Римское частное право - Юриспруденция - Скачать бесплатно
пай, имущественный взнос при вступлении
в члены товарищества. Но, правда, эти паи могли переходить от одного
товарища к другому, могли передаваться по наследству. Главное же отличие
состояло в том, что управляющий этой компанией не обязательно являлся
товарищем. То есть это мог быть наемный работник, который действовал от
имени всей компании, действовал за всю компанию, все товарищество. А отсюда
вытекала и другая особенность - отсутствие личного момента, не надо было
поддерживать один и тот же личный состав компании. Сама компания
существовала независимо от смены ее членов. Римские юристы называли такое
устройство “корпус”, компания - единое целое, а не просто совокупность
отдельных лиц.
Есть еще такая категория юридических лиц как учреждения. Как правило
они являли собой религиозную организацию, в которой отсутствуют члены, а
есть лишь так называемые дестинаторы. Для возникновения учреждения было
достаточно, чтобы существовала вероятность того, что рано или поздно
появится дестинатор, и что в интересах этого дестинатора будет
использоваться имущество данного учреждения.
Сущность конструкции юридического лица можно кратко представить так:
юридическое лицо являло собой фикцию, это не реально существующая
организация, не явление социальной жизни, как рождение человека, смерть, а
фикция, предположение, что в этих случаях существует как бы физическое
лицо, которое является носителем прав и обязанностей. Римские юристы
предполагали, что права и обязанности могут принадлежать только гражданам,
только физическим лицами. А раз здесь не так, то это фикция, предположение,
которое, конечно же, не соответствует действительности. То есть юридическое
лицо - это фиктивный субъект права. Вся современная теория юридических лиц
предполагает обоснование этой конструкции в двух направлениях: теория
фикции и теория социальной реальности так называемая. Это уже современная
юриспруденция. Одни считают, что это фикция, как было в римском праве,
другие, что это социальная реальность, которую государство лишь признает, а
не создает.
В римском праве юридическое лицо мыслилось как фикция. Это как бы
физическое лицо. Но это “как бы” означает, что полного тождества
правоспособности физического лица и юридического лица не существовало.
Различия сводились к трем моментам.
Во-первых, по общему правилу юридические лица могли иметь лишь
имущественные гражданские права. Они по общему правилу не могли быть
субъектами семейных прав, нельзя было жениться или выйти замуж за
юридическое лицо, не могли быть носителями других семейных прав за
исключением патроната, патроната над вольноотпущенниками. Это институт,
который позволял патрону получать личные какие-то услуги от бывшего своего
раба. Раб должен был в течение своей жизни оказывать почтение своему
бывшему господину и выполнять для него какие-то мелкие и не очень мелкие
поручения.
Были ограничения в области наследственных прав, то есть не каждое
юридическое лицо могло быть субъектом наследственного права, то есть
получать имущество по наследству. Для этого для корпорации требовалось
получить специальную привилегию.
Во-вторых, поскольку юридическое лицо является фиктивным субъектом
права, то оно признавалось недееспособным и поэтому не могло приобретать
такие права и обязанности иначе, как через своих представителей, и не могло
приобретать такие права, для приобретения которых необходима наличность
воли самого представляемого. Да, можно приобретать права через
представителей, но в некоторых случаях для приобретения права требовалась
наличность воли самого представляемого лица. И представитель не мог
заменить собою волю представляемого.
В частности, по этому основанию первоначально не допускалось, чтобы
юридическое лицо было субъектом правовладения. Для владения необходимо
анимус томини – намерение лица относиться к вещи, как к своей, воля лица: я
владею и я уверен, что никто другой не имеет на вещь больше прав, чем я. Но
раз юридическое лицо – это фиктивный субъект, он не имеет воли, то как же
он может быть субъектом владения?
В более позднюю эпоху жизнь заставила отступить от этого правила, и
юридические лица стали рассматриваться в качестве субъектов правовладения.
Третий момент состоит в том, что юридическое лицо не было деликтоспособным,
то есть оно не могло считаться деликтвентом, то есть тем, кто совершил
правонарушение из деликта. Дело в том, что в римском праве, если
представитель совершал деликт, то обязательство у представляемого было лишь
в том, чтобы вернуть неосновательное обогащение, то есть то, на что он
обогатился в результате незаконных действий представителя. Если сам он
ничего противоправного не совершал, то, соответственно, никакой
ответственности не нес. Этот же принцип был перенесен и на юридические
лица. Обоснованность – это также недееспособность юридического лица. Раз
оно недееспособно, то как же оно может отвечать за деликт, совершенный
одним из его членов? Ведь деликт предполагает наличие вины, а вина
невозможна без воли. Должна быть воля. Воля, вина, деликт. Раз воли нет, то
нет вины, а отсюда нет и деликта. Поэтому можно было требовать лишь то, что
меру обогащения составляло для данного юридического лица. Если кто-то из
членов совершал правонарушение и в результате этого увеличивалось имущество
юридического лица, можно было потребовать возвратить это имущество, но
непосредственно привлечь к ответственности нельзя. В отличие от
современного права, в частности российского, которое стоит на позициях
теории коллектива Анатолия Васильевича Бенедиктова, предполагающей, что
действия работников являются действиями самого юридического лица, но только
если они связаны с исполнением служебных обязанностей. Римское право, как
я уже сказал, предполагало, что юридическое лицо не может являться
субъектом деликтной ответственности.
28. Деление вещей ДВИЖИМЫЕ и НЕДВИЖИМЫЕ (зем.уч-ки, недра, всё,что создано
чужим трудом на земле собственника, предметы, связанные с землёй или
фундаментально скреплённые с её по-ю. Правило- сделанное на по-ти следует
за пов-ю, возд- пространство) ДВИЖИМЫЕ( мебель, домашняя утварь, рабы,
животные.) Вещи МАНЦИПИЯ(зем. Уч-ки на итальянской земле, рабы и животные,
кот прируч-ся к упряжке) НЕМАНЦИПИЯ( остальные вещи)
ДЕЛИМЫЕ( не изменяют ни рода ни ценности, а только становятся меньше в V-
зем.уч-ки, здания(только вертикальные) Вннешние призхнаки разделения- межи,
стены, границы. И НЕДЕЛИМЫЕ
ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ( согласно их прямого назн-я (продов-е, деньги)) НЕПОТРЕБЛЯЕМЫЕ-
которые неизнашивались от употребления или если уничтожались, то
постепенно теряя свою ценность-драг.камни и тп)) ъ
РОДОВЫЕ( вещи, кот-е своим родом осущ.своё назначение, кот опред-ся числом,
мерой весом. ) ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРОСТЫЕ(образуют нечто физически связанное и однородное, нерасподающееся на
сост части –раб, бревно, камень) СЛОЖНЫЕ( сост-е из исск.соединений
разнородных вещей, носящие общее название здание, корабль, шкаф)
СОВОКУПНОСТЬ РАЗДЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ (связаны общим названием- стадо, легтон)
ПОБОЧНЫЕ( определённым образом зависящие от главной вещи, подчинённые
юридическому положению главной. Виды : -части вещи, принадлежности, плоды)
и ГЛАВНЫЕ
В ОБОРОТЕ (объекты частной собственности и оборота между отдельными людми-
предмет мены) ВНЕОБОРОТНЫЕ( не могли быть предметами частных правоотношений
–воздух, река, моря, публичные вещи-римский народ, дороги, вещи божеского
права- храмы…, стены и ворота каждой лбщины)
30. Вещи движимые и недвижиме см.28
31. Индивидуально определённые вещи см.28
32. Простые и сложные Главноая и принадлежность. см.28 основными видами
побочных вещей считались Части вещи, принадлежности, плоды. ЧАСТИ вещи-
когда вещь являлась объектом сделки, то ЧВ тоже являлась объектом ( про
чужое бревнов своём доме- при постройке). ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (вещь, связанная с
главной вещью не физически, а экономически (замок и ключ ) на
принодлежность можно претендовать отдельно. ПЛОД- органические произведения
вещей (огороды, деревья, шерсть, молоко) делятся –соединённые с произв-й их
вещью, -уже отделённые –не только отделённые, но и захваченные кем-то для
себя или другого. Последние делятся на –личные в натуре –плоды
потреблённые. ПЛОДЫ делятся –несобранные по упущению, но подлежащие сбору
при правильной хоз-й экплуатации вещи.
33. Публичные, ничейные и общедоступные вещи см.28
34. Понятие и виды сделок.
36. Понятие и осн-е черты Вещных прав. Вещным правом предполагается
именовать право, которое дает его обладателю непосредственное господство
над вещью. Объектом этого права является сама вещь, какая-то обособленная
часть внешней природы, имеющая телесную субстанцию. Всякое вещное право
представляет собой некую непосредственную юридическую связь лица с вещью.
Право принадлежит одному лицу, и все другие члены общества должны
признавать эту принадлежность. Вещные права являются абсолютными. Вещное
право предоставляет определенное господство над вещью, но степень этого
господства может быть различной. В связи с этим вещные права подразделяются
на две основные категории 1-право собственности 2-право на чужую вещь .
Полнота власти собственника может быть ограничена государством, только
временные огр-я могут стеснять права собственника . Всем вещным правам
свойственен ряд общих признаков -о общие основания их прекращения (гибель
вещи, юрид-я гибель) юридическое господство не зависит от фактического госп-
ва
37. Виды ВП квиритская собственность или цивильная. Это собственность по
цивильному праву, по исконному римскому праву. Субъектом такой
собственности, квиритской или цивильной, мог быть только римский гражданин.
Естественно, собственность могла быть только в отношении оборотоспособных
вещей, тех, которые в принципе могли быть в собственности других лиц. Для
приобретения квиритской собственности существовали определенные способы. Их
было не так много, но они должны были приводить к смене собственника. Если
вы приобретали вещь иным путем, вы субъектом права квиритской собственности
не становились. Первый - так называемая манципация. Обряд манципации - это
был способ приобретения права квиритской собственности.Второй такой же
способ назывался in jure cessio - ин юре цессио. Под этим термином иногда
упоминают о цессии. Цессия - это уступка права. Так вот ин юре цессио -
исконный квиритский способ приобретения права собственности посредством так
называемой воображаемой виндикации вещи. Вещь как бы изымается
собственником у несобственника. Это разыгрывается как судебный процесс. Но
на самом деле это, конечно же, не судебный процесс. Здесь нет спора о
праве, просто акт передачи облечен в форму судебного процесса. Но в ряде
случаев эти обряды по тем или иным причинам не соблюдались. Скажем, вещь
была передана посредством традиции. Традиция - это такой способ
приобретения права собственности по праву народов, неформальная передача
вещи во владение приобретателю, просто взял собственник и передал вещь
другому лицу. Такая традиция, конечно же, не могла привести к приобретению
права собственности на стороне приобретателя.
бонитарная собственность. Она возникла при возникновеннии дефектов при
приобретеннии по квиритской совст-ти. Подчеркну, что субъектом бонитарной и
кверитской собственности являлся римский гражданин, то есть и там, и там
это один и тот же субъект – римский гражданин. Это очень важно. Это часто
упускается студентами из виду, потому что существовала собственность не
римских граждан, но она к бонитарной собственности никакого отношения не
имеет. Бонитарная собственность – это собственность римских граждан, так же
как и кверитская собственность, но которая возникала вследствие дефектов в
способе приобретения кверитской собственности.
А вот собственность, которая не могла принадлежать римскому гражданину,
называлась перегринская собственность. Третья категория – это собственность
перегринов, тех, кто не являлся гражданином Рима.И близко к ней примыкает
собственность на провинциальные земли. Перегринская – здесь специфика
субъекта, а собственность на провинциальные земли – здесь специфика
объекта. Объектом такой собственности могла быть только провинциальная
земля, земельные участки в провинции, то есть на тех территориях, которые
были завоеваны Римом.
Посредственное владение это фактическое осущ-е владения за других лиц на
почве экономической зависимости.
38,39,40 Владение это некое фактическое господство над вещью. Что же из
себя представляла владельческая защита? Здесь важно подчеркнуть, что защита
этого владения в Риме носила полицейский характер, то есть претор не
допускал насилия при разрешении имущественно-правовых споров. Он издавал
особые акты, назывались они интердиктами (особые средства преторской
защиты). Это так называемые приказы, которые подлежали либо условному, либо
безусловному исполнению и как бы пресекали самоуправное осуществление прав.
Узукапия рассматривалась, как основание приобретения права собственности по
давности владения. Но римское право защищало и ряд так называемых
держателей – тех лиц, которые владели вещью на праве, предоставленном
другому, другим лицом. Это было 4 категории субъектов:
Секвестарий – лицо, которое владело предметом спора. Пока шло судебное
разбирательство и не ясно было, кто выиграет спор, истец или ответчик, вещь
могла быть предоставлена третьему лицу, которое должно было выдать эту вещь
победителю спора. Такое лицо называлось секвестарием, а хранение –
секвестр. Это лицо, безусловно, как бы не являлось собственником и оно
прекрасно понимало, что впоследствии вещь должна быть предоставлена тому,
кто выиграет процесс. Тем не менее, на время процесса оно имело
самостоятельное защищаемое правомочие владения.
Далее – владение прекариста. Прекарист – тот, кто получил вещь в
безвозмездное, прекарное пользование, так сказать, до востребования, из
милости. Если я оказал такую услугу, что предоставил вещь кому-то в
пользование бессрочно, безвозмездно, но с обязанностью вернуть по первому
требованию, тогда мы говорим именно о прекарном пользовании. Несмотря на
то, что, конечно же, прекарист осознавал, что вещь принадлежит
собственнику, тем не менее, римское право предоставляло защиту и ему.
Далее – владение залогодержателя.
Виды владельческих интердиктов: 1-И-ты, напроавленные на удержание
существующего владения 2-о возвращении насильственного или тайно
утраченного владения 3- об установлении владения впервые.
субъектами владельческой защиты были также суперфициарии, то есть те, кто
имели право суперфиций. Напомню, что это право на дом, находящийся на чужой
земле, или владелец владения субъекта эмфитевзиса. Это земельный участок,
который не принадлежал данному лицу, но находился в его наследственном
владении Основные признаки владельческой защиты заключались прежде всего в
двух моментах.Во-первых, самое главное, что при рассмотрении такого
владельческого спора не допускалось рассмотрение спора о праве. Здесь
необходимо было ограничиться лишь констатацией факта владения и факта
нарушения этого владения со стороны другого лица. Этих фактов было
достаточно для того, чтобы дело было разрешено тем или иным образом. На
этом основании выделяют два вида защиты владения, два вида процесса о
защите владения. Это посессорный и петиторный процесс.
Что касается посессорного, такое название он получил от самого понятия
possessio, и это владение, которое защищалось посессорными интердиктами.
Здесь интердикт был обращен к нарушителю с тем, чтобы он не допускал
нарушения владения. А петиторная - это защита, которая предполагает
исследование обстоятельств, связанных с основанием владения, кто из
субъектов имеет больше прав на спорную вещь, а кто меньше. В римском праве,
еще раз подчеркиваю, было невозможно рассматривать спор о праве
собственности и о правовом основании владения во владельческом процессе.
Неудовлетворенная исходом разбирательства сторона могла предъявить иск и
доказывать свое право на имущество, но уже в обычном порядке, скажем,
предъявить виндикационный иск.
41-46 Вещное право предоставляет определенное господство над вещью, но
степень этого господства может быть различной. Определенное господство есть
почти у каждого вещного права, но степень этого господства не одинакова.
В связи с этим вещные права подразделяются на две основные категории.
Первую категорию образует лишь одно вещное право - это право собственности.
Это разновидность вещного права, которая как бы совершенно отличается от
всех других вещных прав.
Вторую категорию образуют так называемые права на чужую вещь. Эти права как
бы имеют ограниченное содержание по сравнению с собственностью.
Собственность дает безусловно большее господство, чем ограниченные вещные
права.
Это, в принципе, по своему содержанию самое широкое право (право
собственности). И в принципе (только в принципе) это право предоставляет
своему обладателю неограниченное распоряжение, неограниченную власть над
вещью. Собственник может делать всё, что угодно, с вещью. Но вот эта
полнота власти собственника может быть ограничена государством, когда на
собственность распространяется ряд законных ограничений. Они существовали и
в римском праве. Собственник не может владеть вещью: вещь находится у
другого лица и он не может прекратить этот нахождение вещи у другого лица.
Он не может пользоваться вещью: вещи у него нет (как правило, пользование
предполагает нахождение вещи у владельца). И может быть даже, что он лишен
права распоряжаться вещью, не может ее продать, обменивать, отчуждать,
скажем, когда имущество находится под арестом.
Всем вещным правам, в том числе, праву собственности свойственен ряд
общих признаков. Мы говорим об общих началах всех вещных прав. В частности,
всем вещным правам свойственны общие основания их прекращения. Общие
основания – гибель вещи. Если вещь погибает, естественно, все вещные права
на нее погибают вместе с ней. То же самое с правом собственности. Если
объектом вещного права является вещь, то гибель вещи приводит к прекращению
самого права. Или, если вещь переходит в разряд неправоспособных, то есть
изъятых из оборота. Здесь как раз тот случай, когда вещь не погибает
физически, а мы говорим о юридической гибели, что юридически вещь как бы
погибает. Она в принципе больше не может быть предметом частноправового
господства.
И последнее общее положение, пожалуй, в том, что юридическое господство над
вещью, которое обеспечивается вещным правом, не зависит от фактического
господства. Юридическое господство над вещью, которое есть у субъекта
вещного права, не зависит от фактического господства. Неважно, находится
вещь у меня или не находится, я все равно собственник вещи, или если речь
идет о другом вещном праве, залогодержатель. Также право залога всегда
существует, поскольку есть данная вещь, как бы право следует за вещью, где
бы эта вещь не находилась.
В римском праве существовало несколько видов собственности. Вам нужно знать
четыре вида собственности.
Прежде всего, это квиритская собственность или цивильная. Это собственность
по цивильному праву, по исконному римскому праву. Субъектом такой
собственности, квиритской или цивильной, мог быть только римский гражданин.
Естественно, собственность могла быть только в отношении оборотоспособных
вещей, тех, которые в принципе могли быть в собственности других лиц. Для
приобретения квиритской собственности существовали определенные способы. Их
было не так много, но они должны были приводить к смене собственника. Если
вы приобретали вещь иным путем, вы субъектом права квиритской собственности
не становились.
В частности, для приобретения квиритской собственности на протяжении
многих лет, многих веков применялось два способа приобретения. Первый - так
называемая манципация. Обряд манципации - это был способ приобретения права
квиритской собственности.
Второй такой же способ назывался in jure cessio - ин юре цессио. Под
этим термином иногда упоминают о цессии. Цессия - это уступка права. Так
вот ин юре цессио - исконный квиритский способ приобретения права
собственности посредством так называемой воображаемой виндикации вещи. Вещь
как бы изымается собственником у несобственника. Это разыгрывается как
судебный процесс. Но на самом деле это, конечно же, не судебный процесс.
Здесь нет спора о праве, просто акт передачи облечен в форму судебного
процесса. Но в ряде случаев эти обряды по тем или иным причинам не
соблюдались. Скажем, вещь была передана посредством традиции. Традиция -
это такой способ приобретения права собственности по праву народов,
неформальная передача вещи во владение приобретателю, просто взял
собственник и передал вещь другому лицу. Такая традиция, конечно же, не
могла привести к приобретению права собственности на стороне приобретателя.
Юридически собственником оставалась как раз передающая сторона. И могла
быть только одна спасительная линия у приобретателя, если он провладел
имуществом в течение установленного срока для приобретательной давности -
год и два года по закону XII таблиц.
По истечении срока приобретательной давности это лицо могло стать
юридическим собственником. Более того, такие приобретатели получили не
просто защиту от иска кверитского собственника, а они получили нечто
большее. Если приобретатель лишался вещи, скажем, другое лицо у него эту
вещь физически отняло силой, то этот приобретатель, не являясь
собственником, мог истребовать вещь, предъявив публицианов иск – иск
добросовестного владельца, которому вещь была передана собственником, а
потом отнята у него другим лицом. И вот эта кверитская собственность как бы
отодвигается на задний план. С появлением бонитарной собственности уже
необходимость соблюдения формальных способов передачи вещи отпадает и как
бы образуется так называемая голая кверитская собственность –
собственность, которая практически ничего не дает. Просто констатируется,
что она наличествует, но основное значение имеет, конечно же, бонитарная
собственность.
Подчеркну, что субъектом бонитарной и кверитской собственности являлся
римский гражданин, то есть и там, и там это один и тот же субъект – римский
гражданин. Это очень важно. Это часто упускается студентами из виду, потому
что существовала собственность не римских граждан, но она к бонитарной
собственности никакого отношения не имеет. Бонитарная собственность – это
собственность римских граждан, так же как и кверитская собственность, но
которая возникала вследствие дефектов в способе приобретения кверитской
собственности.
А вот собственность, которая не могла принадлежать римскому
гражданину, называлась перегринская собственность. Третья категория – это
собственность перегринов, тех, кто не являлся гражданином Рима.
И близко к ней примыкает собственность на провинциальные земли.
Перегринская – здесь специфика субъекта, а собственность на провинциальные
земли – здесь специфика объекта. Объектом такой собственности могла быть
только провинциальная земля, земельные участки в провинции, то есть на тех
территориях, которые были завоеваны Римом. Дело в том, что эти земли не
могли быть в принципе объектом частной собственности, то есть в эпоху
республики считалось, что эти земли принадлежат всему римскому народу. А в
эпоху империи император объявил их своей собственностью. Но фактически
отношения по использованию этой земли незначительно отличались, если вообще
отличались, от обычных традиционных отношений собственности
Теперь, что касается законных границ права собственности. Я сказал,
что собственность, в принципе, предоставляет субъекту полную власть над
вещью. Но, безусловно, это только в принципе. Я сказал, что государство
иногда устанавливает ограничения власти собственника. В принципе, в римском
праве провозглашалось, что собственник по своему усмотрению осуществляет
господство над вещью, то есть он действует по своему усмотрению, и при этом
может даже нарушать интересы других лиц. Это вполне возможно, что при
осуществлении своего права собственник посягает на интересы третьих лиц.
Например, собственник мог построить какое-то строение и заслонить свет
собственнику соседнего участка. Или же вырыть колодец на своей земле и
лишить возможности пользоваться колодцем собственника нижележащего участка.
Но главное, что при осуществлении своего права не было, во-первых,
нарушения сервитутных прав, прав, которые принадлежали другому лицу на
имущество собственника. Нельзя было нарушать сервитутные права. Например,
сервитут - право проезда по чужой земле, я имею право проезжать по чужой
земле, потому что моя земля не имеет доступа к общим дорогам, я выговорил
такое право, чтобы проезжать по территории соседа. Нельзя было поставить
какую-то преграду.
Во-вторых, собственник не может допустить того, что сегодня называется
“шикана”. (?) Шикана - то есть злоупотребление правом с исключительной
целью причинить вред другому лицу. Нельзя употреблять свое право во зло
так, чтобы преследовалась исключительная цель навредить другому лицу. Вот
это действие являлось незаконным.
Что же касается других, законных ограничений права собственности, то
они довольно-таки были значительные. Я назову некоторые из них, наиболее
явные.
Во-первых, собственник земельного участка не мог протестовать против
проникновения в его владения разных неприятных выделений и отбросов,
скажем, со стороны соседнего участка, не мог протестовать, чтобы на его
территорию проникал дым, пар, пыль с территории соседнего участка, но,
конечно, если это вызвано нормальной эксплуатацией соседнего участка.
Нельзя было это делать исключительно с тем, чтобы причинить зло интересам
другого лица. Собственник соседского участка просто вынужден так поступать,
потому что это связано с хозяйственной эксплуатацией его участка.
Во-вторых, сосед, скажем, когда это были два соседских участка, должен
был дозволять другому соседу заступать на его участок для собирания упавших
плодов. Деревья росли на территории одного участка, но плоды падали на
территорию соседнего участка. И собственник соседнего участка должен был
допускать другое лицо для собирания плодов через день, не каждый день, а
через день.
Далее сосед на нижележащем участке должен был принимать на свою землю
сток дождевой воды с территории соседнего участка. Нельзя было установить
заслон с тем, чтобы вода обратно пошла и вызвала какие-то неблагоприятные
экономические последствия. И собственник вышележащего участка не мог
изменять нормальный сток дождевой воды, не мог направить воду так, чтобы
она прямо текла в направлении жилища соседа, если она была проложена в
другом месте, а теперь возьмет и изменит направление. Это было недопустимо.
Далее – в отношении земельных отношений, когда сосед имеет имущество и
это имущество угрожает обвалом. На самом деле обвала еще не произошло,
просто существует такая угроза. Так вот, заинтересованный субъект, в
частности, сосед мог потребовать от собственника строения дать ему
стипуляцию, то есть обязательство возместить возможный убыток от обвала
здания.
|