Особенности заключения внешнеэкономических сделок - Международное частное право - Скачать бесплатно
осуществлена передача стороной контрагенту определенного
имущества (договор займа, доверительного управления имуществом).
Сделки бывают бессрочными и срочными. В бессрочных сделках не
определяется ни момент вступления ее в действие, ни момент ее прекращения.
Такая сделка немедленно вступает в силу и действует до исполнения данной
цели.
В срочных сделках определен либо момент вступления в действие, либо
момент ее прекращения, либо оба указанных момента. Срок, который стороны
определили как момент возникновения прав и обязанностей, называется
отлагательным.
Если сделка вступает в действие немедленно, а стороны обусловили
срок, когда сделка должна прекратиться, то такой срок называется
отменительным.
В тех случаях, когда в сделках наступления прав и возникновение
обязанностей приурочено к каким либо событиям, относительно которых
неизвестно, наступают они или нет, такие сделки называют условными1.
1.2. Условия действительности сделок. Форма сделки, последствия
несоблюдения требуемой формы
Сделка представляет собой совокупность определенных элементов. Этими
элементами являются:
а) субъекты - стороны, лица, участвующие в сделке;
б) субъективная сторона – единство воли и волеизъявления;
в) форма сделки – ее выражение во вне, т.е. письменное либо устное
закрепление;
г) содержание.
Субъекты сделки – любые субъекты гражданского права, обладающие
качеством дееспособности. Как известно, полная дееспособность в российском
праве наступает в возрасте 18 лет (за исключением вступления в брак и
эмансипации), следовательно, право на заключение сделки имеет гражданин РФ,
достигший указанного возраста, либо получивший дееспособность вследствие
заключения брака и эмансипации (16 лет). Но это для граждан – физических
лиц. Для юридических лиц дееспособность характеризуется целями деятельности
конкретного юридического лица, очерченности учредительными документами, а
также полномочиями юридического лица, уполномоченного на совершение сделок
от имени юридического лица. В случае отсутствия качества дееспособности у
физических и юридических лиц, являющихся сторонами в конкретной сделке,
сделка будет признана недействительной.
Воля и волеизъявление в сделке имеют важнейшее значение. Дело в том,
что при заключении сделки воля и волеизъявление должны совпадать, то есть
внутреннее желание субъекта сделки совершить сделку должно совпадать с
внешним выражением этой воли. Недопустимым является принуждение к участию в
сделке, а также формирование воли субъекта сделки путем обмана и ввода в
заблуждение.
Законом установлено, что доведение внутренней воли до остальных
участников сделки должно совершаться только в установленном законом
порядке. Отсутствие требуемой законом формы выражения волеизъявления может
привести к недействительности сделки.
Форма сделок является одним из условий действительности.
Форма сделок бывает устной или письменной. В устной форме могут
совершаться любые сделки, если:
а) законом или соглашением сторон для них не предусмотрена
письменная форма;
б) они используются при самом их совершении (розничная купля-
продажа), исключение составляют сделки, требующие нотариальную форму, а
также сделки, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет их
недействительность;
в) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется
соглашение сторон об устной форме исполнения (ст. 159 ГК).
Все остальные сделки должны совершаться письменно.
Письменная форма сделок бывает простой и нотариальной.
Простая письменная форма сделки представляет собой выражение воли
участников сделки путем составления документа, отражающего содержание
сделки и подписанного лицами, ее совершающими.
Нотариальная форма отличается от простой письменной формы тем, что
на документе, отвечающем перечисленным выше требованиям, совершается
удостоверительная надпись нотариусом или другим должностным лицом, имеющим
право совершать такие нотариальные действия (ст.160, 163 ГК)1.
По договоренности сторон договоры могут совершаться не только путем
составления одного единого документа, но и путем обмена документами,
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору (п.2 ст. 434 ГК).
Следует помнить и о том, что некоторые сделки подлежат обязательной
государственной регистрации. Если законом предусмотрено, что та, или иная
сделка подлежит государственной регистрации, то до момента государственной
регистрации сделка не считается облеченной в требуемую законом форму, а,
следовательно, и совершенной. Обязательность государственной регистрации
предусмотрена Гражданским кодексом для сделок с землей и другим недвижимым
имуществом.
Вопрос о форме заключения внешнеторговой сделки в ГК и Основах
определен четко.
В соответствии со статьями 161 и 162 ГК и 121 Основ для
внешнеэкономической сделки обязательна простая (не требующая
дополнительного нотариального заверения) письменная форма заключения; кроме
того, предусмотрена специальная императивная (обязательная) норма о том,
что «несоблюдение письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее
недействительность» (ст. 162)2.
Содержание сделки представляет собой совокупность составляющих ее
условий. Для действительности сделки необходимо, чтобы содержание сделки
соответствовало требованиям закона и иных правовых актов, т.е. не нарушало
ни запретительных, ни предписывающих норм действующего законодательства.
1.3. Недействительные сделки. Порядок и последствия признания сделок
недействительными. Виды недействительных сделок
Действительность сделки зависит от действительности образующих ее
элементов. Отсюда вытекает разделение недействительных сделок на виды, в
зависимости от дефектного элемента. Таким образом, недействительные сделки
подразделяются на следующие виды:
Сделки с пороками в субъекте. Это сделки, субъекты которых граждане –
физические лица, являются недееспособными, а юридические лица не обладают
специальной правоспособностью. Следовательно, ни те, ни другие права на
совершение сделки не имеют.
Сделки с пороками воли. Это сделки, в которых внутренняя воля либо
вовсе отсутствует, либо сформирована не правильно.
Сделки без внутренней воли совершаются путем насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной
(ст.179 ГК), а также неспособным понимать значение своих действий или
руководить ими (ст. 167 ГК).
Данные сделки признают недействительными вследствие того, что воля
участвующих в них лиц отсутствует, а имеющее место волеизъявление отражает
волю не участника сделки, а волю какого-либо другого лица, оказывающего
воздействие на участника сделки.
К сделкам с пороком воли относят сделки, совершенные под влиянием
обмана, заблуждения, кабальные сделки. Они характеризуются наличием,
казалось бы, безупречной внутренней воли, однако сформированной под
влиянием обстоятельств, искажающих истинную волю лица.
Сделки с пороком формы. Недействительность сделки вследствие порока
формы, обуславливается тем, какая форма установлена законом при заключении
той или иной сделки.
Разумеется, несоблюдение устной формы сделки не может иметь места.
Недействительность сделок закон связывает только со сделками, для которых
требуется письменная форма. Несоблюдение простой письменной формы влечет за
собой недействительность сделки только в случае, предусмотренном законом, а
также государственной регистрации всегда влечет недействительность сделки.
Сделки с пороком содержания. Они признаются недействительными
вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых
актов.
Одним из видов недействительной сделки вследствие порока содержания
необходимо назвать сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам
правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК), а также мнимые и притворные
сделки (ст. 180 ГК).
Сделки, совершаемые с целью заведомо противной основам правопорядка и
нравственности, представляют собой сделки, в противоправном содержании
которых усматривается еще и неправомерная цель. Таким образом, при
установлении противоправности условий сделки, она будет признана
недействительной. Но при усмотрении в ее содержании еще и цели,
направленной против основ правопорядка и нравственности, наступают более
жесткие последствия, предусмотренные законом – взыскание всего полученного
в доход государства1.
Мнимые и притворные сделки – сделки с отсутствием основания, т.е. того
типового юридического результата, который должен был бы иметь место в
действительной сделке. Такие сделки совершаются для вида, с целью создания
видимости правовых последствий, не желающих наступления в действительности.
Например, пытаясь избежать конфискаций, гражданин оформляет договор дарения
на своего родственника.
1.3. Недействительные сделки. Порядок и последствия признания сделок
недействительными
Заключенные сделки, имеющие порок какого либо из элементов, не могут
породить юридических последствий.
В зависимости от того, требуется ли для признания сделки
недействительной решение суда, сделки подразделяются на оспоримые и
ничтожные (ст. 166 ГК).
По общему правилу, все сделки, имеющие порок того или иного элемента,
признаются ничтожными, а оспоримыми только сделки, предусмотренные законом
(ст. 168 ГК).
Для оспариваемых сделок характерно доказывание факта, имеющего
значение для действительности сделки. Ничтожная сделка – недействительна
изначально, вследствие серьезного порока ее элементов. Этот порок настолько
очевиден, что не требуется установления данного факта судом или иным
органом. Поэтому, любой орган, организация, гражданин при установлении
порочности элементов сделки вправе требовать применения последствий
недействительности ничтожной сделки.
Иногда недействительной может оказаться не вся сделка в целом, а лишь
одно из ее условий. Закон предусматривает на этот случай то, что
недействительность сделки не портит всю сделку, если можно предположить,
что сделка была бы совершена и без включения ее недействительной части (ст.
180 ГК).
Независимо то того, является сделка ничтожной или оспариваемой, она
становится предметом судебного разбирательства для решения вопроса об
объявлении недействительной или оспариваемой сделки, а также о применении
последствий недействительности ничтожной сделки в случае ее исполнения.
В ряде случаев закон предусматривает возможность реанимации ничтожной
сделки. Например, сделки, совершенные гражданами, признанными судом
недееспособными, а также несовершеннолетними, которые не достигли 14 лет
(п. 2 ст. 171 и п. 2 ст. 172 ГК), сделки, не обличенные в требуемую законом
форму или не прошедшие государственную регистрацию (п.п. 2, 3 ст. 165 ГК),
могут быть признаны действительными.
Для признания оспоримой сделки недействительной и о применении
последствий недействительности сделки (как оспоримой, так и ничтожной),
возможно обращение в суд, но в пределах сроков исковой давности.
Законодатель устанавливает различные сроки исковой давности для
недействительных сделок.
Так, оспариваемая сделка может быть признана судом недействительной в
течение одного года с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать об
обстоятельствах, являющихся основанием недействительности сделки.
Для сделок, совершенных под влиянием насилия или угрозы, закон
устанавливает специальный порядок исчисления сроков исковой давности. Для
них течение срока начинается с того дня, когда прекратилось действие
насилия или угрозы (п.2 ст. 181 ГК).
Закон также устанавливает и срок исковой давности для предъявления
требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки.
Этот срок превышает общий срок исковой давности, он равен десяти годам и
исчисляется с того дня, когда началось исполнение ничтожной сделки.
Признание сделок недействительными связано с устранением всех
имущественных последствий, которые возникали в результате их исполнения.
Общим правилом является двусторонняя реституция, т.е. возврат сторон в то
имущественное положение, которое имело место до исполнения
недействительности сделки. Если исполнение возврата а натуре невозможно, то
сторона обязана возместить стоимость утраченного имущества, работ, услуг в
денежной форме (ст. 167 ГК).
В случае умышленного совершения виновной стороной недействительной
сделки, закон предусматривает санкцию в виде взыскания полученного в доход
государства. Эта санкция касается только виновной стороны. Потерпевшей
стороне возвращается все полученное виновной стороной, либо присуждается
компенсация при невозможности возврата в натуре. Виновная сторона
претерпевает такое наказание за совершение сделки под влиянием насилия,
обмана, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с
другой или стечения тяжких обстоятельств (п.2 ст. 179 ГК).
В случае вины обеих сторон в совершении противоправной сделки в
отношении основ правопорядка и нравственности, в доход РФ взыскивается все
полученное сторонами, либо причитающееся к исполнению. Если виновна только
одна сторона, то виновная обязана возместить другой стороне все полученное
по сделке, а причитающееся виновной стороне, взыскивается в доход
государства (ст. 169 ГК).
По сделкам, в которых в отношении виновной стороны предусмотрено
взыскание в доход государства – дополнительным последствием является
возмещение потерпевшему реального ущерба.
Наряду с общими последствиями недействительности сделок, применяются и
специальные, в виде обязанности возместить ущерб, понесенный одной из
сторон вследствие заключения и исполнения недействительной сделки.
Возмещению подлежит лишь реальный ущерб.
ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕТОРГО- ВЫХ СДЕЛОК
2.1.Понятие, виды и стороны ВТС
Основной правовой формой экспортно-импортных внешнеэкономических
операций в Российской Федерации является внешнеторговый договор (контракт).
В современном российском гражданском законодательстве нет легального
определения внешнеторгового договора, исходя из которого можно было бы в
каждом конкретном случае обосновывать внешнеторговый характер
непосредственной сделки. Более того, в Гражданском кодексе РФ отсутствуют
также общие нормы, закрепляющие признаки внешнеэкономического договора и
систему таких соглашений.
По этой причине проблема юридической квалификации сделок в качестве
внешнеторговых для целей правоприменения (таможенного оформления, льготного
налогообложения, валютно-экспортного регулирования и т.п.) переносится на
местный уровень, что в условиях отсутствия единой практики на местах
нередко влечет различные подходы к определению юридической природы
конкретной сделки и порождает споры участников внешнеторговой деятельности
с органами налоговой полиции, налоговыми инспекциями, таможенными органами,
службой валютного экспортного контроля и др1.
В ст. 1 Федерального закона от 13 октября 1995 года «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности» содержится определение
внешнеторговой деятельности, базируясь на котором внешнеторговую сделку
(правовую форму этой деятельности) можно было бы определить как
предпринимательский договор, регулирующий отношения в области
международного обмена товарами, работами, услугами, информацией,
результатами интеллектуальной деятельности. Однако такое определение,
основанное на допущенном законодателем отождествлении внешнеэкономической и
внешнеторговой деятельности, на наш взгляд, неоправданно широко. В
соответствии с ним к внешнеторговому контракту следует отнести, например,
договор подряда (обмен результатами выполненной работы), что противоречит
ГК, рассматривающему торговую сделку и сделку подряда в качестве
самостоятельных договорных типов.
Внешнеторговый договор – это вид хозяйственной сделки, то есть
соглашение экономических агентов, один из которых является резидентом
Российской федерации либо, также, являясь резидентом РФ, имеет за рубежом
коммерческую организацию, направленное на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей при осуществлении торговых
(экспортных, импортных и реэкспортных) операций1.
Представляется, что он должен включать в себя следующие императивные и
факультативные признаки.
К императивным признакам, обязательно отражаемым в каждом
внешнеторговом контракте, относится следующее:
1. Нерезидентность одного из субъектов внешнеторгового правоотношения
– различная государственная принадлежность экспортера и импортера либо
нахождение в различных государствах их коммерческих предприятий, через
которые идут отгрузка, приемка и оплата экспортных товаров (наличие в
субъектном составе внешнеторгового правоотношения иностранного либо
приравненного к нему элемента).
К иностранным участникам внешнеторговой сделки относятся иностранные
лица – субъекты права, легализовавшиеся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке и формах в качестве участников хозяйственной
деятельности и осуществляющие ее на территории Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством:
а) организации, гражданская правосубъектность которых определяется по
праву иностранного государства, в котором они учреждены либо на территории
которого они осуществляют часть своей уставной деятельности;
б) Физические лица - иностранные граждане, гражданская
правосубъектность которых определяется по праву иностранного государства,
гражданами либо подданными которого они являются;
в) лица без гражданства, гражданская дееспособность которых
определяется по праву иностранного государства, в котором эти лица имеют
постоянное место жительства.
К иностранным участникам внешнеэкономической деятельности также
приравниваются выступающие в хозяйственном обороте на территории России в
качестве субъектов гражданских прав иностранные государства, их
административно-территориальные единицы и государственные органы; субъекты
иностранных федеративных государств; международные организации1.
Нерезидентность одного из участников внешнеторгового договора
закрепляется во вводной части контракта, определяющей стороны договора.
2. Использование международных торговых и иных внешнеэкономических
обычаев при моделировании содержания сделки.
3. Отражение в разделе внешнеторгового контракта «Валютная оговорка»
возможность использования при осуществлении расчетов по экспортно-импортным
операциям валют иностранных государств либо оценка в этих валютах
обязательств, возникающих из договора.
Факультативными признаками внешнеторговой сделки служат следующие
особенности внешнеэкономических торговых отношений, правовой формой которых
является внешнеторговый контракт:
а) Признаки, отражающие трансграничный характер внешнеторговых
операций (факт пересечения товаром таможенной границы РФ): возникновение за
рубежом России права собственности либо иного титула на имущество,
являющееся объектом импортной сделки; исполнение вне таможенной территории
Российской Федерации обязательства, возникающего из договора, либо его
элемента;
б) Материально-правовой признак – отражаемая в разделе внешнеторгового
контракта «Применимое право» допустимость применения иностранного и
международного права к регулированию отношений, возникающих из договора;
в) Процессуально - правовой признак возможность обращения сторон
договора к средствам международной юрисдикции при защите своих нарушенных
прав и охраняемых законом интересов (раздел контракта «Арбитражная
оговорка»).
В Российском гражданском праве, торговом законодательстве большинства
зарубежных стран, а так же в международном экономическом праве договор
международной купли-продажи товаров моделируется как двустороннее
консенсуальное соглашение с участием иностранного либо приравненного к нему
элемента, совершаемое в простой письменной (по российскому праву) или в
устной (по международному частному праву) форме, содержанием которого
является межгосударственный возмездный эквивалентный обмен товара на деньги
(валюту).
Консенсуальность договора означает, что права, обязанности экспортера
и импортера возникают в тот момент, когда они достигнут соглашения по всем
существенным условиям договора и облекут договоренность в требуемую законом
форму, а не в момент реального выполнения каких-то юридически значимых
действий.
В отечественной юридической литературе договор внешнеторговой купли-
продажи традиционно именовался и как договор купли-продажи (поставки) во
внешней торговле[4]. При этом понятия «внешнеторговая купля-продажа» и
«внешнеторговая поставка» считались синонимами. В то же время, в советском
гражданском праве «купля-продажа» и «поставка» признавались разными
договорами, которые регулировались неодинаково. Единодушным было мнение,
что к отношениям по внешнеторговой купле-продаже (внешнеторговой поставке)
подлежали применению нормы отечественного права, относящиеся к купле-
продаже, но не к поставке. В настоящее время положение существенно
изменилось. Во-первых, участие Советского Союза (поскольку с 24 декабря
1991 г. членство бывшего Советского Союза в ООН перешло к Российской
Федерации, в соответствии с Уставом ООН она приобрела все права и
обязанности СССР по многосторонним договорам) с 1 сентября 1991 г. в
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 1
(далее - Венской конвенции) на первый план выдвинуло вопрос об определении
понятия «международная купля-продажа», вытекающего из Конвенции, ставшей
частью права Российской Федерации. Во-вторых, Основы гражданского
законодательства Союза ССР и республик, утвержденные Верховным Советом СССР
31 мая 1991 г. (далее - Основы) по-иному, чем ранее действовавшее
законодательство определяют и регулируют договоры купли-продажи и поставки.
В-третьих, понятие «внешнеторговая поставка» сохранило свое значение в
отношении контрактов, которые регулируются Общими условиями поставок,
имеющими нормативный характер.
Понятие «международная купля-продажа товаров» в силу Венской конвенции
определяется с помощью нескольких критериев.
1. Имеет значение субъектный состав контракта, т.е. кто является его
сторонами. Обязательным условием для признания контракта договором
международной купли-продажи товаров, попадающим под регулирование
этой Конвенции является местонахождение коммерческих предприятий
сторон контракта в разных государствах. Ни национальная
(государственная) принадлежность сторон, ни гражданский или
торговый характер договора не принимаются во внимание при
определении применимости Конвенции (ст.1). Это означает, что в силу
Конвенции не будет признан международным контракт купли-продажи,
заключенный между находящимися на территории одного государства
фирмами разной государственной принадлежности. В то же время будет
считаться международным контракт купли-продажи, заключенный между
фирмами одной государственной принадлежности, но коммерческие
предприятия которых находятся в различных государствах.
2. Важен предмет договора. В силу Конвенции обязанности продавца – это
поставить товар, передать документы и титул на товар в соответствии
с требованиями договора и Конвенции (ст.30). Основные же
обязанности покупателя – уплатить цену за товар и принять поставку
в соответствии с требованиями договора и Конвенции (ст. 53).
3. Объект договора – движимое имущество, приобретаемое не для личного,
семейного или домашнего пользования.
4. Поскольку из сферы применения Конвенции исключен ряд видов продаж
(например, с аукциона или в порядке исполнительного производства),
под понятие «международная купля-продажа» они не подпадают, равно
как и продажа фондовых бумаг, акций, оборотных документов, так и
деньги, суда водного и воздушного транспорта, электроэнергия.
Таким образом, сравнение положений Венской Конвенции и Основ 1991
года дает основание для следующего вывода. Понятия «международная купля-
продажа» в Конвенции и «договор поставки» в Основах в общих чертах
совпадают, что позволяет употреблять на практике термины «международная
купля-продажа» и «внешнеторговая поставка» как синонимы. Вместе с тем
имеющиеся между ними отличия требуют четкого отграничения общего понятия
«международная купля-продажа (внешнеторговая поставка)» и «международная
купля-продажа» в смысле Венской конвенции1. К такому же четкому
отграничению необходимо прибегать при использовании общего понятия
«внешнеторговая поставка» применительно к отношениям, которые регулируют
соответствующие Общие условия поставок, носящие нормативный характер.
В силу действующего в России законодательства все участники оборота
независимо от форм собственности вправе самостоятельно осуществлять
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Поскольку заключение и исполнение контрактов
международной купли-продажи товаров является одним из видов
внешнеэкономической деятельности, это означает, что в принципе сторонами
таких контрактов могут быть любые юридические лица, зарегистрированные в
качестве таковых на территории Российской Федерации. Стороной договора
могут быть также действующие на территории Российской Федерации предприятия
с иностранными инвестициями, включая полностью принадлежащие иностранным
инвесторам[5].
В отличие от ранее существовавшего порядка (в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР от 7 марта 1987 г. №203 «О мерах
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности» для
участия во внешнеэкономической деятельности требовалась специальная
регистрация в МВЭС СССР с представлением регистрационной карточки,
присвоением регистрационного номера, выдачей свидетельства о регистрации),
Указом Президента РФ
|