного состава договора аренды
   земельных участков и каковы его существенные условия;

   - есть ли специфика в заключении договора аренды земельных участков, его
   расторжении,

   а также иные задачи, предопределяемые поставленной целью.

   Объектом исследования являются земельные арендные отношения и их правовое
   обеспечение в структуре российского земельного права. Предметом
   исследования является договор аренды земельных участков.

   В  дипломной работе использовались различные общенаучные и частноправовые
   методы исследования: диалектический, исторический и сравнительно-правовой,
   формально-логический, системно-функциональный анализ и др.

   В цивилистической науке разработано немало конкретных приемов и методов
   для изучения договора и связанных с ним проблем, изложенных в
   монографических работах, журнальных публикациях, иных изданиях. Поэтому в
   дипломном исследовании использованы специальные методологические приемы и
   подходы, разработанные российскими и советскими цивилистами: М.И.
   Брагинским, В.В. Витрянским, В.А. О.С. Иоффе, К.П. Победоносцевым, В.И.
   Синайским, Е.А. Сухановым и др.

   В работе также использованы труды и воззрения исследователей земельного
   права: С.А. Боголюбова, Ю.Г. Жарикова, И.А. Иконицкой, Н.И. Краснова, О.И.
   Крассова, Э. А. Павловой, Н.А. Сыродоева, и др.

   Дипломная работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь
   параграфов, заключения, списка использованных нормативных правовых актов и
   литературы.

                ГЛАВА 1. Правовое регулирование аренды земельных
                                    участков

            § 1. Правовая природа договора аренды земельных участков

   Предоставление другому земли в пользование как особый вид
   социально-экономических отношений известно примерно четыре тысячелетия
   (вероятно, первый акт, регулирующий аренду земли - Законы Билаламы - XX 
   в. до н.э.). В хозяйственной практике древних цивилизаций Индии,
   Месопотамии, Египта, Китая широко использовались различные арендные формы
   землепользования. Первые вещественные свидетельства о заключенных сделках
   аренды земли относятся приблизительно к 2000 г. до н.э. В ходе раскопок,
   происходивших в 1984 г. на месте шумерского города Ур, ученым удалось
   обнаружить прототипы первых договоров аренды. Это были глиняные таблички,
   на которых стороны договора фиксировали свои обязательства по передаче на
   определенный срок в пользование и владение за определенную плату
   сельскохозяйственный инвентарь, право пользоваться водоемами и т.д.
   Достаточно подробную регламентацию договора найма земли, содержит один из
   древнейших памятников истории права - Законы Хаммурапи, датированные 1800
   годами до н.э. Содержащиеся в нем положения регулируют различные отношения
   при найме земли, в частности, решают вопросы ответственности арендатора и
   арендодателя, а также распределение убытков между сторонами договора при
   наступлении форс-мажорных обстоятельств: «Если получит арендную плату за
   свое поле, а потом Адат затопит поле или наводнение унесет жатву, то
   убыток падает только на земледельца». О значении арендных отношений и
   влиянии их на социально-экономические связи в древнем мире говорит тот
   факт, что целые социальные группы и сословия получали свои названия в
   зависимости от того, на каких арендных условиях они обрабатывали землю (в
   Афинах - «шестидольники», «половники» - в Древнем Новогороде и т.д.).

   Обладание правом собственности на землю, в его полном, завершенном виде,
   издревле являлось редкостью. Даже в тех случаях, когда в литературе
   указывается, что некое лицо в древний период развития цивилизации обладало
   землей на праве собственности, следует усомниться в истинности и точности
   такого высказывания. Чаще всего такие участки считались арендованными у
   государства, но не в смысле обычного договора аренды, а как полученные на
   основе особого вещного права; дело в том, что заслужившие это право лица
   (воины-ветераны, выслужившие чиновники и пр.) наделялись участками
   навсегда. Достаточно было платить арендную плату, часто символическую.

   В дореволюционный период в России не сложилось единых правил об аренде
   земли, равно как не было и стройной системы вовлечения земель в оборот в
   целом. В начальный период развития государства (т.е. до XIII в.)
   преобладал метод закрепления всех земель за соответствующими князьями,
   исходя из так называемой лествичной системы наследования, прочие лица
   обладали землями исключительно в силу служения князю либо иной
   административной зависимости (система «кормления»). Известно, что
   отдельные участки земли, а также сады, покосы и иные угодья могли
   сдаваться во временное пользование (с натуральной системой оплаты долей
   урожая — «исполу» и пр.), но это были не частые случаи, ограниченные
   административным характером предшествующего землепользования. Тем более
   нельзя отнести к аренде оброк и барщину, основанные вовсе не на
   гражданско-правовых (диспозитивных) началах.

   Вплоть до революции 1917 года отсутствовал ясный перечень прав на землю;
   одновременно с обычной собственностью существовали и другие вещные права:
   различного рода сервитуты, так называемые «права угодий в чужих имениях»,
   право пожизненного владения с совершенно различными по природе основаниями
   (в силу выслуги, потомственное и пр.) и др. При этом продолжали
   применяться и правила, характерные только для определенных регионов либо
   для определенных сословий, национальностей, местные обычаи, которые не
   совпадали в общими установками.

   Особо следует сказать о чиншевом праве; под ним понималось вещное право
   владения и пользования чужой землей за определенное вознаграждение с
   возможностью наследования. Чиншевое право появилось исторически на землях
   в западных губерниях России как квази-собственность в целях определения
   статуса фактических владельцев земли, признаваемой государственной. Именно
   это обстоятельство, по авторитетному утверждению В.И. Синайского,
   позволяло считать допустимым не только пользование как самостоятельное
   права на чужие вещи, но и владение ими; вряд ли надо специально
   доказывать, что подобное приводило к смешению вещных и арендных прав. Не
   случайно К.П. Победоносцев был вынужден поставить вопрос об их
   разграничении: «Особенные условия общественной экономии в России породили
   множество случаев, в которых от лица правительства сдаются частным лицам
   казенные земли во владение и пользование, и в разнообразии всех этих
   случаев нередко возникает недоумение: что следует отнести в системе
   вотчинных прав и что к системе договоров».

   Общая формула аренды (платность, срочность, непотребляемость объекта)
   охватывала самые различные случаи арендных отношений. Единство аренды было
   несколько поколеблено попыткой разделить найм и аренду при подготовке
   проекта Гражданского уложения; «Редакционной комиссией, подготовившей
   проект Гражданского Уложения Российской империи, отмечалось, что в
   современном законодательстве делается различие между наймом в собственном
   смысле и арендой. Различие усматривалось в том, что при найме
   предоставляется нанимателю пользоваться нанятым имуществом для своих нужд,
   аренда же дает пользование всеми производительными качествами нанятого
   имущества с присвоением нанимателю полученных плодов и доходов». Однако
   эта идея не получила развития ни в теории цивилистики, ни на практике.

   В советский период одной из особенностей правового регулирования аренды
   стало сравнительное обилие норм имущественного найма, предусмотренных не
   только нормами гражданского кодекса, но и различными положениями,
   правилами и типовыми договорами. Однако в отношении земли единого типового
   (примерного) договора так и не было разработано.

   Уже первый советский Земельный кодекс ввел существенные ограничения для
   аренды земли; допускалась только так называемая «трудовая аренда», сдача
   земли в наем производилась после регистрации в волостном или местном
   сельском Совете и лишь при наличии исключительных условий (например, когда
   семья арендатора пострадала от стихийного бедствия и т.п.), обработка
   земли могла осуществляться только лично, сдача в наем запрещалась, если
   арендодатель прекращал ведение собственного хозяйства, были введены
   существенные ограничения по срокам аренды и т.д.

   Более того, если в ГК РСФСР 1922 г. земельные участки упоминались в числе
   возможных объектов аренды, то в ГК РСФСР 1964 г. указание на них
   отсутствовало. Здесь нет ничего удивительного, ибо договоры аренды
   земельных участков были ограничены изначально рядом актов, а
   постановлением ЦИК и СНК СССР от 04.07.1937 г. были и вовсе строжайше (под
   угрозой уголовного преследования) запрещены. Дело в том, что общая
   концепция появления каких-либо земельных прав в тот период была такова:
   если гражданин или социалистическая организация нуждаются в известном
   участке земли, то удовлетворение их потребности решалось путем акта
   наделения этой землей в рамках соответствующего административного решения;
   те редкие случаи, когда земля предоставлялась первичным землепользователем
   другому лицу, либо не оформлялись вообще, либо оформлялись опять же по
   акту органа местной власти. Проще говоря - земля просто была изъята из
   оборота.

   Со временем (после Великой Отечественной войны) ограниченная возможность
   временного пользования землей была все-таки предусмотрена, но в результате
   не соглашения сторон, а административного распорядительного акта. Что же
   касается аренды вообще, то ясно стал прослеживался ее вещно-правовой
   характер (титульное владение): «Передаваемое в наем имущество обременяется
   правом нанимателя, которое приобретает значение права следования. Без
   всяких оговорок действует правило, согласно которому при переходе права
   собственности на имущество от наймодателя к другому лицу, договор
   сохраняет силу для нового собственника».

   Известно также, что в советский период возникла идея использовать институт
   аренды в качестве способа хозяйствования не только в экономическом, но и в
   юридическом смысле. Имеются в виду усилия власти в конце 80-х годов
   создать дополнительные стимулы в работе производственных коллективов путем
   перевода их в особый статус «организаций арендаторов», а в последующем - в
   «арендное предприятие», и придания аренде по существу значения
   организационно-правовой формы. С цивилистической точки зрения
   использование договора аренды для изменения правового статуса не мыслимо и
   в дальнейшем эти меры по «реанимации» экономики и соответствующие акты
   утратили всякое правовое значение.

   §2. Источники правового регулирования аренды земельных  участков: система,
                               структура и анализ

   В Российской Федерации виды обязательственных прав на земельные участки, а
   также особенности приобретения, реализации и прекращения этих прав
   установлены следующими основными федеральными нормативными правовыми
   актами:

     * Конституцией РФ;

     * Земельным кодексом РФ;

     * Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса
       Российской Федерации»  от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ;

     * Гражданским кодексом РФ, частями первой, второй и третьей;

     * Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на
       землю»   от 17.07.2001 г. № 101-ФЗ ;

     * Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
       назначения»  от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ ;

     * Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных
       некоммерческих объединениях граждан»  от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ ;

     * Лесным кодексом РФ;

     * Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
       имущества»  от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ ;

     * Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)»  от 16.07.1998
       г. № 102-ФЗ ;

     * Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
       Федерации»  от 9.07.1999 г. № 160-ФЗ ;

     * Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое
       имущество и сделок с ним»  от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ ;

     * Федеральным законом «О государственном земельном кадастре»  от
       2.01.2000 г. № 28-ФЗ ;

     * Федеральным законом «О землеустройстве»  от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ ;

     * Постановлением Правительства РФ «О порядке распоряжения земельными
       участками, находящимися в государственной собственности, до
       разграничения государственной собственности на землю»  от 7.08.02 №
       576 ;

     * Постановлением Правительства РФ «Об организации и проведении торгов по
       продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
       земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
       земельных участков»  от 11.11.2002 г. № 808 и т д.

   Включение земли в сферу гражданского оборота и введение частной
   собственности на землю вызвало необходимость использования
   гражданско-правовых элементов при регулировании земельных отношений. В
   законодательном плане это привело к появлению гл. 17 ГК РФ («Право
   собственности и другие вещные права на землю»), допускающей оборот земель
   в различных формах, аналогичных норм ЗК РФ (общие принципы оборота земель
   изложены в гл. 14), Федерального закона «Об обороте земель
   сельскохозяйственного назначения», а также правил других законов и иных
   нормативных актов, предусматривающих юридически защищенную возможность
   произвести отчуждение земельного участка, сдать его в аренду и т.п.

   В этой связи в науке возник спор относительно соотношения норм земельного
   и гражданского права, самостоятельности земельного права как отрасли и о
   пределах вмешательства норм гражданского права в земельные правоотношения.
   Спектр мнений по поводу соотношения гражданского и земельного права в
   регулировании отношений, где объектом выступает земля, достаточно широк.
   Некоторые авторы отрицают существование земельного права как отрасли и
   полагают, что с включением земли в гражданский оборот  «земельные
   отношения распались на регулируемые гражданским и административным
   правом». Представители данной точки зрения считают, что земельное право
   как самостоятельная отрасль утратила свое значение, земля, являясь
   объектом экономического оборота, попала в сферу действия гражданского
   права. Схожее мнение высказал М.И. Брагинский, полагающий, что «самые
   разнообразные тенденции в развитии современной экономики и права
   подтверждают стремление к слиянию земельного права с правом гражданским и
   воссозданию единого частного гражданского права»  .

   С резкой критикой подобного умаления роли земельного права в регулировании
   земельных отношений выступают В.В. Петров, Н.Н. Осокин, Г.В. Чубуков и ряд
   других авторов. Они доказывают самостоятельность земельного права и его
   невозможность стать частью гражданского права, отстаивают идею, что все
   отношения, связанные с землей, должны регулироваться только нормами
   земельного права.

   Ряд авторов, признавая наличие проблемы соотношения норм гражданского и
   земельного права, отдают приоритет нормам земельного права. Так, Ю.Г.
   Жариков отмечает, что «соотношение норм гражданского и земельного права
   проявляется как отношение общего к частному, где общей является норма
   гражданского права, а специальной — норма земельного права», и заявляет о
   «приоритете норм земельного законодательства, когда  речь идет о
   регулировании земельных отношений, родственных с гражданскими
   правоотношениями». Установление приоритета земельного законодательств
   перед гражданским Н.И. Краснов связывает с необходимостью государственного
   регулирования в области использования и охраны земель, а также с тем, что
   цели и задачи земельного и гражданского права здесь находятся в
   определенном противоречии.

   Пытаясь выработать компромиссное решение, многие исследователи видят
   необходимым точно разграничить сферы ведения этих двух отраслей. Так, Е.А.
   Суханов к институтам гражданского (частного) права отнес право
   собственности и другие вещные права на землю, сделки с земельными
   участками и наследование земельных участков, а к земельным - ограничение
   размеров земельных участков, находящихся в частной собственности,
   обеспечение целевого назначения и рационального использования земельных
   участков, определение категорий земель и их учет.

   И.А. Иконицкая, определяя ниши для земельного и гражданского
   законодательства в регулировании земельных отношений, проводит в этих
   целях специальный анализ статей ГК РФ. Ссылаясь на нормы ст.ст. 129 и 209
   ГК РФ, гл. 17 ГК РФ, она делает вывод о том, что «нормы гражданского
   законодательства применительно к регулированию земельных отношений носят
   общий характер ... в земельном законодательстве должна найти свое
   отражение специфика правового регулирования земельных отношений».

   Таким образом, в оценке соотношения норм земельного и гражданского права
   важно признать, что «гражданское право и земельное право в регулировании
   земельных отношений имеют свой предмет ведения. Каждый из них регулирует
   эти отношения в пределах своей компетенции». Полагаем, именно такой взгляд
   на сложившуюся ситуацию в сфере регулирования земельных отношений в
   наибольшей степени отвечает потребностям правовой регламентации социальных
   связей, корректен и юридически сбалансирован.

   Тем не менее, остается проблема взаимоувязки действия норм различных
   отраслей (прежде всего — гражданского и земельного) применительно к
   конкретным случаям и конкретным правоотношениям.

   Для целей настоящего исследования следует оценить взаимодействие этих норм
   относительно следующих аспектов. С принятием нового ЗК РФ вопрос о
   соотношении норм данных отраслей законодательства остался открытым прежде
   всего с точки зрения приоритета одного закона над другим. Некоторые нормы
   ЗК РФ противоречат нормам ГК РФ и, если в отношении некоторых сделок с
   землей, например аренды, приоритет специальных законов (в данном случае -
   ЗК РФ), закреплен в ГК РФ (ст. 607), то в отношении других сделок или
   отдельных моментов взаимодействия сторон в ГК РФ такого указания нет.
   Кроме того, с введением в действие ЗК РФ вступили в действие и статьи гл.
   17 ГК РФ «Право собственности и другие вещные права на землю», некоторые
   из которых, в частности, закрепляющие нормы о распоряжении земельным
   участком, противоречат ЗК РФ. Земельный кодекс устанавливает отличные от
   ГК РФ правила о переходе прав на земельный участок при отчуждении объектов
   недвижимости, расположенных на нем.

   Представляется, что при коллизии ЗК РФ и ГК РФ применению приоритетно
   подлежат нормы ЗК РФ. В пользу этого говорит и норма части третьей ст. 3
   ЗК РФ, устанавливающая, что имущественные отношения по владению,
   пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению
   сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не
   предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством,
   законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными
   федеральными законами. В сущности, перед нами хорошо известный в
   современной цивилистике законодательный прием: изначально применяются
   специальные нормы, а в части, ими не урегулированной, действуют общие
   правила.

   При регулировании земельных отношений встает вопрос не только о
   соотношении норм в отраслевом аспекте, но и о соотношении норм в
   вертикальном аспекте, т.е. дифференциация и взаимодействие федерального
   законодательства с нормативными правовыми актами субъектов федерации.
   Данный вопрос непосредственно связан с проблемой разграничения полномочий
   РФ и субъектов РФ в сфере регулирования земельных отношений. Приоритет
   федерального законодательства предполагает, во-первых, соответствие
   законодательства субъекта РФ федеральному законодательству, во-вторых,
   действие федерального закона в случае противоречия между законом субъекта
   и федеральным.

   Таким образом, следует дифференцировать сами фактические отношения: те из
   них, которые складываются по поводу планирования, организации земельных
   ресурсов, контролю за ними и т.п. - это сфера действия норм земельного
   права. Отношения же имущественные, эквивалентно-возмездные, в том числе
   возникающие при обороте земельных участков, являются гражданско-правовыми.
   И если в первом случае нормы ГК РФ применению не подлежат, то во втором
   случае они применяются субсидиарно.

   Статья 2 ЗК РФ определяет, что земельное законодательство состоит из
   Земельного кодекса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с
   ними законов субъектов РФ. Нормы земельного права, содержащиеся в других
   законах должны соответствовать Земельному кодексу. Проблема соотношения
   норм федерального земельного законодательства и земельного
   законодательства субъектов РФ сейчас особенно актуальна, т.к. федеральное
   земельное законодательство изобилует пробелами и в силу этого многие
   субъекты РФ приняли свои собственные законы о земле; однако региональное
   земельное законодательство часто повторяет федеральное, не отразив
   специфику земли региона, либо противоречит ему.

   Представляется, что многочисленные нормативные правовые акты субъектов РФ,
   принятые в период «неполноценного» федерального правового регулирования
   земельных отношений, в значительной степени выходили за рамки
   предоставленных им полномочий; в этой связи сохраняется проблема
   приведения содержания этих актов в соответствие с федеральным земельным
   законодательством. Действующий ЗК РФ (ст. 9-11), в отличие от
   предшествующего, достаточно четко (не детально, а с точки критериев
   отграничения) определил полномочия РФ, субъектов РФ, а также органов
   местного самоуправления в области земельных отношений. Но следует
   специально отметить, что отношения, связанные с оборотом земли,
   регулируются только федеральным законодательством, т.к. данные отношения
   лежат в сфере регулирования гражданского законодательства. А последнее
   есть прерогатива исключительно РФ (ст. 71 Конституции РФ, п. 1 ст. 3 ГК
   РФ). Следовательно, к отношениям аренды земельных участков региональное
   земельное законодательство в принципе не применимо.

   Завершая обзор правового регулирования отношений по поводу земли, следует
   отметить существенное значение судебной, судебно-арбитражной практики, ее
   обобщений, актов высших судебных органов для правильного рассмотрения дел.
   Не разделяя популярной в последнее время точки зрения о том, что данные
   акты являются источниками права, тем не менее, следует признать их
   необычайно важными для сферы правового регулирования в период, когда
   законодательство не стабилизировано и требуются его разъяснения. 
   Применительно к рассматриваемой теме следует выделить, прежде всего:

   - Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор
   практики разрешения споров, связанных с арендой»  от 11.01. 2002 г. №66 ;

   - Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор
   практики применения арбитражными судами земельного законодательства»  от
   27.02.2001 г. № 61 ;

   - Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ « О некоторых
   вопросах, связанных с применением земельного законодательства»  от
   24.03.05 N 11 .

   В заключении следует отметить, что на наш взгляд давно назрела потребность
   поставить вопрос и о выделении в рамках главы 34 ГК РФ отдельного
   параграфа, посвященного аренде земельных участков. Надо заметить, что во
   многих странах гражданские кодексы (иные подобные акты) имеют
   соответствующие самостоятельные разделы.

              ГЛАВА 2. Элементы договора аренды земельных участков

                § 1. Предмет договора аренды земельных участков

   Прежде чем приступить к раскрытию вопроса о предмете договора аренды
   земельных участков, следует кратко характеризовать земельный участок как
   объект гражданских правоотношений.

   Земля является пространственным базисом всех видов общественной
   деятельности, средством производства в ряде отраслей народного хозяйства,
   естественной кладовой минерально-сырьевых ресурсов, основой для
   производства сельскохозяйственной продукции, уникальным реликтовым
   ландшафтом. Эта многофункциональность земли предопределяет ее как объект
   индивидуальных и ведомственных групповых интересов, которые не всегда и не
   во всем совпадают с интересами всего общества в целом, и, как следствие, -
   необходимость ее рационального использования, сохранения и защиты
   независимо от целевого назначения и форм собственности.

   ГК РФ не дает определения земли как объекта гражданских правоотношений, в
   одном случае земля просто отнесена к категории «вещь» (это следует из ст.
   128 ГК РФ), в других случаях говорится о «земле» (п. 1 ст. 130 ГК РФ) в
   значении, явно не связанном с оборотом, в иных применяется термин
   «земельный участок».

   По мнению О.Ю.Скворцова, «земля становится объектом недвижимости лишь с
   определенного момента. Таким моментом является наделение земли правовым
   режимом земельного участка, которое в свою очередь также оказывается
   юридически значимым понятием. До того момента, как земельный участок
   индивидуализирован путем его кадастровой оценки, установления
   местонахождения с целью вовлечения в гражданский оборот, этот земельный
   участок остается составной частью территории государства как
   публично-правового образования».

   Если же обратиться к земельному законодательству, то можно встретить
   несколько определений земельного участка. Понятие земельного участка дано
   в ст. 6 ЗК РФ - земельный участок есть часть поверхности земли, границы
   которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Согласно
   Инструкции по организации и осуществлению государственного контроля за
   использованием и охраной земель органами Минприроды России, утвержденной
   Приказом Минприроды РФ от 25 мая 1994 г. №160 , земельный участок
   представляет собой часть поверхности земли, имеющую фиксированную границу,
   площадь, местоположение, определенное правовое положение, качественную
   оценку, стоимость, отражаемые в государственном земельном кадастре и
   документах государственной регистрации прав на землю.

   Понятие земли сформулировано также в ГОСТ 26640-85 «Земли. Термины и
   определения»: «земля — это важнейшая часть окружающей природной среды,
   характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом,
   растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством
   

назад |  1  | вперед


Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта


  

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов