Наследственная масса как объект правоотношений - Гражданское право и процесс - Скачать бесплатно
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Кафедра гражданского права
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА :
«НАСЛЕДСТВЕННАЯ МАССА КАК ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ»
ПЛАН
Введение
1. Актуальность исследований, связанных с наследственными правоотношениями
2. Цель и задачи исследования
3. Анализ правовой основы
Глава 1. Основные понятия наследственного права
1. Понятие наследственных правоотношений
2. Субъектный состав наследственных правоотношений
3. Наследование по закону и наследование по завещанию
Глава П. Наследственная масса как имущественные и некоторые личные
неимущественные права и обязанности наследодателя
1. Наследственная трансмиссия
2. Понятие составных элементов наследственной массы (права и
обязанности)
3. Особенности наследования отдельных видов имущества
3.1. Вклады в Сберегательном банке
3.2. Вещи домашнего обихода
3.3. Объекты авторского права, патент
3.4. Доля в уставном капитале, акции АО
3.5. Гражданское оружие
3.6. Квартиры
3.7. Паенакопления
3.8. Компенсация морального вреда третьим лицам
Глава Ш. Перспективы развития института наследственного права в России
Заключение
1. Результаты исследования
Список использованной литературы и нормативных актов
Введение
1. Актуальность исследований, связанных с наследственными
правоотношениями
В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час,
когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и
близким. Старшее поколение, воспитанное в духе «все вокруг государственное,
а значит, и мое», теряется в нынешней ситуации. Появление частной
собственности у значительного числа граждан должно сформировать новое
отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти. И думать
об этом нужно заранее.
Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного
права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
другим обстоятельствам. В пункте 4 статьи 35 Конституции РФ прямо указано
«Право наследования гарантируется законом.»
Большинству хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами
наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в
наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой
ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а
родственники часто становятся врагами. Чтобы по возможности избежать
подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследственного
права.
Весьма значительным для наследственных правоотношений, прежде всего,
считается объект этих отношений, то есть то, что называют наследственной
массой, в которую включаются права и обязанности умершего гражданина,
переходящие к его наследникам.
Наследственная масса, независимо от того, сосредоточена ли
она в одном месте или нет, в момент открытия наследства выступает
юридически как единый комплекс, какие бы права и обязанности не входили в
его состав.
В основном по наследству передаются имущественные права и обязанности
наследодателя. Поэтому, законодатель, говоря о наследстве, часто
употребляет термин «имущество», либо такое выражение как «наследственное
имущество». Права наследодателя составляют актив наследства, обязанности -
его пассив. В случаях, указанных в законе, в порядке наследования переходят
и некоторые личные неимущественные права наследодателя. Поэтому правильнее
здесь нужно говорить о «наследственной массе», а не о «наследственном
имуществе», так как вольно или невольно сужается круг объектов
наследственного права.
Наследоваться по Российскому законодательству может имущество,
принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Ни самовольно
возведенные строения или помещения, ни захваченные земельные участки не
могут переходить по праву наследования. Таким образом, права наследодателя
на имущество должны быть безусловно подтверждены.
Появление у многих граждан дорогостоящей собственности
делает небезразличным для них вопрос о судьбе этого имущества после их
смерти, что приводит к увеличению случаев оформления завещаний, когда еще
при жизни собственник распределяет свои имущественные и некоторые личные
неимущественные права и обязанности между теми, кого он хотел бы иметь
своим правопреемником после смерти.
Урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же
предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого составляется завещание,
которое заверяется нотариусом и приобретает форму «юридически оформленной
воли наследодателя» после смерти. Здесь уместна формула, выведенная еще в
римском праве: «воля умершего – закон».
Имущественные интересы, похоже все чаще становятся для нас
важнее родственных уз. Вообще, всегда ли надо писать завещание? Если в
семье нормальные отношения и есть наследники по закону, вовсе не
обязательно прибегать к этому нотариальному действию. Наследники по закону,
в случае отсутствия завещания, получат все в равных долях. Но если самыми
близкими людьми являются двоюродные братья и сестры, племянники,
племянницы, дяди, тети, которые наследниками по закону не являются, тогда
без завещания не обойтись, иначе накопленное добро станет достоянием
государства.
2. Цель и задачи исследования
Основная цель настоящей работы - раскрыть сущность
наследственных правоотношений, рассмотреть виды наследственной массы,
показать особенности наследования отдельного имущества, разобраться в
наследовании по закону и по завещанию, и обозначить перспективы развития
наследования. Задачи исследования:
. изучения действующего законодательства России, связанного с правом
наследования;
. рассмотрение разнообразие наследственной массы;
. отметить специальные правила наследования ряда имущества;
. обратить внимание на особенности перехода по наследству отдельных
видов имущества;
. выявление и анализ проблем, связанных с наследственными
правоотношениями, постановка вопросов, оставленных законодателем без
надлежащего внимания;
. анализ судебной практики по делам о наследовании;
. изучение предпосылок и возможных направлений развития Российского
наследственного права.
3. Анализ правовой основы
Гражданский кодекс РСФСР 1964 года регулирует институт наследования,
положения которого и по сей день находят применение в Российской Федерации.
Однако, после 1991 года, когда произошел распад бывшего СССР и появились
новые формы собственности - различные хозяйственные общества и
товарищества, образовался целый ряд проблем, связанных с наследованием,
которые требуют скорейшего разрешения на законодательном уровне. В связи с
этим в настоящее время ведется исследование таких пробелов в
законодательстве России и разрабатывается на этой основе проект части III
Гражданского кодекса, в которой глава VI будет полностью посвящена
наследственному праву.
На данном этапе вопросы наследственного права регулируются многими
нормативно-правовыми актами, прежде всего, Конституцией РФ 1993 года. Связь
наследственного права с нормами Конституции проследить очень легко, так как
право наследования тесно связано с правом личной собственности, которая
охраняется государством, то есть Конституцией РФ. Таким образом, можно
говорить о том, что нормы высшего законодательного акта России являются
непосредственно гарантией реализации каждым гражданином Российской
Федерации своих прав в сфере наследственных правоотношений и право
наследования гарантируется законом (статья 35).
Вторым важнейшим источником наследственного права является Раздел VII
Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, посвященный наследственным
правоотношениям и играющий в настоящее время решающую роль при
урегулировании вопросов наследственного права. Также регламентируют права
наследования нормы Основ гражданского законодательства, Семейного кодекса
РФ, а также различных инструкций и постановлений. Возникающие в практике
применения норм наследственного права коллизионные вопросы проходят
рассмотрение в Верховном Суде РФ, Конституционном Суде РФ и отражаются в
издаваемых ими постановлениях. Кроме вышеперечисленных нормативно-правовых
актах немаловажное значение имеет Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г.
Минске 22 января 1993 года и ратифицированная 4 августа 1994 года.
Таким образом, нормативная база, касающаяся вопросов наследственного
права, достаточно обширна, но порой является достаточно устаревшей по
отношению к сегодняшнему дню. Мы все еще живем в переходном периоде, когда
принимается много законодательных актов, связанных с новой рыночной
экономикой и структурой возникающих в ней правоотношений, но, к сожалению,
действующая глава Гражданского кодекса 1964 года «Наследственное право»
далеко не всегда позволяет эти правоотношения регулировать.
Глава 1. Основные понятия наследственного права
Наследство - совокупность имущественных прав и
обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в
порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, что речь идет о
совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.
Наследство (наследственная масса, наследственное
имущество) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и
обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как
одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.
Наследственное право - представляет собой
совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и
обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим
отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по
себе наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до
наследования, то есть при жизни наследодателя, например, отношения по
составлению завещания, либо после наследственных правоотношений, как
отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным
правоотношениям. Предметом любого права являются общественные отношения,
регулируемые нормами данного права. Сфера влияния самого наследственного
права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, так как
наследственные правоотношения являются частью наследственного права.
Здесь хочется отметить, что не все авторы считают, что при
наследовании имеет место универсальное правопреемство, то есть преемство во
всех правах и обязанностях наследодателя. Попытки отрицания самой категории
наследственного правопреемства высказывал Н.Д. Егоров. Он считал, что при
наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем
не в самих правах, а в объектах этих прав. Автор выводил за пределы
наследства пассив (долги, обременяющие наследство). Он придерживался
позиции, высказанной В.И. Серебровским: «Долги являются … только
«обременением» наследства, но не его составной частью. Долги могут
уменьшить наследственное имущество (наследство), даже полностью его
исчерпать, но сами в состав наследственного имущества не входят. Если бы
долги входили в состав наследственного имущества, то они уже никак не могли
бы «обременять» его.»[1] Точка зрения автора основана на толковании
неудачно сформулированных норм ГК РСФСР 1922 года. Поддержки ни в научной
литературе, ни законодателя она не получила. По-видимому, та же судьба
уготована еще более парадоксальным взглядам на сей счет Н.Д. Егорова. В
данной работе будем исходить из понятия, что при наследовании переход прав
и обязанностей наследодателя к его наследникам переходит в порядке
правопреемства.
1. Понятие наследственных правоотношений
Под наследственными правоотношениями ( или наследованием) -
понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав
умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в
порядке, установленном законом.
«Имущественные и некоторые личные неимущественные права,
возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило
себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и
как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны
были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических
отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению
умершего лица, как бы заменяя его. Все права и обязанности, переходящие на
новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей
совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается
общим или универсальным правопреемством. Характерной чертой этого
правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей
происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо
от наследодателя, а не от других лиц.»[2]
Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется
наследственное правопреемство. От универсального наследственного преемства
отличают преемство частное или сингулярное. Сингулярный преемник
приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и
обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно
от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать
наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное
действие - предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем
по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или
несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д. Такое преемство в
отдельных правах умершего наследованием не является.
Для прекращения в отношении лица всех юридических отношений,
связывавших его с другими лицами до этого момента, и возникновения права на
фактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личных
неимущественных прав от этого лица к другому необходимо наступление одного
из юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. Такими
фактами закон признает:
1. смерть гражданина;
2. объявление гражданина умершим.
При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие
наследства. Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку
с ним связано:
1) Именно им определяются лица, которые выступят наследниками, а значит и
потенциальные лица, участвующие в деле.
2) Не каждый из наследников сможет в силу определенных причин выступить
сам при принятии наследства. То есть с этого момента определяется, будет
ли наследник сам участвовать в процессе принятия наследства или его
интересы будет представлять иное лицо - представитель (как правило,
законный). С данным фактом связана проблема защиты наследственных прав
несовершеннолетних лиц.
3) Именно этот момент определяет состав наследственной массы. Только то
имущество, которое принадлежало наследодателю, и возникающие из основания
его принадлежности наследодателю права и обязанности, могут составлять
наследственную массу. Это, в свою очередь, может повлиять на объем
предъявляемых требований при рассмотрении дела в суде, подведомственность
рассмотрения дела судом, место нотариального оформления наследственных
прав при отсутствии спора между наследниками, охрану самого наследства и,
в конце концов, на размер налога на имущество, переходящее в порядке
наследования, и, возможно, даже на сам факт уплаты налога.
4) Законодательство, применимое к наследственным правоотношениям, его
временной фактор.
5) Именно момент открытия наследства является точкой отсчета течения срока
для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками
наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и,
наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей
(в том числе права собственности) по наследству.
Таким образом, моментом открытия наследства, а на юридическом языке
«временем открытия наследства», признается согласно статьи 528 ГК РСФСР
«день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления
в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления
умершим гражданина пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших
смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного
несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день
его предполагаемой гибели».
Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются
свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя. В случае, если органы
ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти,
лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в
судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в
определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания
судом днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели, эта дата
записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании
решения суда. Кроме того, факт открытия наследства и время его открытия
могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели
гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской
части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства
обороны.
Кроме того, большое значение при возникновении и реализации
наследственных правоотношений имеет понятие “места открытия наследства”.
Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как именно по месту
открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную
контору о принятии наследства или отказе от него. Часто случается, что
человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а
смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом
открытия наследства признается последнее постоянное место жительства
наследодателя, а если оно не известно - место нахождения имущества или его
основной части (статья 529 ГК РСФСР).
Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает. Например, если российский гражданин находился в
зарубежной командировке и там умер, то местом открытия наследства будет его
последнее постоянное место жительства в Российской Федерации.
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или
граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных
представителей - родителей, усыновителей или опекунов (статья 20 ГК РФ).
В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная
часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается
судом в порядке особого производства (статья 247 ГПК РСФСР). Заявление об
установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства
заявителя (статья 249 ГПК РСФСР).
Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть
справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или
справка с места работы умершего о месте нахождения наследственного
имущества. При отсутствии вышеназванных документов место открытия
наследства может быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда
о его установлении.
Значение места открытия определяется, во-первых: тем, что условия
приобретения наследственного имущества различаются по законодательству той
или иной страны для тех или иных наследственных отношений; во-вторых: место
открытия наследства определяет место нотариального оформления
наследственных прав наследников при отсутствии спора между ними, а также
применения мер по охране самого наследства.
В проекте части Ш Гражданского Кодекса РФ основные понятия,
рассмотренные в настоящем пункте по своей сути остались неизменными.
2. Субъектный состав наследственных правоотношений
При определении кто является субъектами наследственных правоотношений,
нет четких позиций. Суханов отмечает, что «субъектами наследственного
правоотношения являются наследодатель и наследники.»[3] Сергеев и Толстой
считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не
является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут»[4].
Наследодатель - это гражданин, после смерти которого его права и
обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим
лицам. Это может быть гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо, не
имеющее гражданства. При жизни гражданина все его имущество принадлежит
только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или
входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют.
Наследодателями могут быть и недееспособные или ограниченно дееспособные
граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а
такое событие, как смерть человека.
Наследник - это лицо, которое призывается к наследованию в
связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой
субъект гражданского права: им может быть и гражданин, и юридическое лицо,
и государство в целом.
При этом социальные образования признаются наследниками,
если они существуют на момент открытия наследства. Например, если
гражданин РФ оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту
открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к
государству – правопреемнику к Российской Федерации.
Юридические лица, в том числе и иностранные, могут быть
наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к
наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на
день открытия наследства.
Право на наследство не зависит от гражданства наследника.
Перенять права и обязанности по наследству могут граждане РФ, иностранцы и
лица без гражданства, поскольку они пользуются в России гражданской
правоспособностью наравне с гражданами РФ.
По статье 1161 проекта части Ш Гражданского Кодекса РФ наследниками
могут быть как граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а
также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия
наследства, юридические лица, существующие на день открытия наследства, так
и субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные
государства и международные организации.
Субъектом права наследования выступает государство в лице края,
области, иного административно-территориального или национально-
государственного образования (его финансовых или иных уполномоченных на то
органов государственного управления), если наследодатель не указал в
завещании иное государственное образование в качестве наследника, либо речь
идет об имуществе, относящемся к объектам федеральной или республиканской
собственности (например, памятники истории и культуры национального
значения).
К спорным моментам относится то, что «выморочное имущество переходит в
порядке наследования по закону не к государству, как это имеет место
сейчас, а в собственность муниципального образования по месту открытия
наследства. В одном из предшествующих проектов части Ш ГК
предусматривалось, что выморочное имущество переходит либо в собственность
города или района (кроме района в городе) по месту открытия наследства,
либо к учреждению социальной защиты, если гражданин находился на содержании
в нем, либо к монастырю – после смерти монашествующего (при этом к
монастырю переходит не все имущество умершего, а лишь движимое имущество,
оставшееся в монастыре, а также имущество в виде вкладов умершего в
кредитных учреждениях), либо к обществу, товариществу,
кооперативу(имущество, принадлежащее умершему в виде акций (вкладов, паев)
в данном обществе, товариществе,
|